В этом разделе вы можете задать вопрос по электронной почте.
Задать вопрос


* * *
Вопрос: Может ли предприятие использовать в свою пользу налоговые разъяснения, которые предоставляются ему органами Государственной налоговой службы по его запросу?

Ответ:Согласно п. 4 „порядка предоставления разъяснений отдельных положений налогового законодательства”, утвержденного приказом Государственной налоговой администрации от 12.04.2003 г. № 176 (далее – Порядок), основанием для предоставления налогового разъяснения является запрос налогоплательщика, направленный налоговому органу соответствующего уровня.

В соответствии п.п. „д” подпункта 4.4.2 п.4.4 ст.4 Закона Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиками перед бюджетами и государственными целевыми фондами” от 21.12.2000 г. № 2181 (далее – Закон) не может быть привлечен к ответственности налогоплательщик, который действовал согласно предоставленного ему налогового разъяснения (при отсутствии налоговых разъяснений по этому вопросу, которые имеют приоритет) или обобщающего налогового разъяснения, только на основание того, что в дальнейшем такое налоговое разъяснение или обобщающее налоговое разъяснение было изменено или отменено. Или же такому налогоплательщику предоставлено новое налоговое разъяснение или обобщающее налоговое разъяснение, которое противоречит предыдущему, которое не было отменено (отозвано).

В отличие от обобщающих налоговых разъяснений, которые предоставляются исключительно Государственной налоговой администрацией Украины и которыми могут пользоваться все налогоплательщики, согласно п.п. 1.11 п.1 Порядка налоговым разъяснением, предоставленным на запрос конкретного налогоплательщика, пользуется лишь этот налогоплательщик при обсчете ним сумм налоговых обязательств и при проведении апелляционных процедур. Налоговое разъяснение не имеет силы нормативно-правового акта.

Кроме того, в случае если плательщик считает, что местная ГНИ допустила ошибку, он может обратиться в вышестоящий орган для предоставления ему разъяснения по вопросу. В соответствии с Законом налоговое разъяснение, предоставленное контролирующим органом высшего уровня, имеет приоритет над налоговыми разъяснениями, предоставленными подчиненными ему контролирующими органами. Это означает, что над налоговыми разъяснениями, предоставленными местными ГНИ, будут иметь приоритет налоговые разъяснения, предоставленные вышестоящими региональными ГНА, ГНА Украины, и обобщающие налоговые разъяснения. В свою очередь, над налоговыми разъяснениями, предоставленными региональными ГНА, будут иметь приоритет налоговые разъяснения, предоставленные ГНА Украины, и обобщающие налоговые разъяснения.

Итак, если предприятие действовало согласно предоставленному ему налоговому разъяснению, то к ответственности его не привлекут. Единственное, используя налоговое разъяснение, следует убедиться, в том, что по этому вопросу нет более приоритетного разъяснения: высшего по уровню органа или обобщающего налогового разъяснения ГНАУ.



* * *
Вопрос:Я зарегистрирован как физическое лицо – субъект предпринимательской деятельности. Так вышло, что сумма выручки за год – больше 500000 грн. Каким образом при таких обстоятельствах я должен платить налоги, и как облагается налогами сумма, превышающая установленный максимум дохода?

Ответ:Подпунктом 9.12.1 п. 9.12 ст. 9 Закона Украины от 22.05.2003 г. № 889 «О налоге с доходов физических лиц» установлено, что налогообложение доходов, полученных физическим лицом от продажи товаров (предоставления услуг, выполнения работ) в пределах его предпринимательской деятельности без создания юридического лица, а также физическим лицом, которое платит рыночный сбор, осуществляется по правилам, установленным специальным законодательством по этим вопросам, с учетом норм этого подпункта.

К специальному законодательству относится, специальная (упрощенная) система налогообложения учета и отчетности, порядок проведения которой осуществляется физическими лицами – субъектами предпринимательской деятельности по правилам, установленным Указом Президента Украины от 03.07.1997 г. № 727 «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» (далее – Указ).

Согласно ст. 2 Указа, физическое лицо – плательщик единого налога платит единый налог по ставке, установленной местными советами по месту государственной регистрации этого плательщика в зависимости от вида деятельности.

Виды деятельности отмечаются в Свидетельстве плательщика единого налога, порядок выдачи которого утвержден приказом ГНА Украины от 29.10.1999 г. № 599, и именно от вида (видов) деятельности зависит размер единого налога, который должен уплачиваться.

При этом единый налог уплачивается исключительно из доходов, полученных физическим лицом – субъектом предпринимательской деятельности с соблюдением требований Указа, в частности, если доход плательщика единого налога не превышает 500 тыс. грн. в год, а в трудовых отношениях находится не более 10 лиц.

Если субъект предпринимательской деятельности, который избрал упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, получает доходы при условиях, которые отличаются от установленных Указом для проведения упрощенной системы налогообложения, в частности, если доход (выручка) превышает 500 тыс. грн в год следует учитывать, что такие доходы получены субъектом предпринимательской деятельности, сумма такого превышения подлежит налогообложению в порядке, установленном разделом IV Декрета Кабинета Министров Украины от 26.12.1992 г. № 13-92 «О подоходном налоге с граждан”.



* * *
Сейчас довольно неоднозначно можно трактовать положение Закона «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине” относительно того, кто именно может трудоустраивать инвалида. На что необходимо обратить внимание при рассмотрении дела в суде, чтобы к предприятию не были применены штрафные санкции за несоблюдение норматива по трудоустройству инвалидов?

Ответ:Административно-хозяйственную ответственность, предусмотренную ст. 20 Закона Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине” от 21.03.1991 г. № 875 (далее – Закон), по своей правовой природе суды определяют как хозяйственно-правовую ответственность. Основанием для применения такой ответственности к участнику хозяйственных отношений, с точки зрения судов, является совершенное работодателем правонарушение в сфере хозяйствования (ч. 1 ст. 218 Хозяйственного кодекса Украины). Согласно с ч. 2 указанной статьи участник хозяйственных отношений отвечает за невыполнение или ненадлежащее выполнение хозяйственного обязательства или нарушение правил осуществления хозяйственной деятельности, если не докажет, что он применил все зависящие от него меры, чтобы не допустить хозяйственное правонарушение.

С этой нормой корреспондирует ст. 71 Кодекса административного судопроизводства Украины, которой на стороны возложена обязанность доказывать те обстоятельства, на которых основаны их требования и возражения.

Таким образом, стороны должны предъявить доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которые они ссылаются, или на опровержение обстоятельств, о которых утверждает другое лицо.

Изучение судебной практики показало, что в связи с изменениями в законодательстве о социальной защищенности инвалидов в Украине, изменениям подверглась и судебная практика, в частности относительно определения предмета доказывания в указанной категории дел

Анализ норм Закона позволяет прийти к выводу, что обязательство по трудоустройству инвалидов было возложено на органы, определенные ч. 1 ст. 18 Закона, а именно - центральный орган исполнительной власти по вопросам работы и социальной политики, органы местного самоуправления, общественные организации инвалидов. Работодатели же обязаны были создавать рабочие места для инвалидов и информировать об этом органы трудоустройства.

В судебной практике продолжительное время для отказа в удовлетворении требований Фонда было достаточно наличие доказательств, подтверждающих следующие факты: ненаправление инвалидов вышеупомянутыми органами к работодателям для трудоустройства; отсутствие отказа в принятии инвалидов на работу; предоставление отделениям Фонда статистической отчетности. То есть вина в нетрудоустройстве инвалидов полагалась на органы трудоустройства.

Вместе с тем, судебная практика Верховного Суда Украины определят обстоятельства, которые подлежат доказыванию в делах указанной категории. В частности, судам необходимо установить:

-создание рабочих мест, согласно с установленным нормативом;

-информирования органов трудоустройства о наличии рабочих мест;

-направление органами трудоустройства инвалидов к работодателям;

-причины нетрудоустройства работодателями инвалидов, направленных специальными органами.

Таким образом, если работодатель принял все необходимые меры для недопущения хозяйственного правонарушения, то суды признают незаконным применения административно-хозяйственных санкций за невыполнение норматива рабочих мест, и отказывают в удовлетворении иска.



* * *
Вопрос:На каких основаниях можно уволить работника в связи с утратой к нему доверия?

Ответ:Статьей 41 Кодекса законов о работе Украины (далее – КЗР) предусмотрены дополнительные основания, для разрыва трудового договора по инициативе владельца или уполномоченного ним органа с отдельными категориями работников при определенных условиях, в частности, при наличии виновных действий работника, который непосредственно обслуживает денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утери доверия к нему со стороны владельца или уполномоченного ним органа.

Потеря доверия может быть вызвана лишь виновными действиями работника, которые он совершил нарочно или по неосторожности и нанес или мог нанести вред имуществу, что дает основание владельцу или уполномоченному ним органу высказать ему недоверие. Как правило, такие действия имеют корыстный характер. Это кражи ценностей, использование их в своих личных интересах, нарушение правил торговли, отпуск товаров взаймы, нарушения правил хранения материальных ценностей, допущение недостатков или излишков товаров, халатное отношение к работе и т.п.

При установлении фактов совершения работниками разворовывания, взяточничества и других корыстных правонарушений эти работники могут быть уволены на основании потери доверия к ним и в том случае, когда указанные действия не связаны с их работой.

Для потери доверия не обязательно, чтобы вина была явной. Достаточно того, чтобы работник своими действиями создал возможность для причинения вреда. Факт добровольного возмещения причиненных убытков не препятствует увольнению на основании потери доверия.

Решение владельца или уполномоченного ним органа о том, что данный работник не заслуживает доверия вследствие совершения виновных действий, должно основываться на объективных доказательствах вины работника в причинении материального ущерба или совершении незаконных действий (например, подтверждении инвентаризационным актом, актами ревизии, списания остатков, обсчет, обвешивание и т.п.).

Следует обратить внимание, что на этом основании могут быть уволены с работы только те работники, которые непосредственно обслуживают денежные или товарные ценности. Также следует учитывать то, что лицо должно обслуживать именно товарные ценности, то есть не любые материальные ценности, а лишь те, которые имеют признаки товара (принятые на сохранение, хранящиеся на складе, отпускающиеся со склада, из торгового зала, другого хранилища).

Разрыв трудового договора по причине потери доверия к работнику не является мероприятием дисциплинарного взыскания и потому требования статей 148, 149 КЗР о сроке и порядке применения дисциплинарных взысканий на эти случаи не распространяются. Вместе с тем, при решении вопроса об увольнении работника следует принимать во внимание время, которое прошло с момента совершения виновных действий, поведение работника и прочие конкретные обстоятельства, которые имеют значение для характеристики этого лица как такого, что не заслуживает на доверие, поскольку давнее время совершения проступка и дальнейшее положительное поведение не будет свидетельствовать о том, что ему возможно высказать недоверие.



* * *
Вопрос:Я в будущем желаю подарить дочери часть своего земельного участка. Какие документы на этот участок надо предоставить нотариусу для отчуждения части участка?

Ответ:Согласно ст. 79 Земельного кодекса Украины (далее – ЗК) земельный участок – это часть земной поверхности с установленными границами, определенным местоположением, с установленными на нее правами. Право собственности на земельный участок распространяется в его пределах на поверхностный (грунтовый) пласт, а также на водные объекты, леса и многолетние насаждения, которые на нем находятся. Соответственно, земельное законодательство не содержит нормы относительно изъятия (выкупа) части земельного участка, аналогичные положения относительно этого содержатся в главе 27 Гражданского кодекса Украины, которые также определяют земельный участок в целом, объектом гражданских правоотношений.

На основании указанного, переход права собственности на земельные участки на основании гражданско-правовых соглашений происходит при условии регистрации данного земельного участка государственным актом на право собственности на земельный участок, зарегистрированным в установленном законодательством порядке, при этом часть земельного участка не может быть объектом таких соглашений.

Таким образом, при нотариальном засвидетельствовании отчуждения части земельного участка продавец должен предоставить нотариусу два государственных акта: на земельный участок, который отчуждается, и на земельный участок, который остается.

Согласно ст. 132 ЗК Украины соглашения о переходе права собственности на земельные участки заключаются в письменной форме и нотариально заверяются. Причем соглашения о переходе права собственности на земельные участки считаются заключенными со дня их нотариальной регистрации.

Кроме этого, необходимо предъявить нормативную денежную оценку земельных участков. Согласно ст. 5 Закона Украины «Об оценке земель» от 11.12.2003 г. № 1378, нормативная денежная оценка земельных участков используется для определения размера земельного налога, государственной пошлины при мене, наследовании и дарении земельных участков, арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, а также при разработке показателей и механизмов экономического стимулирования рационального использования и охраны земель.

Экспертная денежная оценка земельных участков и прав на них проводится с целью определения стоимости объекта оценки. Экспертная денежная оценка земельных участков используется при заключении гражданско-правовых соглашений относительно земельных участков и прав на них, кроме случаев, определенных этим Законом, а также другими законами.

Таким образом, на отчуждаемый земельный участок необходима оценка именно части земельного участка, который отчуждается, для определения размера государственной пошлины.



* * *
Вопрос:Наше предприятие обратилось в хозяйственный суд с исковым заявлением, к которому были приложены все необходимые документы. В постановлении хозяйственного суда о назначение дела к рассмотрению указано, что мы в судебном порядке должны предъявить документ об уплате государственной пошлины в государственный бюджет. Каким образом еще можно подтвердить эту уплату?

Ответ:Согласно ст. 6 Декрета Кабинета Министров «Про государственную пошлину” от 21 января 1993 года № 7-93, государственная пошлина уплачивается по месту рассмотрения и оформления документов и зачисляется в бюджет местного самоуправления. Кроме государственной пошлины, которая уплачивается с исковых заявлений, которые подаются в хозяйственный суд, с апелляционных и кассационных жалоб на решения и постановления хозяйственных судов, заявлений про их просмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, а также, за приобретение вексельных бланков, за действия, связанные с выдачей охранных документов (патентов и свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, и за действия, связанные с поддержанием действия патентов на сорта растений, по представлению Кабинету Министров Украины проекта создания промышленно-финансовой группы; за действия, предусмотренные подпунктами „б” – „е”, „и”, „к”, „л” и „н” пункта 6 статьи 3, в части, которая касается общегражданских загранпаспортов, которая зачисляется в Государственный бюджет Украины. Таким образом, государственная пошлина зачисляется на счета, открытые в управлениях Госказначейства в АР Крым, областях, городах Киеве и Севастополе по местонахождению хозяйственных судов или соответствующих органов.

Итак, для того, чтобы получить для подтверждения документ о зачислении государственной пошлины в государственный бюджет, необходимо обязательно обратиться в орган, на счет которого она поступила, независимо от того, где сохраняются платежные документы, то есть обратиться в соответствующее государственное казначейство. Для этого вам необходимо направить на их адрес письмо, в котором кроме указания того, что вам необходимое данное подтверждение, необходимо также указать номер и дату платежного поручения, согласно которому было осуществлено перечисление госпошлины. Отдел государственного казначейства предоставит на ваш запрос справку, в которой подтвердит, что вами было осуществлено перечисление государственной пошлины в бюджет. Данная справка является для суда подтверждением поступления в бюджет средств.



* * *
Вопрос:Мы с мужем стараемся родить ребенка с помощью искусственного оплодотворения. Но это довольно дорогая процедура. Можем ли мы включить затраты на искусственное оплодотворение в налоговый кредит?

Ответ:Согласно ст. 48 Основ законодательства о здравоохранении от 19.11.1992 г. № 2801 применение искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона осуществляется в соответствии с условиями и порядком, установленными Министерством здравоохранения Украины, по просьбе дееспособной женщины, с которой проводится такая процедура, при наличии письменного согласия супругов.

Согласно п.п. 5.3.6 п. 5.3 ст. 5 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц” от 22.05.2003 г. № 889 (далее – Закон) налогоплательщик имеет право включить в налоговый кредит отчетного года, фактически понесенные им суммы затрат на искусственное оплодотворение, независимо от того, находится ли он в браке с донором или нет.

Согласно Порядку проведения клинических испытаний тканевых и клеточных трансплантатов и экспертизы материалов клинических испытаний, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 10.10.2007 г. № 630, донор – это лицо, у которого при жизни или после его смерти взяты анатомические материалы для трансплантации или изготовления биоимплантантов.

То есть при искусственном оплодотворении донором является мужчина, а налогоплательщик, который имеет право на налоговый кредит, - это женщина, с которой проводится такое действие.

Подпунктом 5.3.4 п. 5.3 ст. 5 Закона предусмотрено, что в налоговый кредит разрешено включать суммы собственных средств налогоплательщика, уплаченных в пользу учреждений здравоохранения для компенсации стоимости платных услуг на лечение такого налогоплательщика или члена его семьи первой степени родства, в том числе для приобретения лекарств, донорских компонентов, протезно-ортопедических приспособлений в размерах, которые не покрываются выплатами из Фонда общеобязательного медицинского страхования. Но, на сегодня не принят Закон «Про общеобязательное медицинское страхование», поэтому согласно Заключительным положениям Закона (п.п. 22.1.2 п. 22.1 ст. 22) для начисления налогового кредита относительно указанных в п.п. 5.3.4 п. 5.3 ст. 5 затрат, в т.ч. на проведение сопутствующего искусственному оплодотворению лечения, нет законодательных оснований.

То есть затраты, указанные в п.п. 5.3.4 п. 5.3 ст. 5 Закона, связанные с искусственным оплодотворением, в т.ч. затраты, на проведение сопутствующего искусственному оплодотворению лечения, не могут быть отнесены к затратам, предусмотренным п.п. 5.3.6 п. 5.3 ст. 5 Закона.

Как сообщает на запрос ГНА Украины Министерство здравоохранения Украины письмом от 27.03.2006 года № 4.40-19/186, к вспомогательным репродуктивным технологиям (искусственного оплодотворения) непосредственно относятся: ЗІВ – оплодотворения ин витро (IVF); ИКСЕ – инъекция одного спермия в цитоплазму ооцита (IRSI); ИСЧ –инсеминация спермой мужчины; ИСД – инсеминация спермой донора; ЕТ – эмбриотрансфер; суррогатное материнство.

Учитывая сказанное, налогоплательщик – женщина (с которой проводится процедура по искусственному оплодотворению) может отнести стоимость непосредственно процедур, указанных в указанном письме МОЗ Украины, к налоговому кредиту, предусмотренного п.п. 5.3.6 п. 5.3 ст. 5 Закона.



* * *
Вопрос:Я собираюсь уволиться с работы и стать на учет в центре занятости. На какую помощь по безработице я могу рассчитывать?

Ответ:Согласно ст. 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы” застрахованным лицам размер помощи по безработице определяется в процентах относительно средней заработной платы (дохода), определенной в соответствии с порядком начисления средней заработной платы (дохода) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденного Кабинетом Министров Украины, в зависимости от страхового стажа. До 2 лет – 50 процентов; от 2 до 6 лет – 55 процентов; от 6 до 10 лет – 60 процентов; свыше 10 лет – 70 процентов.

Помощь по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах: первые 90 календарных дней – 100 процентов; на протяжении следующих 90 календарных дней – 80 процентов; в дальнейшем – 70 процентов.

Помощь по безработице лицам, признанным в установленном порядке безработными, которые в течении 12 месяцев, предшествующих безработице, проработали меньше 26 календарных недель, а также лицам, желающим восстановить трудовую деятельность после продолжительного (более 6 месяцев) перерыва, и застрахованные лица, уволенные с последнего места работы на основаниях, предусмотренных статьей 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статьи 40, статьями 41 и 45 Кодекса законов о работе Украины, определяется в размере прожиточного минимума, установленного законом.

Выплата помощи по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, начинается с 91-го календарного дня.

В среднемесячную заработную плату (доход) для вычисления помощи по безработице включаются все виды выплат, на которые начислялись страховые взносы. Помощь по безработице не может быть выше средней заработной платы, установленной в сферах национальной экономики соответствующей области за минувший месяц, и ниже прожиточного минимума, установленного законом.

Помощь по безработице выплачивается с 8 дня после регистрации застрахованного лица в установленном порядке в государственной службе занятости.

Общая продолжительность выплаты помощи по безработице не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет.



* * *
Вопрос:Я обратился в районный суд общей юрисдикции с требованием о взыскании денежных средств с юридического лица. В связи с тем, что сумма существенная, а предприятие - плательщик единого налога, предполагается, что его годовой доход не большой. Я, имея намерение просить удовлетворения иска путем наложения ареста на счет фирмы, попросил суд вытребовать у предприятия данные о счете предприятия, на котором находятся средства. Но суд отказался удовлетворить мое ходатайство, мотивируя это тем, что данные о счете предприятия являются банковской тайной. Будет ли это основанием для отказа в удовлетворении моего ходатайства?

Ответ:Согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 г. № 2121, информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента, при взаимоотношениях с ним и третьими лицами при предоставлении услуг банком и разглашение которой может нанести материальный или моральный вред клиенту, является банковской тайной. Банковской тайной, в частности является:

1)сведения о банковских счетах клиентов, в том числе корреспондентские счета банков в Национальном банке Украины;

2)операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, заключенные ним соглашения;

3)финансово-экономическое состояние клиентов;

4)системы охраны банка и клиентов;

5)информация об организационно-правовой структуре юридического лица – клиента, его руководителей, направления деятельности;

6)сведения относительно коммерческой деятельности клиентов или коммерческой тайны, любого проекта, изобретений, образцов продукции и другая коммерческая информация;

7)информация относительно отчетности по отдельному банку, исключением является та, что подлежит опубликованию;

8)коды, которые используются банками для защиты информации.

Информация о банках или клиентах, которая была собрана при проведении банковского надзора, составляет банковскую тайну.

Согласно ст. 62 Закона, информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками, по письменному требованию суда или по решению суда. Таким образом, суд не лишен возможности, получить информацию о реквизитах счета – то есть данные, необходимые как для вынесения постановления об удовлетворении иска, так и для обеспечения возможности взыскания суммы иска в случае его удовлетворения.



* * *
Вопрос:Кем может осуществляться оценка имущества, которое описывается государственным исполнителем при обращении взыскания на имущество?

Ответ:В ст. 50 Закона Украины «Про исполнительное проведение» от 21.04.1999 г. № 606 (далее - Закон) сказано, что обращение взыскания на имущество должника состоит в его аресте (описании), изъятии, оценке и принудительной реализации.

Согласно ст. 57 Закона оценка имущества должника проводиться государственным исполнителем, если стоимость имущества не превышает ста необлагаемых налогами минимумов доходов граждан, по рыночным ценам, которые действуют на день проведения оценки. Исключением являются случаи, когда оценка ведется по регулированным ценам, а также при оценке недвижимого имущества, транспортных средств, воздушных, морских и речных суден.

Если оценить отдельные предметы сложно, если должник или взыскатель возражают против передачи арестованного имущества должника на реализацию по оценке, проведенной государственным исполнителем, последний приглашает субъекта оценочной деятельности – субъекта хозяйствования для определения стоимости имущества. Затраты на привлечение субъекта оценочной деятельности – субъекта хозяйствования несет сторона, которая оспаривает оценку имущества, проведенную государственным исполнителем.

Для проведения оценки недвижимого имущества, транспортных средств, воздушных, морских, речных суден и имущества, стоимость которого превышает сто необлагаемых налогами минимумов доходов граждан, государственный исполнитель привлекает субъекта оценочной деятельности – субъекта хозяйствования, который осуществляет свою деятельность на основании закона Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине».

Государственный исполнитель об оценке арестованного имущества сообщает сторонам, которые имеют право на обжалование оценки имущества в суде в 10-дневной срок со дня получения уведомления.



* * *
Вопрос:Платят ли физические лица налог с владельцев транспортных средств, при перерегистрации транспортных средств в связи с заменой двигателя?

Ответ:Согласно п. 38 «Постановления Кабинета Министров Украины об утверждении Правил государственной регистрации и учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов и мотоколясок» от 07.09.1998 г. № 1388 перерегистрация, регистрация переоборудованных транспортных средств, в том числе самостоятельно, проводится на основании документов, подтверждающих их соответствие требованиям безопасности дорожного движения, а также документов, которые подтверждают правомерность приобретения установленных кузовов (рам), которые имеют идентификационные номера (в случае их замены).

Владельцу переоборудованного транспортного средства выдается новое свидетельство о регистрации с указанием новых составных частей или особенностей конструкции, которые возникли в результате ее изменения.

В этом свидетельстве отмечается год выпуска транспортного средства, который должен отвечать году выпуска установленного кузова. Если год выпуска кузова установить невозможно, год выпуска автомобиля не изменяется.

Оставшиеся после переоборудования или ремонта составные части, которые имеют идентификационные номера, остаются в распоряжении владельцев, а их названия и указанные номера могут быть внесенные в графу «особые отметки» свидетельства о регистрации (технического паспорта) или же, на них могут быть выданы справки установленного образца.

Перерегистрация транспортного средства в связи с заменой двигателя осуществляется в случае изменения типа двигателя, его веса, рабочего объема и мощности. Документы, подтверждающие законность приобретения двигателя, не требуются. Когда при перерегистрации транспортного средства его владелец в связи с заменой двигателя, увеличивает рабочий объем двигателя такого транспортного средства, в этом случае владелец должен заплатить налог соответственно ставкам, определенным ст. 3 Закона Украины «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов” от 11.12.1991 г. № 1963.

В случае если перерегистрация транспортных средств происходит на протяжении года, то налог уплачивается пропорционально количеству месяцев, оставшихся до конца года, начиная с месяца, в котором проведена перерегистрация транспортного средства. Если владелец при перерегистрации транспортного средства заплатил налог, с владельцев транспортных средств в текущем году во время технического осмотра, то при перерегистрации необходимо заплатить разницу между суммой налога, которая высчитана по новому объему цилиндров двигателя, и годовой суммой налога, уплаченного во время технического осмотра.



* * *
Вопрос:Применяются ли штрафы, если налогоплательщик самостоятельно обнаружит факт занижения налогового обязательства?

Ответ:Согласно п. 17.2. ст. 17 Закона Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиками перед бюджетами и государственными целевыми фондами» от 21.12.2000 г. № 2181 налогоплательщик, который перед началом его проверки контролирующим органом самостоятельно обнаружил факт занижения налогового обязательства прошедших налоговых периодов, обязан:

1) либо прислать уточняющий расчет и заплатить сумму такой недоплаты и штраф в размере пяти процентов от такой суммы, до представления такого уточняющего расчета,

2) либо отобразить сумму такой недоплаты в составе декларации из этого налога, который подается за следующий налоговый период, увеличенную на сумму штрафа в размере пяти процентов от такой суммы, с соответствующим увеличением общей суммы налогового обязательства из этого налога.

Если после подачи декларации за отчетный период, налогоплательщик подает новую декларацию с исправленными показателями до окончания срока подачи декларации за тот самый отчетный период, то штрафы, указанные в этом пункте, не применяются.

При самостоятельном доначислении суммы налоговых обязательств административные штрафы не накладываются. Это правило не применяется, если:

1) налогоплательщик не подает налоговую декларацию за период, на протяжении которого была недоплата налогового обязательства;

2) судом установлено совершение преступления должностными лицами налогоплательщиком или физическим лицом – налогоплательщиком относительно умышленного уклонения от уплаты указанного налогового обязательства.



* * *
Вопрос:У нас с мужем в последнее время недостаточно хорошие отношения. Можем ли мы сейчас самостоятельно разделить имущество, нажитое во время брака, чтобы свободно распоряжаться им?

Ответ:Согласно ст. 67 Семейного кодекса Украины (далее – СК) жена, муж имеют право заключить с другим лицом договор купли-продажи, мены, дарения, пожизненного содержания (ухода), залога относительно своей части в праве общей совместной собственности супругов только после ее определения и выделения в натуре или определения порядка пользования имуществом.

Согласно ст. 69 СК жена и муж имеют право на раздел имущества, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака. Жена и муж имеют право разделить имущество по взаимному согласию. Договор о делении жилого дома, квартиры, другого недвижимого имущества, а также о выделении недвижимого имущества жене, мужу со всего имущества супругов может быть нотариально заверено.

Согласно п. 239 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 03.03.2004 г. № 20/5, нотариус на основании общего письменного заявления супругов выдает одному или каждому из них свидетельство о праве собственности на часть в совместном имуществе, приобретенном ними за время брака.

Такое свидетельство может быть выдано каждому из супругов как во время пребывания в браке, так и после расторжения брака.

Свидетельство о праве собственности выдается только на то имущество, которое является общей совместной собственностью супругов и наявно на день выдачи свидетельства.

При выдаче свидетельства нотариус требует документ, который подтверждает супружеские отношения, в том числе такие, что со временем были расторгнуты в порядке, установленном действующим законодательством (свидетельство о браке, о расторжении брака, отметка в паспорте о регистрации брака и т.п.). На экземпляре свидетельства, который остается в деле государственной нотариальной конторы или у частного нотариуса, делается отметка, в которой указывается предоставленный для подтверждения документ, его номер, дата и наименования юридического лица, выдавшего документ.

Если в состав имущества, на часть которого выдается свидетельство, входит имущество, которое подлежит регистрации, нотариус требует предоставить документы, подтверждающие право собственности супругов на такое имущество.

При выдаче свидетельства о праве собственности на жилой дом, квартиру и прочее недвижимое имущество, которое подлежит регистрации, нотариус требует извлечение из Реестра прав собственности. А в местностях, где инвентаризация не проведена, - справку соответствующего органа местного самоуправления, в которой изложена характеристика постройки, на которую выдается свидетельство.

При наличии запрета на отчуждение жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества свидетельство о праве собственности на имущество, отягощенное долгом, выдается в случае согласия на то кредитора (соответствующего налогового органа).

При выдаче свидетельства на право собственности на недвижимое имущество, о вышеперечисленном, делается отметка на правоустанавливающем документе.

Свидетельство о праве собственности на жилой дом, квартиру, дачу, садовый дом, гараж, дачу, земельный участок и прочее недвижимое имущество выдается нотариусом по местонахождению этого имущества.

Выдавая свидетельство о праве собственности на часть в совместном имуществе супругов, в состав которого входит имущество, которое подлежит государственной регистрации, нотариус поясняет о необходимости подать это свидетельство для государственной регистрации в соответствующий орган.



* * *
Вопрос:Работая на бывшей работе, я заключил договор займа с работодателем. Настало время возвращения займа, но предприятие изменило местоположение и я не могу его найти. Возможно, ли каким-то образом обеспечить выполнение обязательства?

Ответ:Соответственно ст. 537 Гражданского кодекса Украины предусмотрен способ выполнения обязательства путем внесения долга в депозит нотариуса. Так, должник имеет право исполнить свой долг путем внесения надлежащих кредитору денег или ценных бумаг в депозит нотариуса в случае: отсутствия кредитора или уполномоченного им лица в месте выполнения обязательства; уклонения кредитора или уполномоченного им лица от принятия выполнения или в случае другой просрочки с их стороны; отсутствия представителя недееспособного кредитора.

Нотариусы ведут учет депозитных операций в порядке, установленном Инструкцией о порядке учета депозитных операций в государственных нотариальных конторах и у частных нотариусов, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 18 февраля 2003 г. № 13/5.

Лицо, которое вносит в депозит денежные суммы или ценные бумаги, подает нотариусу соответствующее заявление, которое регистрируется нотариусом в книге входной корреспонденции и является основанием для совершения нотариального действия.

Внесение лицом денежных сумм в депозит частного нотариуса ведется путем перечисления наличных средств через банки или учреждения почтовой связи или безналичным перечислением сумм со счета лица на отдельный текущий счет частного нотариуса. Для сохранения денежных сумм, принятых в депозит государственными нотариальными конторами, в органах Государственного казначейства открываются соответствующие счета для учета депозитных сумм.

На основании выписок из счетов, которые свидетельствуют о поступлении соответствующих сумм, лицу, которое внесло денежные суммы в депозит, нотариусом выдается квитанция установленного образца. При этом правая часть квитанции (квитанция) выдается лицу, которое внесло денежную сумму в депозит, а левая ее часть (корешок квитанции) остается в делах государственной нотариальной конторы или частного нотариуса.

В квитанции указываются: сведения относительно лица, от которого приняты в депозит денежные суммы, а также относительно лица, для которого они вносятся (далее – депонент):

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, когда и кем он был выдан, местожительство и идентификационный номер в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков и других обязательных платежей;

Для юридических лиц: их наименование, местонахождение и идентификационный код в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, реквизиты текущего счета, открытого в учреждении банка (если местонахождение депонента неизвестно, то нотариусом в квитанции указываются последние данные, которые известны лицу, обратившемуся с целью внесения в депозит нотариуса денежных сумм); с какой целью или для выполнения какого обязательства внесено сумму в депозит; размер денежной суммы, внесенной в депозит; сумма уплаченной государственной пошлины или платы за совершенное нотариальное действие.

Лицо, которое внесло в депозит денежные суммы или ценные бумаги, или ее уполномоченный представитель расписывается на корешке квитанции.

Выдача из депозита денежных сумм или ценных бумаг осуществляется по заявлению, которое подает депонент. На заявлении нотариус осуществляет служебную отметку об установлении лица депонента, реквизитов документа, на основании которого лицо было установлено, и указывается документ, который подтверждает право на получение депозитных сумм (свидетельство о праве на наследство, доверенность и т.п.).

Выдача банками денежных сумм депонентам осуществляется на основании платежных поручений частных нотариусов путем безналичного перечисления на счет депонента или перечисления средств для выплаты депоненту суммы наличными.



* * *
Вопрос:Я работаю на предприятии водителем. Иногда в нерабочее время я использовал служебный транспорт для собственных нужд. Когда это стало известно, представители администрации заявили, что в случае использования мной служебного транспорта в нерабочее время они имеют право предъявить ко мне требование о взыскании неполученной прибыли. Действительно ли это так, ведь Кодексом законов о труде установлено, что возмещению подлежит лишь прямой действительный вред, и что можно считать прямым действительным вредом и неполученными доходами?

Ответ:Согласно ст. 132 Кодекса законов о труде за вред, причиненный предприятию, учреждению, организации при выполнении трудовых обязанностей, работники, по вине которых он был причинен, несут материальную ответственность в размере прямого действительного вреда, но не больше своего среднего месячного заработка, кроме случаев, когда законодательством предусмотрен больший, этого заработка размер.

На работников не может быть возложена ответственность за вред, который относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска, а также, за неполученные предприятием, учреждением, организацией доходы и за вред, причиненный работником, который находился в состоянии крайней необходимости.

Нормами данной статьи предусмотрено, что материальная ответственность в размере прямого действительного вреда применяется к работникам, которые нанесли ее во время выполнения трудовых обязанностей. Поскольку использование автомобиля осуществлялось не при исполнении служебных обязанностей, ограничения размера ответственности, установленные этой статьей, не должны применяться.

Соответственно п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Украины «О судебной практике в делах о возмещении вреда, причиненного предприятиям, учреждениям, организациям их работниками” № 14 от 29.12.1992 г. при определении размера материального вреда, причиненного работниками самовольным использованием в личных целях технических средств (автомобилей, тракторов, автокранов и т.п.), что принадлежат предприятиям, учреждениям, организациям, с которыми они находятся в трудовых отношениях, следует исходить из того, что такой вред, как причиненный не при выполнении трудовых (служебных) обязанностей, подлежит возмещению с применением норм гражданского законодательства. В этих случаях вред возмещается в полном объеме, включая и не полученные предприятием, учреждением, организацией прибыли от использования указанных технических средств.

Под прямым действительным вредом, в частности, следует понимать потерю, ухудшение или снижение ценности имущества, необходимость для предприятия, учреждения, организации провести затраты на восстановление, приобретение имущества или других ценностей или провести лишние, т.е. вызванные вследствие нарушения работником трудовых обязанностей, денежные выплаты. Соответственно ст. 22 Гражданского Кодекса Украины упущенной выгодой являются доходы, которые лицо могло бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право не было.

Кроме того, данной статьей определено, что если лицо, правонарушитель, получило в связи с этим доходы, то размер упущенной выгоды, который может возмещаться лицу, права которого нарушены, не может быть меньше доходов, полученных лицом, нарушившим права.



* * *
Вопрос:Я являюсь инвалидом второй группы, имею ли я право на льготы при налогообложении заработной платы и каков порядок их получения?

Ответ:Соответственно ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц” налогоплательщик имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого из источников на территории Украины от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в определенных размерах. Налогоплательщик, который является инвалидом 1 или 2 группы, в том числе детства, имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого из источников на территории Украины от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равном 150 процентам от размера налоговой социальной льготы.

Налоговая социальная льгота применяется исключительно по одному месту работы.

Для получения социальной льготы налогоплательщик может подать работодателю заявление о самостоятельном выборе места получения налоговой социальной льготы по форме, определенной центральным налоговым органом.

Налоговая социальная льгота начинает применяться к начисленным доходам со дня получения работодателем заявления работника о применении льготы.

Форма заявления о применение налоговой социальной льготы утвержденная приказом Государственной налоговой администрации Украины „Об утверждении форм заявлений и уведомления по вопросам получения (применения) налоговой социальной льготы, а также порядка информирования налогоплательщиков” № 461 от 30.09.2003 года.

Перечень документов, которые необходимо прилагать к заявлению, определен Порядком предоставления документов и их составе при применении налоговой социальной льготы, утвержденному Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 декабря 2003 года № 2035. В ч. 7 п. 11 определено, что инвалиды 1 или 2 группы должны прилагать к заявлению пенсионное удостоверение или справку медико-социальной экспертизы об установление инвалидности.

Следует иметь в виду, что налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу налогоплательщика на протяжении отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравненные к ней согласно законодательству выплаты, компенсации и возмещения), если его размер не превышает суммы, равной сумме месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженной на 1,4 и округленной до ближайших десяти гривен.



* * *
Вопрос:Можно ли отнести к валовым затратам затраты для изготовления визиток для работников фирмы?

Ответ:Соответственно п. 5.1 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий” (далее – Закон) под термином „валовые затраты производства и оборота” (далее – валовые затраты) подразумевают сумму любых затрат налогоплательщика в материальной или нематериальной форме, осуществляемых как компенсация стоимости товаров (работ, услуг), которые приобретаются (изготовляются) таким налогоплательщиком для их дальнейшего использования в собственной хозяйственной деятельности.

При этом соответственно п.1.32 ст.1 Закона хозяйственной деятельностью является любая деятельность лица, направленная на получение дохода в денежной, материальной или нематериальной форме, в случае если непосредственное участие такого лица в организации такой деятельности является регулярным, постоянным и существенным.

В соответствии с пунктами 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закона в валовые затраты включаются суммы любых затрат, уплаченных (начисленных) на протяжении отчетного периода в связи с подготовкой, организацией, ведением производства, продажей продукции (работ, услуг) и охраной труда, в том числе затраты на приобретение электрической энергии (включая реактивную), с учетом ограничений, установленных пунктами 5.3 – 5.7 этой статьи.

Вместе с тем абзацем четвертым пунктов 5.3.9 п.5.3 ст.5 Закона предусмотрено, что не входят в состав валовых затрат любые затраты, не подтвержденные соответствующими расчетными, платежными и другими документами, обязательность ведения и сохранения которых предусмотрена Правилами ведения налогового учета.

Итак, если приобретение и (или) изготовление бланков документов налогоплательщика и визитных карточек (на которых указаны название и адрес налогоплательщика, а также контактные телефоны должностного лица налогоплательщика) для физических лиц, которые находятся в трудовых отношениях с таким налогоплательщиком, имеет непосредственное отношение к организации и ведению хозяйственной деятельности этого плательщика, то затраты плательщика на указанные цели относятся к его валовым затратам.



* * *
Вопрос:Мы перевели обслуживание текущего счета в филиал нашего банка. При получении платежных поручений об уплате госпошлины за подачу искового заявления работники банка наотрез отказались делать пометки на платежном поручении. Как должны быть оформлены платежные поручения на перечисление госпошлины за подачу искового заявления?

Ответ:Платежное поручение на безналичное перечисление государственной пошлины, квитанция учреждения банка о принятии платежа наличными прилагаются к исковому заявлению и должны содержать сведения о том, какое именно исковое заявление оплачивается государственной пошлиной.

Соответственно п.14 Инструкции о порядке начисления и взыскания государственной пошлины, утвержденной приказом Главной государственной налоговой инспекции № 15 от 22.04.1993 года при уплате государственной пошлины наличными к документу, относительно которого совершается соответствующее действие, прилагается оригинал квитанции кредитного учреждения, принявшего платеж, а при перечислении таможенной пошлины со счета плательщика – последний экземпляр платежного поручения с надписью (пометкой) кредитного учреждения такого содержания „зачислено в доход бюджета ____ грн. (дата)”. Эта надпись скрепляется первой и второй подписями должностных лиц и оттиском печати кредитного учреждения с отметкой даты выполнения платежного поручения.

Невыполнения этого требования влечет возвращение искового заявления без рассмотрения на основании пункта 4 части первой статьи 63 Хозяйственного процессуального кодекса (далее – ХПК). В случае, если истец заплатил государственную пошлину наличными, совершение кредитным учреждением каких-либо надписей не предусмотрено, кроме установленных формой квитанции. В этом случае к исковому заявлению прилагается оригинал квитанции кредитного учреждения, принявшего платеж.



* * *
Вопрос:Предприятию необходимо нотариально заверить копии документов, но нотариус отказывается это сделать, ссылаясь на то, что в документах есть исправления. Является ли такой отказ правомерным?

Ответ:Соответственно п.22 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденной приказом Министерства Юстиции Украины от 03.03.2004 года № 20/5 нотариусы не принимают для совершения нотариальных действий документы, которые имеют подчистки или дописки, зачеркнутые слова или другие, не предусмотренные исправления, документы, текст которых невозможно прочитать вследствие повреждения, а также написанные карандашом.

Дописки, зачеркнутые слова или другие исправления, которые имеются в документах, которые подаются для совершения нотариальных действий, должны быть подписаны должностным (уполномоченным на то) лицом и заверены печатью учреждения, предприятия или организации или лица, выдавшего документ. При этом исправления должны быть сделаны таким образом, чтобы можно было прочитать как исправленное, так и ошибочно написанное, а потом исправленное или вычеркнутое.

В случае, если документы не отвечают указанным требованиям, отказ нотариуса заверить копию является правомерным.



* * *
Вопрос:Я являюсь одним из участников общества. Недавно на повестке дня собрания участников поставлен вопрос об исключении меня из состава участников, поскольку я не выполняю решения собрания участников, вследствие чего дестабилизирую работу предприятия. Могу ли я обжаловать такое решение участников в суд и как правильно сформулировать исковые требования? И в каком размере мне может быть возвращена внесенная сумма в уставный фонд?

Ответ:Как отмечается в ст.64 Закона Украины „Про хозяйственные общества” от 19.09.1991 г. № 1576 (далее – Закон) участник общества с ограниченной ответственностью, который систематически не выполняет или выполняет ненадлежащим образом обязанности или препятствует своими действиями достижению целей общества, может быть исключен из общества на основе решения, за которое проголосовали участники, владеющие в совокупности более как 50 процентами общего количества голосов участников общества. При этом этот участник (его представитель) в голосовании участия не принимает. Исключение участника из общества приводит к последствиям, предусмотренным статьями 54 и 55 Закона.

Соответственно ст.58 Закона и ст.145 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК) вышестоящим органом общества с ограниченной ответственностью является собрание участников. Именно к компетенции собрания участников относится вопрос исключения участника из состава общества (ст.59 Закона, ст.145 ЦК). К исключительной компетенции общего собрания участников принадлежит решение вопроса об исключении участника общества. Поскольку такая компетенция является исключительной, в случае обжалования решения собрания участников суд не имеет права принимать решение относительно исключения участника из состава ООО, поскольку это будет считаться вмешательством в деятельность предприятия, так как данный вопрос может быть решен только на собрании участников. В судебном порядке может быть рассмотрен лишь вопрос относительно правомерности или неправомерности решения собрания участников об исключении участника из общества и (или) его отмена.

Согласно ст.54 Закона при выходе участника из общества с ограниченной ответственностью ему выплачивается стоимость части имущества общества, пропорциональная его части в уставном фонде. Выплата ведется после утверждения отчета за год, в котором он вышел из общества, и в срок до 12 месяцев со дня выхода. По требованию участника и по согласию общества вклад может быть возвращен полностью или частично в натуральной форме.

Участнику, который выбыл, выплачивается надлежащая ему часть прибыли, полученная обществом в текущем году до момента его выхода. Имущество, переданное участником обществу только в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

Поэтому, в любом случае участнику общества, исключенному из состава участников, пропорциональна его части в уставном фонде, и часть прибыли. Эту часть нельзя передавать ни по решению собрания участников, ни по решению суда другому участнику.

<
br>
* * *
Вопрос:Я хочу обратиться за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека, но не знаю, как это сделать и какую таможенную пошлину необходимо заплатить?

Ответ:Европейский суд по правам человека (далее – Суд) как международный орган было создано в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод от 4 ноября 1950 года (далее – Конвенция).

Гражданин имеет право обратиться в Суд, если считает, что относительно него лично были нарушения одним из государств одного или нескольких основных прав, которые гарантированные Конвенцией и протоколами к ней, направив заявление или заполнив формуляр Суда. Такое заявление должно содержать следующую информацию: короткое изложение фактов, которые обжалуются; какие права, гарантированные Конвенцией нарушены; сведения о средствах правовой защиты, которыми уже воспользовались, перечень официальных решений по делу, с указанием даты каждого из них; короткое изложение содержания таких решений.

Заявление должно быть подписано лично или представителем.

Суд не рассматривает заявление, если оно анонимно или его суть сводится к вопросам, которые уже были рассмотрены или уже предъявлялись на рассмотрение по другой процедуре международного расследования или урегулирования, и если оно не содержит соответствующей полной информации.

Суд не рассматривает заявления, направленные против частных лиц или негосударственных организаций. Согласно с ст.35 Конвенции Суд может принять заявление к рассмотрению только после того, как были использованы все национальные средства правовой защиты – согласно общепризнанным нормам международного права, и в течение шести месяцев от даты принятия окончательного решения. Относительно Украины речь идет о процедуре судебного проведения, которая предусматривает возможность апелляционного и кассационного обжалования принятого судебного решения, означающая, что сначала необходимо обратиться в национальные суды, по подсудности дела, для защиты по сути своих прав, о нарушении которых заявлено в Суд.

Европейский Суд по правам человека принимает любые обращения, поэтому заявитель может написать в Суд, изложив свою ситуацию так, как считает нужным на родном языке. Но, как правило, после получения такого письма, Секретариат Суда высылает заявителю формуляр обращения, текст Конвенции и записку с пояснением, как необходимо заполнять формуляр. Предыдущее обращение перерывает течение 6-месячного срока.

Формуляр обращения, высланный Судом, содержит разделы, заполнение которых позволит после ознакомления с ним составить представление о нарушении прав человека и о том, может ли жалоба быть потенциально принятой.

При заполнении пунктов формуляра необходимо учитывать следующее.

Если заявление подается более чем одним заявителем, необходимо предоставить всю необходимую информацию о каждом из них (если нужно – на отдельном листе). Заявитель может уполномочить другое лицо представлять свои интересы. Такой представитель должен быть адвокатом, имеющим право практиковать в стране – одной из договорных сторон. В случае если заявитель уполномочил другое лицо, соответствующие данные должны быть указаны в этом разделе формуляра. Суд будет вести переписку лишь с этим представителем.

Факты, касающиеся предмета жалобы, должны излагаться поняло и сжато, с описанием событий в той последовательности, в которой они имели место, с указанием точных дат.

При указании нарушений и аргументации необходимо как можно точнее объяснить, в чем состоит жалоба согласно Конвенции и указать, к каким положениям Конвенции апеллируете, а также пояснить, почему считаете, что изложенные факты повлекли нарушение.

При указании на использованные возможности защиты необходимо детально изложить процедуры внутренних способов защиты. Необходимо предоставить информацию относительно каждой отдельной жалобы. Кроме того, необходимо указать, существуют ли любые другие способы защиты, к которым не прибегали и которые бы сделали возможным рассмотрение дела. Если такой способ существует, его необходимо указать (например, назвать судебную или другую инстанцию, куда можно бы было подать иск) и объяснить, почему его не было использовано.

Кроме того, в одном из пунктов необходимо будет указать, подавались ли когда-нибудь жалобы, которые являются предметом заявления, в любые другие международные инстанции, которые занимаются расследованием или урегулированием подобных вопросов. Если так, то необходимо указать все детально, включая название органа, куда подавались жалобы, даты и детали всех процедур, которые имели место, подробности принятых решений, а также предоставить копии соответствующих решений и других документов.

При изложении предмета заявления необходимо указать желаемую цель обращения в Суд.

Необходимо также составить перечень и приложить к заявлению копии всех судебных приговоров и других решений, а также любые другие документы, которые суд мог бы принять во внимание как доказательства (протоколы слушаний, заявления свидетелей и т.п.). Присылать необходимо исключительно те документы, которые касаются жалобы, поданной в суд.

Если заявление подписано представителем заявителя, к нему прилагается надлежащим образом оформленная доверенность, подписанная заявителем (если она не была предоставлена раньше).

Заявители, которые не хотят раскрывать свое лицо перед общественностью, должны это указать, а также изложить причины, оправдывающие такое отклонение от обычного порядка доступа общественности к информации относительно проведения процесса Судом. Председатель Палаты Суда может дать разрешение на анонимность в исключительных и надлежащим образом оправданных случаях.

Несоблюдение требований, изложенных выше, может послужить причиной отказа в регистрации и рассмотрении дела судом.

Датой принятия заявления, как правило, считается дата первого сообщения от заявителя, в котором был изложен, пусть даже в краткой форме, предмет заявления. Тем не менее, при наличии достаточных оснований, Суд может решить, что датой принятия заявления может считаться другая дата.

Всю корреспонденцию необходимо направлять по адресу: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE – ФРАНЦИЯ.

При подаче заявления таможенная пошлина не уплачивается, а рассмотрение дела в суде будет бесплатным, поскольку затраты суда полагаются на Совет Европы.



* * *
Вопрос:Частное предприятие на едином налоге открыло депозитный счет в своем банке, из которого ежемесячно поступают проценты по депозиту на текущий счет предприятия. В соответствии с Указом Президента при применении упрощенной системы налогообложения облагаются налогами суммы, полученные от реализации товаров, работ, услуг. Надо ли облагать налогами проценты с депозитных вкладов?

Ответ:Статьей 1 Указа Указом Президента «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» от 03.07.1998 г. № 727/98 определено, что выручкой от реализации продукции (товаров, работ, услуг) считается сумма, фактически полученная субъектом предпринимательской деятельности на расчетный счет или (и) в кассу за осуществление операций по продаже продукции (товаров, работ, услуг).

В соответствии с Порядком ведения Книги учета доходов и затрат субъекта малого предпринимательства – юридического лица, которое применяет упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, утвержденным приказом ГНА Украины от 13.10.1998 г. 477, в доходной части отображаются все поступления, полученные на расчетный счет и в кассу субъектом малого предпринимательства от продажи продукции (товаров, работ, услуг), имущества, включая основные фонды, которые принадлежат субъекту малого предпринимательства, и реализованы в отчетном (налоговом) периоде, внереализационные доходы и выручка от другой реализации.

То есть субъект малого предпринимательства для налогообложения единым налогом должен учитывать все поступления, полученные на расчетный счет и в кассу от продажи продукции (товаров, работ, услуг), суммы внереализационных доходов, выручки от другой реализации.

К внереализационным доходам и выручке от другой реализации относятся суммы, фактически полученные субъектом предпринимательской деятельности на расчетный (текущий) счет и в кассу от других операций (финансовый результат от продажи ценных бумаг, малоценных быстроизнашиваемых предметов, материалов, топлива, арендная плата, проценты, денежные средства, полученные в виде безвозвратной финансовой помощи, кредиторская задолженность, относительно которой истек срок исковой давности, а также дивиденды, если они не были обложены налогом в источники выплаты соответственно Закону Украины «О налогообложении прибыли предприятий”).

То есть субъект малого предпринимательства для налогообложения единым налогом должен учитывать все средства, полученные на расчетный счет и в кассу от реализации продукции (товаров, работ, услуг), суммы внереализационных доходов, включая проценты банка по депозиту, выручки от другой реализации.



* * *
Вопрос:Я хочу начать заниматься риелторской деятельностью. По словам коллег, довольно часто возникают проблемы из-за того, что имущество является общей собственностью супругов. Как должны заключатся такие договора?

Ответ:Соответственно ст.63 Семейного кодекса Украины (далее – СК) и п.44 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 03.03.2004 г. № 20/5, жена и муж имеют равные права на владение, пользование и распоряжение имуществом, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности, если другое не предусмотрено договоренностью между ними. Статьей 65 СК также установлено, что распоряжение имуществом, которое является объектом общей совместной собственности, женой и мужем осуществляется по взаимному согласию. В случае нарушения этой нормы закона жена или муж наделены правом обратиться в суд с иском о признании договора недействительным. Таким образом, правовые действия относительно надлежащего супругам общего имущества, требующие обязательного нотариального удостоверения, государственной регистрации, а также правовые действия относительно другого ценного имущества могут быть удостоверены нотариусом лишь при наявности письменного согласия второго из супругов. Достоверность подписи на заявлении второго из супругов о согласии на заключение такого соглашения должна быть нотариально удостоверена. Если в заявлении второго из супругов о согласии на отчуждение общего имущества указано, кому персонально (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица) он соглашается продать, подарить, заложить и т.п. совместно приобретенное имущество, или указано сумму продажи, другие условия заключения договора, нотариус при его удостоверении обязан проверить соблюдение условий, указанных в таком заявлении.

Если жена и муж проживают одной семьей, но не пребывают в браке, имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной собственности, если другое не установлено письменным соглашением между ними. На подтверждение факта проживания одной семьей лиц, не пребывающих в браке, нотариусом могут быть приняты: договор о совместном проживании и ведении общего хозяйства, решение суда об установлении факта совместного проживания одной семьей лиц, не пребывающих в зарегистрированном браке, записи в домовых книгах (паспортах) о постоянном проживании или регистрации этих лиц по одному адресу и т.п., если они вместе с другими документами подтверждают этот факт.

Следует помнить, что расторжение брака не прекращает права общей совместной собственности на имущество, приобретенное за время брака. После расторжения брака распоряжение совместным имуществом осуществляется совладельцами исключительно, по взаимному согласию и соответственно Гражданского кодекса Украины.

Тем не менее существуют случаи, когда соглашения относительно распоряжения имуществом, которое подается для нотариального удостоверения, может быть удостоверено нотариусом без согласия второго из супругов. А именно:

- если с правоустанавливающего документа, договора, заключенного между супругами, акта гражданского состояния о заключении брака и других документов следует, что указанное имущество является личной частной собственностью одного из супругов, то есть приобретенное до регистрации брака, за время брака, но на условиях, предусмотренных брачным или другим договором, заключенным между супругами, договором дарения или в порядке наследования, или на средства, которые принадлежали ей (ему) лично, и т.п. О проверке этих обстоятельств нотариус делает отметку на экземпляре соглашения, которое остается в делах государственной нотариальной конторы (частного нотариуса), со ссылкой на реквизиты соответствующих документов, если эти документы не прилагаются к экземпляру такого соглашения;

- когда последний не проживает по местонахождению имущества и местожительство его неизвестно. На подтверждение этого обстоятельства подается копия решения суда, вступившего в законную силу, о признании второго из супругов без вести пропавшим. В случае установления опеки над имуществом лица, признанного без вести пропавшим, нотариус исключает имущество из описания или сообщает нотариусу, который осуществил описание, о необходимости исключения имущества из описания. Об исключении имущества из описания уведомляется опекун;

- если имущество приобретено одним из супругов за время отдельного проживания со вторым из супругов, в связи с фактическим прекращением супружеских отношений. На подтверждение этого обстоятельства подается копия решения суда, вступившего в законную силу, о признании личной частной собственностью одного из супругов имущество, которое является предметом данного договора.



* * *
Вопрос:Я опасаюсь, что банк, в котором я взял кредит для покупки техники, повысит процентную ставку. В кредитном договоре обусловлена такая возможность. В каком порядке банк может изменять процентную ставку?

Ответ:Нацбанк предоставил разъяснение относительно недопущения внесения изменений в кредитные договора в одностороннем порядке. В своем письме Нацбанк отмечает, что соответственно ст.47 Закона «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 г. № 2121 банки самостоятельно устанавливают процентные ставки и комиссионное вознаграждение за свои операции. При этом банк не может предоставлять кредиты под процент, ставка которого ниже процентной ставки по кредитам, которые берет сам банк, и процентной ставки, которая выплачивается по депозитам.

Банку также запрещается устанавливать процентные ставки и комиссионные вознаграждения на уровне, ниже себестоимости банковских услуг в этом банке.

Согласно с требованиями статьи 11 Закона Украины «О защите прав потребителей» от 12.05.1991 г. № 1023, а также пункта 3.5 Правил предоставления банками Украины информации потребителю об условиях кредитования и общей стоимости кредита, утвержденных постановлением Правления Нацбанка от 10.05.2007 г. № 168, банки имеют право изменять процентную ставку по кредиту лишь в случае события, не зависящего от воли сторон договора, и имеющего непосредственное влияние на стоимость кредитных ресурсов банка. Вместе с тем в соответствии с требованиями указанного пункта Правил банки не имеют права изменять процентную ставку по кредиту в связи с волеизъявлением одной из сторон (изменением кредитной политики банка).

Если договором о предоставлении кредита предусмотрена возможность изменения процентной ставки по кредиту в зависимости от изменения учетной ставки Нацбанка или в других случаях, банки обязаны в кредитном договоре указать правило, по которому изменяется процентная ставка по кредиту, а именно: что может быть основанием для изменения процентной ставки; факторы, которые будут свидетельствовать об обоснованности таких изменений; правила влияния рыночных условий на размер процентной ставки и т.п.

Об изменении процентной ставки кредитодатель должен заранее письменно сообщить заемщика. Без такого сообщения любое изменение процентной ставки является недействительным.



* * *
Вопрос:В свое время жители нашего дома создали объединение совладельцев многоквартирного дома. Сейчас к нам обратились с предложением продать не используемое помещение дома, для размещения там мастерской. Возможно ли это сделать?

Ответ:Соответственно ст.1 Закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома” от 29.11.2001 г. № 2866 объединение совладельцев многоквартирного дома – юридическое лицо, созданное собственниками для содействия использованию их собственного имущества и управления, удержания и использования неделимого и совместного имущества.

Вспомогательные помещения многоквартирного дома – помещения, предназначенные для обеспечения эксплуатации дома и бытового обслуживания жителей дома (лестничные клетки, вестибюли, переходные шлюзы, внеквартирные коридоры, колясочные, кладовые, мусорокамеры, чердаки, подвалы, шахты и машинные отделения лифтов, вентиляционные камеры и прочие технические помещения).

Согласно ст.19 Закона общее имущество совладельцев многоквартирного дома состоит из неделимого и совместного имущества.

Общее имущество – часть вспомогательных помещений жилого комплекса, которые могут использоваться в соответствии с их назначением на условиях, определенных уставом объединения (кладовые, гаражи, в том числе подземные, мастерские и т.п.). Неделимое имущество – неделимая часть жилого комплекса, которая состоит из части вспомогательных помещений, конструктивных элементов дома, технического оснащения дома, обеспечивающих надлежащее функционирование жилого дома.

Неделимое имущество находится в общей собственности совладельцев многоквартирного дома. Неделимое имущество не подлежит отчуждению.

Общее имущество находится в общей частичной собственности совладельцев многоквартирного дома.

Собственники помещений владеют, пользуются и в установленных этим законом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом. При отчуждении помещений в жилом доме право на часть неделимого имущества подлежит отчуждению вместе с помещением без выделения части в натуре. Объекты права общей собственности на имущество могут быть переданы в пользования физическому или юридическому лицу, или группе лиц в случае, если это не связано с нарушением прав и интересов других совладельцев неделимого и общего имущества, которые охраняются законом.

Соответственно ст.10 Закона к исключительной компетенции общего собрания членов объединения, в частности, относится:

- вопрос об использовании объектов, которые находятся в общей собственности членов объединения;

- утверждение договоров (соглашений), заключенных на сумму, превышающую определенную в уставе объединения.

Итак, учитывая изложенное, ОСМД имеет право отчуждать общее имущество на условиях:

ОСМД является балансодержателем многоквартирного дома;

при согласии всех собственников квартир, независимо от того, являются ли они членами ОСМД;

при наличии решения общего собрания об отчуждении помещения, с дальнейшим целевым использованием средств на капитальный ремонт или другие нужды дома.



* * *
Вопрос:Недавно умерла моя мама, завещания не оставила. Я обратилась в нотариальную контору, чтобы подать заявление о принятии наследства, а именно части дома и земельного участка. Но нотариус сообщил мне, что поскольку недвижимость была в общей совместной собственности моих родителей, то я могу подать заявление о принятии наследства лишь по согласию моего отца, который также является наследником и совладельцем половины недвижимости. Действительно ли это так?

Ответ:Соответственно ст.1268 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК) наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его.

Независимо от времени принятия наследства оно принадлежит наследнику со времени открытия наследства.

Соответственно ст.1269 ГК наследник, который желает принять наследство, но на время открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем, может подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства.

Заявление о принятии наследства подается наследником лично.

Соответственно п.207 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 03.03.2004 г. № 20/5(далее – Инструкция), письменное заявление об открытии наследства и отказа от него подается наследником лично в нотариальную контору по месту открытия наследства.

Если заявление, на котором достоверность подписи не удостоверена, пришла по почте, она принимается нотариусом, заводится наследственное дело, а наследнику предлагается прислать заявление, оформленную надлежащим образом, или прибыть лично в нотариальную контору по месту открытия наследства.

Достоверность подписи на таких заявлениях должна быть нотариально удостоверена.

Не допускается прием заявлений о принятии наследства, об отказе от него или заявлений о его отзыве, составленных от лица наследников их представителями, которые действуют на основании доверенности.

Несовершеннолетнее лицо имеет право подать заявление о принятии наследства без согласия своих родителей или опекунов.

Малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица, а также лица, гражданская дееспособность которых ограничена, считаются такими, что приняли наследство, при отсутствии заявления от их имени об отказе от наследства.

Соответственно п.210 Инструкции свидетельство о праве на наследство выдается на основании письменного заявления наследников по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, а в случаях, предусмотренных ч.2 ст.1270, ст.1276 ГК, - не раньше указанных в этих статьях сроков.

Выдача свидетельства о праве на наследство наследникам, которые приняли наследство, никаким сроком не ограничена.

Таким образом, законодательством не установлено ограничений, которые бы ставили в зависимость законное право наследника на подачу заявлений о принятии наследства и получение наследства от воли другого наследника, поэтому такая ссылка нотариуса не отвечает требованиям законодательства.



* * *
Вопрос:Мой отец умер, а я из-за пребывания за границей не смог своевременно оформить наследство. Я так понимаю, что сейчас мне необходимо обратиться в суд для установления дополнительного срока для принятия наследства. Каким образом происходит рассмотрение такой категории дел?

Ответ:Лицо, которое не приняло наследство в установленный законом срок, может обратиться в суд с исковым заявлением об определении дополнительного срока для принятия наследства соответственно части третьей статьи 1272 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК).

Суды открывают проведение по такому делу в случае отсутствия письменного согласия наследников, которые приняли наследство (ст. 1272 ЦК), а также, отсутствия других наследников, которые могли бы дать письменное согласие на предъявление заявления в нотариальную контору о принятии наследства. Ответчиками в таком деле являются наследники, принявшие наследство. При отсутствии других наследников по завещанию и по закону, устранения их от права на наследование, непринятие ими наследства, а также отказа от его принятия ответчиками являются территориальные общины в лице соответствующих органов местного самоуправления по месту открытия наследства.

При рассмотрении такого дела суд может проверить наличие или отсутствие наследственного дела относительно наследодателя в государственной нотариальной конторе по месту открытия наследства, наличие в материалах дела обоснованного постановления об отказе нотариуса в совершении нотариального действия, в частности отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство. При наличии в деле о наследстве заявления наследника об отказе от права на наследство, его требования, определить дополнительный срок для принятия наследства, удовлетворению не подлежат.

Определяя наследнику, дополнительный срок для предъявления заявления о принятии наследства, суд не имеет права решать вопрос о признание за ним права на наследство. Наследник после определения ему дополнительного срока для принятия наследства имеет право принять наследство в порядке, установленном ст.1269 ГК, обратившись в нотариальную контору, после чего считается таким, что принял наследство.

Решая вопрос об определении лицу дополнительного срока, суд может исследовать уважительность причины пропуска срока для принятия наследства. При этом необходимо исходить из того, что уважительными являются причины, связанные с объективной, непреодолимой трудностью для наследника совершить эти действия.

В резолютивной части решения суд должен указать соответственно определенный период времени с момента вступления судебного решения в законную силу, на протяжении которого наследник может подать заявление о принятии наследства, а не конкретную календарную дату, до которой наследник может подать заявление о принятии наследства. Дополнительный срок, достаточный для предъявления заявления о принятии наследства, не может превышать шестимесячный срок, установленный ст.1272 ГК для принятия наследства.

Наследник, который принял наследство в предоставленный законом дополнительный срок, имеет право обратиться в суд с требованиями о внесении изменений в свидетельство о праве на наследство, если наследники, которые приняли наследство, не дают согласие на внесение нотариусом по месту открытия наследства этих изменений. На основании решения суда нотариус выдает наследникам новые свидетельства о праве на наследство.

В случае если после истечения срока для принятия наследства и распределения его между наследниками наследство приняли другие наследники, такие наследники имеют право требовать передачи им части в натуре путем перераспределения имущества, которое сохранилось, или уплаты денежной компенсации. При переходе при этих обстоятельствах наследственного имущества, как отумершего наследства к территориальной общине такой наследник имеет право требовать его передачи в натуре, а в случае его продажи имеет право на денежную компенсацию на основании ст.1280 ГК.



* * *
Вопрос:Ответчик в гражданском деле длительное время не является в заседание, судебную повестку ему вручить не удается. Таким способом он старается затянуть рассмотрение дела и создать условия для отмены решения. Если подать объявление в печати, что необходимо указать в таком сообщении?

Ответ:Уведомление сторон о времени и месте рассмотрения дела должно проводиться соответственно требованиям статей 74-76 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее – ГПК). При этом в материалах дела должны быть надлежащие доказательства такого уведомления. Если соответствующие доказательства отсутствуют, то ответчик не может считаться уведомленным надлежащим образом.

Ответчик, местожительство (пребывания или работы) либо местонахождение которого истцу неизвестны, даже после его обращения в адресное бюро и органы внутренних дел, вызывается в суд через объявление в печати. При опубликовании объявления ответчик считается уведомленным о времени и месте рассмотрения дела. При этом печатный орган, в котором размещаются соответствующие объявления, определяется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Соответственно Порядку определения печатного средства массовой информации, в котором размещаются объявления о вызове в суд ответчика, третьих лиц, свидетелей, место фактического проживания (пребывания) которых неизвестно, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 января 2006 г. № 52, объявления о вызове в суд публикуются в установленные законодательством сроки в печатном средстве массовой информации общегосударственной сферы распространения и в печатном средстве массовой информации местной сферы распространения по последнему известному местожительству (пребыванию) на территории Украины ответчика, третьих лиц, свидетелей.

Судебная повестка о вызове в суд должна быть вручена с таким расчетом, чтобы лица, которые вызываются, имели достаточно времени для явки в суд и подготовки к участию в судебном разбирательстве дела, но не позднее, чем за семь дней до судебного заседания.

Статьей 75 ГПК Украины определено, что в объявлении о вызове указываются данные, которые должны содержаться в судебной повестке, в частности: указание места, дня и времени явки по вызову, а именно: имя физического лица или наименование юридического лица, которому адресуется повестка; наименование и адрес суда; указание места, дня и времени явки по вызову; название дела, по которому делается вызов; указания, в качестве кого вызывается лицо (как истец, ответчик, третье лицо, свидетель, эксперт, специалист, переводчик); указания, вызывается лицо в судебное заседание или в предыдущее судебное заседание, а в случае повторного вызова стороны в связи с необходимостью дать личное пояснение – о потребности дать личное пояснение; в случае необходимости – предложения лицу, которое принимает участие в деле, подать все ранее не предоставленные доказательства; разъяснения о следствиях неявки в зависимости от процессуального статуса, (наложение штрафа, принудительный повод, рассмотрение дела из-за отсутствия, оставления заявления без рассмотрения), и об обязанности сообщить суду о причинах неявки.

В случае если необходимые данные не будут указаны, уведомление стороны нельзя считать надлежащим.



* * *
Вопрос:Наше предприятие желает заключить договор о совместной деятельности, связанной с изготовлением продукции. Каким образом осуществляется взятие на учет договора о совместной деятельности?

Ответ:Соответственно п.4.12 Порядка учета налогоплательщиков, сборов (обязательных платежей), утвержденного ГНА Украины от 19.02.1998 г. № 80, на учете в органах государственной налоговой службы должны находиться соглашения о распределении продукции (далее – соглашения) и договора о совместной деятельности на территории Украины без создания юридических лиц (далее – договора), при выполнении которых возникают обязательства по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), предусмотренных законодательством. Документы, которые касаются договора или соглашения, сохраняются в учетном деле налогоплательщика.

Для взятия на учет договора о совместной деятельности без создания юридического лица налогоплательщик, который определен участниками договора ответственным, за удержание и внесение налогов в бюджет во время выполнения договора, по своему месту пребывания на налоговом учете подает такие документы: заявление за ф. № 1-ОПП; заверенную копию договора (контракта) о совместной деятельности.

К этим документам прибавляются:

а) информационная карточка договора с отметкой органа, который осуществил государственную регистрацию договора, если в состав участников договора о совместной деятельности входит иностранный инвестор;

б) копии документов, которые подтверждают достоверность договора уполномоченным органом управления, удостоверенные в установленном законодательством порядке, если договором предусмотрено использование недвижимого имущества государственной собственности, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении участника договора о совместной деятельности;

в) копии лицензии на проведение видов хозяйственной деятельности участников договора, получение которых предусмотрено нормами действующего законодательства.

Снятия с налогового учета соглашений о распределении продукции и договоров о совместной деятельности осуществляется после их прекращения, разрыва, окончания срока или после достижения цели, для которой они были заключены, признания их недействительными в судебном порядке.



* * *
Вопрос:Кто должен платить сбор в Пенсионный фонд при приобретении автомобиля и учитывать ли сумму НДС при определении суммы сбора?

Ответ:Соответственно Закона Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» от 26.06.1997 г. № 400 (далее – Закон) плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций по отчуждению легковых автомобилей являются юридические и физические лица при отчуждении легковых автомобилей, кроме легковых автомобилей, которыми обеспечиваются инвалиды, и тех автомобилей, которые переходят в собственность наследникам по закону.

При этом соответственно ст.2 Закона объектом налогообложения для таких плательщиков является стоимость легкового автомобиля.

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с отчуждения легковых автомобилей составляет 3 процента от определенного объекта налогообложения

Соответственно п.12 Порядка уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций (в частности операций по отчуждению легковых автомобилей) утвержденному Постановлением Кабинета Министров Украины от 03.11.1998 г. № 1740, плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций по отчуждению легковых автомобилей являются, в частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также физические лица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили путем:

покупки легковых автомобилей, в том числе у производителей или торговых организаций (кроме случаев обеспечения автомобилями инвалидов в соответствии с законодательством);

мены;

дарения (безвозмездной передачи);

наследования (кроме случаев наследования легкового автомобиля по закону);

на других основаниях, предусмотренных законодательством.

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с отчуждения легковых автомобилей уплачивается в размере 3% стоимости легкового автомобиля, определенной соответственно договорам купли-продажи, справок-счетов торговых организаций, договоров мены, справок органов таможенной службы, актов экспертной оценки стоимости автомобиля, других документов, которые подтверждают эту стоимость.

База налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке товаров соответственно п.4.1 ст.4 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.1997 г. № 168 определяется исходя из их договорной (контрактной) стоимости, определенной по свободным ценам, но не ниже обычных цен, с учетом акцизного сбора, ввозной таможенной пошлины, других общегосударственных налогов и сборов (обязательных платежей), что включается в цену товаров (услуг) в соответствии с законами Украины по вопросам налогообложения (за исключением налога на добавленную стоимость, а также сбора на обязательное государственное пенсионное страхование на услуги сотовой движимой связи).



* * *
Вопрос:Я обратился в суд с требованием о возмещении морального ущерба в размере 120000 грн и заплатил госпошлину в размере 17 грн, поскольку это - спор неимущественного характера. Однако и адвокат, и суд считают, что эта сумма определена неверно и должна быть уплачена в размере пяти процентов от суммы иска. Правомерны ли такие требования?

Ответ:Размер государственной пошлины при рассмотрении исковых заявлений о защите чести и достоинства разделен на две категории – из исковых требований неимущественного характера и из исковых требований о взыскание морального ущерба.

Честь и достоинство гражданина являются личными неимущественными правами. В ст.270 Гражданского кодекса Украины (далее - ГК) отмечено: согласно Конституции Украины физическое лицо имеет право на жизнь, право на охрану здоровья, право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, право на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность личной и семейной жизни, право на уважение к достоинству и чести, право на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, право на неприкосновенность жилья, право на свободный выбор места проживания и на свободу передвижения, право на свободу литературного, художественного, научного и технического творчества.

Соответственно ст.275 ГК физическое лицо имеет право на защиту своего личного неимущественного права от противоправных посягательств других лиц. Защита личного неимущественного права осуществляется способами, установленными ГК.

Статьей 16 ГК предусмотрено, что способами защиты гражданских прав и интересов могут быть:

1)признание права;

2)признание соглашения недействительным;

3)прекращение действий, которые нарушают право;

4)восстановления положения, которое существовало до момента нарушению;

5)принудительное выполнение обязательства в натуре;

6)изменение правоотношения;

7)прекращение правоотношения;

8)возмещение убытков и прочие способы возмещения имущественного вреда;

9)возмещения морального (неимущественного) вреда.

Соответственно ст.280 ГК, если физическому лицу вследствие нарушения его личного неимущественного права причинен имущественный и (или) моральный ущерб, этот ущерб подлежит возмещению.

Таким образом, в случае нарушения чести и достоинства возможно предъявление нескольких требований – как опровержение недостоверной информации, так и возмещение причиненного морального ущерба. Так, соответственно ст.23 ГК лицо имеет право на возмещение морального ущерба, причиненного вследствие нарушения его прав.

Моральный ущерб состоит, в частности, в унижении чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического или юридического лица.

Статьей 3 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине” от 21.01.1993 г. № 7-93 определены следующие ставки госпошлины из исковых заявлений о защите чести и достоинства:

- из исковых заявлений неимущественного характера – 1 необлагаемый налогом минимум доходов граждан;

- из исковых заявлений о возмещении морального (неимущественного) ущерба с ценой иска до 100 необлагаемых налогами минимумов доходов граждан – 1 процент цены иска, но не менее 1 необлагаемого налогами минимума дохода граждан;

- из исковых заявлений о возмещении морального (неимущественной) вреда с ценой иска от 100 до 10 000 не обложенными налогами минимумов доходов граждан – 5 процентов цены иска;

- из исковых заявлений по возмещению морального (неимущественного) ущерба с ценой иска свыше 10 000 необлагаемых налогами минимумов доходов граждан – 10 процентов цены иска.

Таким образом, если сумма исковых требований о возмещении морального ущерба находится в пределах от 1700 до 170000 грн, размер госпошлины может обсчитываться по ставке 5% от цены иска.



* * *
Вопрос:Я намереваюсь заключить договор пожизненного содержания, по которому смогу получить в собственность недвижимость. Должен ли я платить налоги за такое приобретение?

Ответ:Соответственно статьям 744 – 758 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК) по договору пожизненного содержания (ухода) одна сторона (отчуждатель) передает второй стороне (приобретателю) в собственность жилой дом, квартиру или их часть, другое недвижимое или движимое имущество, которое имеет значительную ценность, взамен чего приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно. Обязанности приобретателя устанавливаются по согласию сторон в договоре.

То есть по своей правовой природе договор пожизненного содержания является отчуждением недвижимого или движимого имущества, которое передается в собственность второй стороне.

При заключении договора пожизненного содержания (ухода) приобретатель получает доход в виде стоимости недвижимого имущества (жилого дома, квартиры), а отчуждатель получает доход в виде стоимости материального обеспечения и услуг по уходу (попечению), определенных в договоре.

Согласно ст.334 Кодекса право собственности на имущество по договору, который подлежит нотариальному удостоверению или государственной регистрации, возникает у приобретателя с момента такого удостоверения или с момента государственной регистрации.

Договора отчуждения недвижимого имущества (в т.ч. пожизненного содержания) заключаются в письменной форме и подлежат обязательному нотариальному удостоверению и государственной регистрации соответственно ст.657 Кодекса. При заключении такого договора объект налогообложения будет появляться у приобретателя в налоговом периоде (году), когда такой договор был нотариально удостоверен.

В соответствии с п.1.2 ст.1 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22.05.2003 г. № 889 (далее – Закон) доход – это сумма любых средств, стоимость материального и нематериального имущества, других активов, которые имеют стоимость, полученных налогоплательщиком в собственность или начисленных в его пользу на протяжении соответствующего отчетного налогового периода с разных источников.

Соответственно ст.19 Закона налогоплательщики обязаны вести учет доходов и затрат в объемах, достаточных для определения суммы общего годового налогооблагаемого дохода, в случае если такой налогоплательщик обязан этим Законом подавать декларацию.

Налогоплательщик обязан подавать годовую налоговую декларацию в случаях, если на протяжении года им были получены доходы от физических лиц, которые не являются налоговыми агентами. Также, если в соответствии с нормами Закона отдельные виды налогооблагаемых доходов (прибылей) не подлежат налогообложению при их начислении или выплате, то налогоплательщик обязан самостоятельно включить сумму таких доходов в состав общего годового налогооблагаемого дохода и подать годовую декларацию с этого налога (пп.8.1.3 п.8.1 ст.8 Закона).

То есть доход полученный в виде стоимости недвижимого имущества от отчуждателя, налогоплательщик-приобретатель обязан включить в годовую налоговую декларацию за соответствующий отчетный период (год) и заплатить надлежащую сумму налога с доходов физических лиц.



* * *
Вопрос:Я намереваюсь развестись с мужем. За время брака нами была получена квартира общей площадью 71 кв.м., которую муж приватизировал лишь на себя, поскольку я уже до этого использовала свое право на приватизацию. Подлежит ли такая квартира разделу как общее совместное имущество, нажитое во время брака?

Ответ:В соответствии со ст.1 Закона Украины «О приватизации государственного жилого фонда» от 19.06.1992 г. № 2482 (далее – Закон) приватизация государственного жилого фонда (далее – приватизация) – это отчуждение квартир (домов), комнат в квартирах и многоквартирных домах, где живут два и больше нанимателя, и надлежащих к ним хозяйственных сооружений и помещений (подвалов, сараев и т.д.) государственного жилого фонда в пользу граждан Украины.

Статьей 3 Закона предусмотрены способы приватизации: безвозмездная передача гражданам квартир (домов) из расчетов санитарной нормы 21 кв.м. общей площади на нанимателя и каждого члена его семьи и дополнительно 1 кв.м. на семью; продажа излишков общей площади квартир (домов) гражданам Украины, которые живут в них или находятся в очереди требующих улучшение жилых условий.

Таким образом, Законом предусмотрено два способа перехода права собственности на недвижимое имущество – безвозмездная передача и продажа.

Действия по безвозмездной передаче недвижимости в собственность, по своей конструкции, является дарением. В соответствии со ст. 717 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК) по договору дарения одна сторона (даритель) передает или обязуется передать в будущем второй стороне (одаряемому) безвозмездно имущество (дар) в собственность.

Выкуп избыточной площади является по своей правовой природе куплей-продажей имущества, поскольку одна сторона передает имущество (товар) в собственность второй стороне, а покупатель принимает или обязуется принять имущество (товар) и заплатить за него определенную денежную сумму.

Таким образом, в случае, если квартира приватизируется с избыточной площадью (за которую лицо осуществляет доплату), имеет место заключение договоров дарения и купли-продажи.

В соответствии со ст.57 Семейного кодекса Украины (далее – СК), личной частной собственностью жены, мужа является: имущество, приобретенное ею, им до брака; имущество, приобретенное ею, им за время брака, но на основании договора дарения или в порядке наследования; имущество, приобретенное ею, им за время брака, но за средства, которые принадлежали ей, ему лично.

Соответственно ст. 60 СК имущество, приобретенное супружеством за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка (дохода).

Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супружества.

Таким образом, часть квартиры, приватизированная в границах установленной нормы (31 кв.м.), является личной частной собственностью лица, а часть, приобретенная путем выкупа излишков жилой площади (40 кв.м.), является общей совместной собственностью супружества, которая будет подлежать распределению.



* * *
Вопрос:Вследствие ДТП был сильно поврежден мой автомобиль. Водителем оказался работник предприятия. Я желаю заявить иск о возмещении материального и морального вреда. Меня интересует, кто будет отвечать за моральный вред работник или его работодатель?

Ответ:В соответствии с ч.1 ст.1167 Гражданского кодекса Украины (далее - ГК) моральный вред, причиненный физическому или юридическому лицу неправомерными решениями, действием или бездеятельностью, возмещается лицом, которое его причинило, при наличии его вины.

В соответствии с ч.1 ст.1172 ГК Украины обязанность возмещения вреда, причиненного работником во время выполнения им трудовых обязанностей, возлагается на юридическое или физическое лицо, работником которого он является. Таким образом, любой вред, в том числе и моральный, причиненный в результате ДТП работником при выполнении трудовых обязанностей, может взиматься не с водителя (наемного работника), который является виновником ДТП, а с собственника источника повышенной опасности, то есть работодателя.



* * *
Вопрос:Я сдаю квартиру в аренду, и мои арендаторы оставили мне довольно большой счет за телефонные разговоры, поскольку не оплачивали его на протяжении продолжительного времени. Они обосновывают это тем, что счет на почтовый адрес не поступал. Имели ли право отключить телефон при таких обстоятельствах и каким образом восстановить предоставление услуг?

Ответ:Сокращение объема или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг потребителям, которые нарушают правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг, предусмотрено п.8 ст.38 Закона Украины «Про телекоммуникации», Правилами предоставления и получения телекоммуникационных услуг, утвержденными постановлением КМУ от 09.08.2005 г. № 720 (далее – Правила).

Соответственно п.п. 108–110 и 112–114 Правил, абонентская плата за пользование телефоном, почасовая оплата местных телефонных разговоров, плата за междугородные и международные телефонные разговоры, предоставленные по телефону, вносится абонентом в десятидневный срок после получения счета, но не позднее 20 числа месяца, который наступает после расчетного периода. Расчетным периодом считается, как правило, календарный месяц, в границах которого предоставлялись услуги.

В случае неполучения счета до 10 числа месяца, который наступает после расчетного периода, или осуществления расчетов без применения квитанций (без посылки счетов) абонент должен обратиться в службу расчетов оператора для получения информации про надлежащую к уплате сумму.

В случае применения предыдущей оплаты абонент для получения услуг проводит ежемесячно до 20 числа оплату их стоимости в размере не меньше суммы услуг, предоставленных в предыдущем расчетном периоде, со следующим перерасчетом суммы (до 10 числа месяца, который наступает после расчетного периода) исходя из фактически предоставленных услуг в расчетный период.

В случае неоплаты полученных услуг в установленный срок абоненту присылается письменное предупреждение с указанием конечного срока оплаты. Если на протяжении 10 суток после указанного в предупреждении срока не поступило подтверждения об оплате, оператор имеет право сократить перечень (ограничить исходящие соединения или пользование услугами междугородной и международной связи и т.п.) или прекратить предоставление услуг местного и/или других видов телекоммуникационных услуг в зависимости от проведенной оплаты.

После погашения долга абонентом, предоставление услуг которому было сокращенно или прекращено, оператор на протяжении двух дней (кроме выходных и праздничных дней) после подтверждения оплаты восстанавливает предоставление услуг.

Для скорейшего восстановления предоставляемых услуг, абонент может лично оповестить службу расчетов о проведенной оплате, указав место и дату оплаты, сумму и номер расчетного документа.

За время, на протяжении которого услуги местной телефонной связи не предоставлялись по вине абонента, абонентская плата справляется в полном размере.

В случае если в продолжении месяца после указанного в предупреждении срока оплаты подтверждения о погашении задолженности не поступило, оператор имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуг, о чем письменно сообщает абонента. Неоплата полученных телекоммуникационных услуг может быть основанием для разрыва договора с абонентом в одностороннем порядке по инициативе оператора, если это предусмотрено договором.



* * *
Вопрос:Нам необходимо получить свидетельство о регистрации авторского права на компьютерную программу. Каким образом его получить?

Ответ:Выдача Свидетельства о регистрации авторского права на произведение осуществляется соответственно порядка Государственной регистрации авторского права и договоров, которые касаются права автора на произведение, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. № 1756 (далее – Порядок).

Заявку на регистрацию к Государственному департаменту интеллектуальной собственности подает заявитель.

Заявка на регистрацию авторского права на произведение должна содержать:

заявление (изложенное на украинском языке, которое составляется по установленной форме);

экземпляр произведения (в материальной форме, определенный Порядком);

документ, который свидетельствует о факте и дате оповещения произведения (при наличии);

документ или копию документа об уплате сбора за подготовку к регистрации авторского права, или копию документа, который подтверждает наличие льгот;

документ об уплате сбора за оформление и выдачу свидетельства или копию документа, который подтверждает наличие льгот;

доверенность, оформленную в установленном порядке, если заявка подается доверенным лицом.

При регистрации компьютерных программ, произведение может подаваться в виде исходного текста (фрагментов исходного текста) программы в объеме, необходимом для его идентификации. Заявитель самостоятельно решает, какие фрагменты исходного текста компьютерной программы передать на сохранение, и имеет право изымать из представленных фрагментов исходного текста сведения, которые, по его мнению, не следует освещать.

Заявление подписывается автором или лицом, которое имеет авторское право. Заявление от имени юридического лица подписывается лицом, которое имеет на это полномочия. Подпись состоит из полного наименования должности лица, которое подписывает заявление, личной подписи, инициалов, фамилии, даты и скрепляется печатью. Рассмотрение заявки и принятие решения о регистрации авторского права на произведение или об отказе в регистрации осуществляется на протяжении месяца с даты поступления правильно оформленных документов заявки.

Если заявка отвечает установленным требованиям Порядка, принимается решение о регистрации авторского права на произведение. В другом случае заявителю присылается обоснованное решение об отказе в регистрации. При этом документы, представленные заявителем на регистрацию, ему не возвращаются.

На основании решения о регистрации авторского права на произведение и при наличии документа об уплате сбора за оформление и выдачу свидетельства, сведения о регистрации авторского права на произведение заносятся в Государственный реестр свидетельств о регистрации авторского права на произведение. Датой регистрации авторского права на произведение является дата занесения сведений о регистрации в Государственный реестр свидетельств о регистрации авторского права на произведение.

Выдача свидетельства осуществляется Государственным департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины в месячный срок от даты регистрации. Свидетельство выдается непосредственно заявителю, его доверенному лицу или присылается по адресу, указанному в заявлении.



* * *
Вопрос:Какой порядок взыскания государственной пошлины за нотариальное удостоверение предварительных договоров к договорам купли-продажи недвижимого имущества, в которых предусмотрена уплата авансового платежа (задатка) в счет уплаты продавцу обусловленной суммы договора купли-продажи? Какой порядок взыскания государственной пошлины с основного договора купли-продажи недвижимого имущества, если во время заключения предварительного договора к настоящему договору госпошлина была уплачена с указанной в таком предварительном договоре суммы задатка?

Ответ:Статьей 1 Декрета Кабинета Министров Украины от 21.01.93 г. № 7-93 «О государственной пошлине» (далее – Декрет) установлено, что плательщиками государственной пошлины на территории Украины являются физические и юридические лица за совершение в их интересах действий и выдачу документов, которые имеют юридическое значение, уполномоченными на то органами.

Перечень наименований документов и действий, за которые уплачивается государственная пошлина, приведен в ст. 2, а размеры ставок государственной пошлины – в ст. 3 Декрета.

Соответственно ст.635 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК) предварительным является договор, стороны которого обязуются на протяжении определенного срока (в определенный срок) заключить договор в будущем (основной договор) на условиях, установленных предварительным договором. Важные условия основного договора, которые не установлены предварительным договором, соглашаются в порядке, установленном сторонами в предварительном договоре, если такой порядок не установлен - актами гражданского законодательства. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, - в письменной форме.

За нотариальное удостоверение договоров, которые не подлежат оценке, государственная пошлина справляется в размере 0,05 не облагаемых налогами минимумов доходов граждан (пп. «е» п.3 ст.3 Декрета).

В соответствии со ст.657 ГК договор купли-продажи земельного участка, единого имущественного комплекса, жилого дома (квартиры) или другого недвижимого имущества укладывается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации.

Согласно ст.55 Закона Украины «О нотариате» от 02.09.1993г. № 3425 нотариальное удостоверение договоров отчуждения жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества ведется по местонахождению такого имущества.

За удостоверение договоров отчуждения жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домов, гаражей, а также других объектов недвижимого имущества, которые находятся в собственности гражданина, который осуществляет такое отчуждение, в соответствии с пп.”а” п.3 ст.3 Декрета государственная пошлина справляется в размере одного процента суммы договора, но не меньше одного не облагаемого налогами минимума доходов граждан.

Согласно со ст.628 ГК стороны имеют право заключить договор, в котором содержатся элементы разных договоров (смешанный договор). К отношениям сторон в смешанном договоре применяются в соответствующих частях положения актов гражданского законодательства о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если другое не установлено договором или не вытекает из сути смешанного договора.

Учитывая изложенное, при заключении предварительного договора одним из его элементов может быть положение об уплате покупателем согласно ст.ст.570-571 ГК суммы авансового платежа (задатка) в счет уплаты продавцу обусловленной суммы договора.

За нотариальное удостоверение смешанных предварительных договоров государственная пошлина может справляться в соответствии с пп. «д» п.3 ст.3 Декрета как с договоров, которые подлежат оценке.

При заключении и нотариальном удостоверении основной продажи недвижимости государственная пошлина, уплаченная за нотариальное удостоверение предварительного смешанного договора, возвращению не подлежит, тем не менее зачисляется к уплате суммы государственной пошлины за нотариальное удостоверение основного договора, если в таком основном договоре стороны осуществляют ссылку на заключенный предварительный договор и отмечают сумму уже уплаченного авансового платежа (задатка).



* * *
Вопрос:Может ли отец ребенка не платить алименты на его содержание, если откажется в его пользу от принадлежащей ему части квартиры?

Ответ:Статьей 190 Семейного кодекса Украины (далее – СК Украины) предусмотрено, что родители (тот из них, с которым проживает ребенок, и тот, кто проживает отдельно от него) с разрешения органа опеки и попечительства могут заключить договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество (жилой дом, квартиру, земельный участок и т.п.). Такой договор нотариально заверяется и подлежит государственной регистрации. Кроме того, нужно отметить, что если ребенок достиг четырнадцати лет, он тоже принимает участие в заключении такого договора.

Следует подчеркнуть, что на заключение договора требуется разрешение органа опеки и попечительства – он может касаться как целесообразности заключения договора вообще, так и его условий, в частности, относительно того, кто должен быть приобретателем имущества по такому договору.

Приобретателем права собственности на недвижимое имущество при заключении такого договора является сам ребенок или ребенок и тот из родителей, с которым она проживает, на праве общей частичной собственности на это имущество. В случае заключения договора о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество, тот из родителей, с кем проживает ребенок, обязуется самостоятельно содержать его.

Для защиты интересов ребенка на имущество, полученное по такому договору, не может быть обращено взыскание. Кроме этого, к достижению ребенком совершеннолетия полученное по договору имущество может быть отчуждено лишь с разрешения органа опеки и попечительства.

Договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество может быть признан недействительным или расторгнут. Так, по требованию родителя, который передал недвижимое имущество, суд может признать договор недействительным в случае исключения имени этого родителя из актовой записи о рождении ребенка. В случае признания договора недействительным у отдавшего его родителя восстанавливается право собственности на это недвижимое имущество. По иску такого родителя договор может быть расторгнут в случае невыполнения тем из родителей, с которым проживает ребенок, обязанности относительно его содержания.

Но нужно помнить, что в соответствии с ч.3 ст.190 СК Украины заключение указанного договора не освобождает того с родителей, который проживает отдельно, от обязанности принимать участие в дополнительных затратах на ребенка. Такие дополнительные затраты в соответствии с ч.1 ст.185 СК Украины, могут быть вызваны особыми обстоятельствами, связанными определенными факторами (например – болезнью или увечьем ребенка). Поэтому целиком возможным является и взыскание родителей дополнительных затрат на лечение или развитие ребенка. Размер участия одного из родителей в дополнительных затратах на ребенка в случае спора определяется по решению суда, с учетом обстоятельств, которые имеют существенное значение. Дополнительные затраты на ребенка могут финансироваться заранее или прекращаться после их фактического разового несения, периодически или постоянно.



* * *
Вопрос:Нужен ли временный регистрационный талон на автомобиль, который предприятие арендует у физического лица?

Ответ:Соответственно статям 773 и 800 Гражданского кодекса Украины предприятие-наниматель самостоятельно осуществляет использование транспортного средства в своей деятельности и имеет право без согласия наймодателя укладывать от своего имени договора перевозки, а также другие договора соответственно назначению транспортного средства и условий договора. В данном случае именно договор найма (аренды) автомобиля, а не доверенность, предоставляет право нанимателю руководить автомобилем. При передаче автомобиля в найм (аренду) наймодатель может предоставить нанимателю соответствующую техническую документацию на транспортное средство (в частности, свидетельство о регистрации транспортного средства), перечень и срок передачи которой целесообразно обусловить в договоре найма (аренды).

Следует иметь в виду, что заключение договора найма транспортного средства не является достаточным для его использования. Как отмечено, например, в постановлении донецкого апелляционного хозяйственного суда от 18.06.2007 г., к началу использования транспортного средства арендатор должен осуществить определенную процедуру, а именно при передаче в найм автомобиля необходимо придерживаться требований абз. 3 п. 15 Правил государственной регистрации и учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов и мотоколясок, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 07.09.1998 г. № 1388, согласно которому если собственник транспортного средства передает в установленном порядке право управления и (или) распоряжения им другому физическому или юридическому лицу, подразделением ГАИ такому лицу выдается временный регистрационный талон на период действия документа, который подтверждает право управления и (или) распоряжения. При этом в графе „особые отметки” временного талона делается запись „действителен до ________ при наличии свидетельства о регистрации транспортного средства /технического паспорта / серия ____№_______”. Один экземпляр копии документа, который подтверждает право пользования и (или) распоряжения транспортным средством (в нашем случае – договора аренды), остается в подразделении ГАИ.

В рассматриваемой ситуации документом, который подтверждает право управления и (или) распоряжения автомобилем, является договор найма транспортного средства, а период действия временного регистрационного талона ограничивается сроком действия настоящего договора. Таким образом, юридическое лицо, которое получило в пользование транспортное средство на основании договора найма, должно получить в подразделениях ГАИ временный регистрационный талон на период действия договора найма, без которого эксплуатация транспортного средства становится невозможна.

Соответствующее требование установлено также в пп. 2.1 п. 2 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10.10.2001 г. № 1306, а именно: водитель механического транспортного средства должен иметь при себе, в частности, регистрационный документ на транспортное средство (для транспортных средств Вооруженных Сил – технический талон), а в случае отсутствия в транспортном средстве его собственника, кроме того, - свидетельство о праве общей собственности на это транспортное средство или временный регистрационный талон.

Таким образом, арендатору на период действия договора аренды автомобиля необходимо оформить временный регистрационный талон, который удостоверяет право управления транспортным средством.



* * *
Вопрос:Я – инвалид войны ІІІ группы. Уже несколько лет не получал санаторно-курортных путевок, очень большие очереди. Имею ли право на получение компенсации?

Ответ:Соответственно п. 3 1 ст. 13 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты” инвалиды войны и приравненные к ним лица имеют право на безвозмездное внеочередное ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением с компенсацией стоимости проезда к санаторно-курортному учреждению и назад.

Причем соответственно п. 6 Порядка обеспечения санаторно-курортными путевками некоторых категорий граждан органами труда и социальной защиты населения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.02.2006 г. № 187, эта категория лиц обеспечивается путевками вне очереди каждый год (с января по декабрь).

По желанию инвалидов вместо путевки в санаторий, профилакторий или дом отдыха они могут один раз на два года получать денежную компенсацию: инвалиды войны І-ІІ групп – в размере средней стоимости путевки. В 2007 г. Министерство труда и социальной политики Украины, приказом “Об установлении средней стоимости путевки для выплаты денежной компенсации вместо санаторно-курортного лечения” от 12.03.2007 г., установило среднюю стоимость путевки для выплаты денежной компенсации вместо санаторно-курортного лечения в границах объема бюджетных средств, выделенных соответственно Закону Украины “О Государственном бюджете Украины на 2007 год” в сумме 200 грн.

Механизм выплаты денежной компенсации вместо санаторно-курортной путевки определяет Порядок выплаты денежной компенсации стоимости санаторно-курортного лечения некоторым категориям граждан, утвержденный постановлением кабинета Министров Украины от 17.06.2004 г. № 785. Соответственно п. 2 этого Порядка инвалидам войны денежная компенсация выплачивается по месту их учета один раз на два года со дня обращения с заявлением о выделении путевки или выплате денежной компенсации по желанию, если эти лица на протяжении двух лет не получали безвозмездных санаторно-курортных путевок. При этом такая компенсация предоставляется независимо от наличия медицинского вывода о необходимости санаторно-курортного лечения или медицинских противопоказаний.

Для получения соответствующих выплат нужно обратиться в орган труда и социальной защиты населения по месту регистрации с такими документами:

- заявление о выплате денежной компенсации;

- удостоверение инвалида войны (то есть документ, который подтверждает статус ветеранов войны и других лиц, на которые распространяется действие Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты”, на основе которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации), образец которого утвержден в Приложении № 2 к постановлению Кабинета Министров Украины от 12 мая 1994 г. № 302;

- учетные данные о получении путевок и денежной компенсации;

Таким образом, Вы как инвалид войны ІІІ группы имеете право на получение денежной компенсации вместо санаторно-курортного лечения, если на протяжении двух лет не получали безвозмездные санаторно-курортные путевки, в размере 150 грн.



* * *
Вопрос: Можно ли уволить беременную женщину? если срок заключенного с ней договора закончился?

Ответ: Соответственно ч. 2 ст. 23 Кодекса законов о труде Украины (далее – Кзот) срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера следующей работы или условий ее выполнения, или интересов работника и в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

Правовое положение работников, которые заключили срочные трудовые договора, в основном не отличается от правового положения работников, которые заключили трудовые договора на неопределенный срок. Но работник, который заключил срочный трудовой договор, по окончанию обусловленного срока, подлежит увольнению. Увольнение проводится без его согласия, по приказу собственника. Основанием для увольнения является п. 2 ст. 36 Кзот, то есть окончание срока, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не поставила требование об их прекращении.

В соответствии с ч. 3 ст. 184 Кзот, увольнение в связи с окончанием срока трудового договора беременных женщин и женщин, которые имеют детей возрастом до трех лет, одиноких матерей при наличии ребенка возрастом до четырнадцати лет или ребенка-инвалида, по инициативе собственника или уполномоченного им органа - допускается лишь с обязательным их трудоустройством. А на период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не больше трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора.

Поэтому собственник или уполномоченный им орган должен трудоустроить беременную женщину после окончания срока трудового договора. А до увольнения она имеет такое же правовое положение как и работники, которые заключили трудовые договора на неопределенный срок.



* * *
Вопрос:Куда подается иск о разрыве брака – по месту проживания истца или ответчика?

Ответ:По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 109 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее – ГПК), иски против физического лица предъявляются в суд по месту его проживания. Вместе с тем ГПК предусматривает возможность определения подсудности по выбору истца. Так, не по месту проживания ответчика, а по месту проживания истца могут предъявляться иски о разрыве брака в случае, если на его удержании есть малолетние или несовершеннолетние дети или если он не может по состоянию здоровья или по другой причине выехать к местожительству ответчика (ч. 2 ст. 110 ГПК). Также, по договоренности супругов дело может рассматриваться по месту проживания любого из них.



* * *
Вопрос:Родители подарили моей жене за время брака земельный участок. Могу ли я претендовать хотя бы на часть этого участка после развода?

Ответ: Соответственно Семейному кодексу Украины (далее – СК) имущество супружества делится на общую совместную и личную собственность. По общему правилу, соответственно ст. 60 СК имущество, приобретенное супружеством за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка (дохода). Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супружества и в случае развода делится поровну. Вместе с тем, в п.2 ч.1 ст. 57 СК предусмотрено, что личной частной собственностью мужа или жены, является в частности, имущество, приобретенное одним из супругов за время брака, но на основании договора дарения или в порядке наследования.

Таким образом, Вы не сможете претендовать на часть земельного участка, который Ваша жена приобрела на основании договора дарения даже за время брака, поскольку в соответствии с законодательством земельный участок считается ее личной частной собственностью.



* * *
Вопрос:В какой срок рассматривается заявление об отводе судьи в хозяйственном процессе?

Ответ:Соответственно ст. 29 Хозяйственно процессуального кодекса Украины (далее – ХПК) судья не может брать участия в рассмотрении дела и подлежит отводу (самоотводу), если он является родственником лиц, которые принимают участие в судебном процессе, или будут установлены другие обстоятельства, которые вызовут сомнение в его беспристрастности. Судья, который принимал участие в рассмотрении дела, не может брать участия в новом рассмотрении дела в случае отмены решения, постановления, принятого при его участии. При наличии указанных оснований судья должен заявить самоотвод. Из этих же оснований отвод судье могут заявить стороны и прокурор, который принимает участие в судебном процессе. Отвод должен быть мотивированным, заявленным в письменной форме к началу решения спора. Заявлять отвод после этого можно лишь в случае, если об основании отвода сторона или прокурор узнали после начала рассмотрения дела по сути. Соответственно ч. 5 ст. 20 ХПК, вопрос об отводе судьи решается председателем хозяйственного суда или заместителем председателя – председателем хозяйственного суда, который выносит по этому поводу определение в трехдневный срок со дня поступления заявления. Если председатель хозяйственного суда принял дело к своему производству, вопрос о его отводе решается президиумом Высшего хозяйственного суда Украины в трехдневный срок со дня поступления заявления об отводе.

При этом, Высший хозяйственный суд Украины в п. 2 своего Информационного письма “О некоторых вопросах практики применения статьи 20 Хозяйственного процессуального кодекса Украины” от 03.08.2007 г. № 01-8/622, подчеркнул необходимость неуклонного соблюдения в деятельности хозяйственных судий установленного ч. 5 ст. 20 ХПК Украины трехдневного срока решения председателем хозяйственного суда вопроса об отводе судьи, поскольку соблюдение указанного требования также направлено на рассмотрение судебного дела в пределах разумного срока. С этой целью председателям хозяйственных судов Украины следует организовать работу таким образом, чтобы заявления об отводе судий передавались на рассмотрение председателей или заместителей председателей названных судов не позднее со дня представления соответствующего заявления. К заявлению об отводе судьи, которое передается на рассмотрение председателя или заместителя председателя хозяйственного суда, непременно должны прилагаться материалы дела, в котором заявлен отвод, поскольку отсутствие соответствующих материалов у названного должностного лица практически делает невозможным рассмотрение такого заявления.

Кроме того, в указанном Информационном письме указано, что в соответствии с ч. 3 ст. 22 ХПК Украины стороны обязаны добросовестно пользоваться надлежащими им процессуальными правами, проявлять взаимное уважение к правам и охраняемым интересам второй стороны, принимать меры к всестороннему, полному и объективному исследованию всех обстоятельств дела. В случае, если вопреки предписаний последней из приведенных норм ХПК Украины участник судебного процесса прибегает к откровенному злоупотреблению своими правами, путем заявления многочисленных отводов судьи (судий), явным образом направленных на сознательное затягивание судебного процесса, хозяйственный суд не лишен права и возможности продолжить рассмотрение дела, в котором заявлен отвод, в том же заседании с обязательным об этом в судебном решении указанием и с наведением в нем соответствующих мотивов.



* * *
Вопрос:Что представляет собой договор о патронате над ребенком-сиротой?

Ответ: Согласно со ст. 252 Семейного кодекса Украины (далее – СК) по договору о патронате орган опеки и заботы передает ребенка-сироту на воспитание в семью другого лица (патронажного воспитателя) к достижению ребенком совершеннолетия за плату. Размер платы определяется по договоренности между органом опеки и забота и воспитателем.

Статья 252 СК не содержит требований относительно патронажного воспитателя и перечня лиц, которые не могут быть стороной в договоре. Тем не менее, в любом случае патронажный воспитатель не должен повредить нормальному развитию и воспитанию ребенка, а так, не может быть патронажным воспитателем лицо, которое злоупотребляет алкогольными напитками, наркотическими средствами, лицо, лишенное родительских прав, а также лицо, интересы которого противоречат интересам ребенка.

При этом для передачи ребенка в семью патронажного воспитателя нужно согласие самого ребенка, если он достиг такого возраста, что может его высказать (ст. 253 СК).

К обязанностям патронажного воспитателя будет входить: обеспечение ребенка жильем, одеждой, питанием и т.п., создание условий для обучения, физического и духовного развития, защита ребенка, его прав и интересов, как опекуном, так и опекуном без специальных на то полномочий.

Прекращается договор о патронате в случае отказа от него воспитателя или ребенка, который достиг 14 лет. Если от договора отказывается воспитатель, то к тому времени, пока ребенку не будет предназначен новый воспитателя или пока его не передадут учебному заведению, учреждению здравоохранения или социальной защиты, он (воспитатель) обязан проявлять заботу о ребенке.

Также договор о патронате может быть разорван по согласию сторон или по решению суда – в случае невыполнения воспитателем своих обязанностей или если между ними и ребенком сложились отношения, которые препятствуют выполнению обязанностей по договору.



* * *
Вопрос:В какой срок после снятия с регистрации в связи с переездом к новому местожительству необходимо зарегистрироваться на новом месте? Какая ответственность за невыполнение этого условия?

Ответ: Соответственно ст. 3 Закона Украины “О свободе передвижения и свободном выборе местожительства в Украине” (далее – Закон) регистрация местожительства – это внесение сведений к паспортному документу о местожительстве с указанием адреса жилья лица и внесение этих данных к регистрационному учету соответствующего органа специального уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам регистрации.

Регистрацию местожительства в границах административно-территориальной единицы (то есть в границах определенного города, района в городе, поселка, села), на которую распространяются полномочия органа регистрации, лицо, которое зарегистрировало местожительство, или ее законный представитель должны просто письменно сообщать об этом соответствующий орган регистрации на протяжении семи дней.

Если же новое местожительство находится в другой административно-территориальной единице, то по требованию ст. 6 Закона, каждое лицо (при этом нет значения то ли гражданин Украины, то ли иностранец или лицо без гражданства, которое находятся в Украине на законных основаниях) обязано зарегистрироваться на протяжении десяти дней по прибытии к новому местожительству.

Законом установлен исчерпывающий перечень документов, которые подаются для регистрации, а именно:

- письменное заявление (следует иметь в виду, что оно является единственным основанием для регистрации местожительства лица). Дети возрастом от 15 до 18 лет подают заявление лично. В случае если лицо по уважительной причине не может самостоятельно обратиться в уполномоченный орган, регистрация может быть осуществлена за обращением другого лица на основании поручения, удостоверенного в установленном порядке;

- паспортный документ (если ребенок не достиг 16-летнего возраста, подается свидетельство о рождении или свидетельств о принадлежности к гражданству Украины). Иностранец и лицо без гражданства дополнительно подают удостоверение на постоянное или временное проживание;

- квитанцию об уплате государственной пошлины или документ об освобождении от ее уплаты;

- два экземпляра талона снятия с регистрации.

При этом, прежде чем зарегистрировать свое новое местожительство, необходимо пройти еще одну процедуру – снятие с регистрации по предыдущему месту проживания. По общему правилу, оно осуществляется на протяжении семи дней на основании: заявления лица (дети возрастом от 15 до 18 лет подают заявление лично); запроса органа регистрации по новому месту проживания лица; окончательного решения суда (о лишении права собственности на жилое помещение, признании лица безвестно отсутствующим или умершим); свидетельства о смерти.

Следует обратить внимание, что соответственно Установлению по вопросам оформления документов и контроля относительно регистрации местожительства и пребывания физических лиц в Украине от 26.05.2004 г. № 571, лицо, которое прибыло к новому местожительству без снятия с регистрации предыдущего местожительства, может обратиться в орган регистрации по новому месту проживания с заявлением о снятии с регистрации местожительства предыдущего проживания. На основании этого заявления к органу регистрации по предыдущему месту проживания направляется запрос о снятии с регистрации и предоставлении талонов снятия с регистрации в возможно сжатые сроки.

Относительно ответственности, то в ст. 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлено, что проживание без регистрации тянет за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до трех не обложенных налогами минимумов доходов граждан.

На практике, регистрация местожительства является не только фактом, который подтверждает местонахождение лица, а и обязательным условием получения определенных социальных льгот и гарантий, которые предоставляет государство своим гражданам, и реализации своих прав (в частности избирательного).



* * *
Вопрос:В какой срок после снятия с регистрации в связи с переездом к новому местожительству необходимо зарегистрироваться на новом месте? Какая ответственность за невыполнение этого условия?

Ответ:Соответственно ст. 3 Закона Украины “О свободе передвижения и свободном выборе местожительства в Украине” (далее – Закон) регистрация местожительства – это внесение сведений к паспортному документу о местожительстве с указанием адреса жилья лица и внесение этих данных к регистрационному учету соответствующего органа специального уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам регистрации.

Регистрацию местожительства в границах административно-территориальной единицы (то есть в границах определенного города, района в городе, поселка, села), на которую распространяются полномочия органа регистрации, лицо, которое зарегистрировало местожительство, или ее законный представитель должны просто письменно сообщать об этом соответствующий орган регистрации на протяжении семи дней.

Если же новое местожительство находится в другой административно-территориальной единице, то по требованию ст. 6 Закона, каждое лицо (при этом нет значения то ли гражданин Украины, то ли иностранец или лицо без гражданства, которое находятся в Украине на законных основаниях) обязано зарегистрироваться на протяжении десяти дней по прибытии к новому местожительству.

Законом установлен исчерпывающий перечень документов, которые подаются для регистрации, а именно:

- письменное заявление (следует иметь в виду, что оно является единственным основанием для регистрации местожительства лица). Дети возрастом от 15 до 18 лет подают заявление лично. В случае если лицо по уважительной причине не может самостоятельно обратиться в уполномоченный орган, регистрация может быть осуществлена за обращением другого лица на основании поручения, удостоверенного в установленном порядке;

- паспортный документ (если ребенок не достиг 16-летнего возраста, подается свидетельство о рождении или свидетельств о принадлежности к гражданству Украины). Иностранец и лицо без гражданства дополнительно подают удостоверение на постоянное или временное проживание;

- квитанцию об уплате государственной пошлины или документ об освобождении от ее уплаты;

- два экземпляра талона снятия с регистрации.

При этом, прежде чем зарегистрировать свое новое местожительство, необходимо пройти еще одну процедуру – снятие с регистрации по предыдущему месту проживания. По общему правилу, оно осуществляется на протяжении семи дней на основании: заявления лица (дети возрастом от 15 до 18 лет подают заявление лично); запроса органа регистрации по новому месту проживания лица; окончательного решения суда (о лишении права собственности на жилое помещение, признании лица безвестно отсутствующим или умершим); свидетельства о смерти.

Следует обратить внимание, что соответственно Установлению по вопросам оформления документов и контроля относительно регистрации местожительства и пребывания физических лиц в Украине от 26.05.2004 г. № 571, лицо, которое прибыло к новому местожительству без снятия с регистрации предыдущего местожительства, может обратиться в орган регистрации по новому месту проживания с заявлением о снятии с регистрации местожительства предыдущего проживания. На основании этого заявления к органу регистрации по предыдущему месту проживания направляется запрос о снятии с регистрации и предоставлении талонов снятия с регистрации в возможно сжатые сроки.

Относительно ответственности, то в ст. 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлено, что проживание без регистрации тянет за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до трех не обложенных налогами минимумов доходов граждан.

На практике, регистрация местожительства является не только фактом, который подтверждает местонахождение лица, а и обязательным условием получения определенных социальных льгот и гарантий, которые предоставляет государство своим гражданам, и реализации своих прав (в частности избирательного).



* * *
Вопрос:Можно ли продолжить срок пребывания на государственной службе после достижения предельного возраста?

Ответ: По общему правилу, как установлено в ст. 23 Закона Украины “О государственной службе”, предельный возраст пребывания на государственной службе составляет 60 лет для мужнин и 55 лет для женщин. Следует подчеркнуть, что эти положения признаны конституционными Решениями Суда от 16.10.2007 г. № 8-рп/2007 в деле о предельном возрасте пребывания на государственной службе в органах местного самоуправления. Вместе с тем, в случае необходимости руководитель государственного органа по согласованию с начальником Главного управления государственной службы при Кабинете Министров Украины, может продолжить срок пребывания на государственной службе, но не более чем на пять лет. В исключительных случаях после окончания этого срока государственные служащие могут быть оставлены на государственной службе лишь на должностях советников или консультантов по решению руководителя соответствующего государственного органа.

Это означает, что при достижении такого возраста государственные служащие, которым не продолжен в установленном порядке срок пребывания на государственной службе, должны быть уволены с должностей, которые они занимали к тому времени.

В соответствии с Порядком согласования продолжения срока пребывания на государственной службе, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 26 декабря 2003 г. № 2020(далее – Порядок), для продолжения срока государственного служащего, который достиг вышеупомянутого предельного возраста пребывания на государственной службе, руководитель государственного органа, в котором работает государственный служащий, обращается к начальнику Главгосслужби с соответствующим представлением. При этом, указанное представление согласовывается с руководителем органа высшего уровня в порядке подчинения.

Основаниями для представления соответствующего пункту 3 Порядка, является весомый вклад государственного служащего в деятельность государственного органа или его структурного подразделения на протяжении продолжительного времени, но не меньше одного года, его ведущая роль или участие в разработке, внедрении нормативно-правовых актов, подготовке и выполнении государственных, региональных и отраслевых программ, положительные результаты аттестации и ежегодной оценки выполнения государственным служащим положенных на него обязанностей и задач, а также награждения государственными наградами, Почетной грамотой или поощрительными отличиями Кабинета Министров Украины, Нагрудным знаком „Государственная служба Украины”, „За добросовестную работу”, или Почетной грамотой Главгосслужби, ведомственными поощрительными отличиями.

Следует иметь в виду, что представление относительно согласования продолжения срока пребывания на государственной службе присылается не позднее чем за месяц к достижению государственным служащим предельного возраста пребывания на государственной службе или окончания срока предыдущего продолжения. В п.4 Порядка перечислены сведения о государственном служащем, которые должны быть указаны в представлении (в частности, фамилия, имя, отчество; полная дата рождения (день, месяц, год); основания для продолжения срока пребывания на государственной службе; срок, на который необходимо продолжить пребывание на государственной службе и т.п.). Кроме этого, к представлению прилагаются указанные в п. 5 Порядка документы. Представление со всеми документами рассматривается начальником Главгосслужби в месячный срок со дня их поступления.



* * *
Вопрос:Какие действия необходимо совершить в случае потери печати? Предусмотрен ли законодательством за это штраф?

Ответ: Соответственно Инструкции о порядке выдачи министерствам и другим центральным органам исполнительной власти, предприятиям, учреждениям, организациям, хозяйственным объединениям и гражданам разрешений на право открытия и функционирования штемпельно-граверных мастерских, изготовления печатей и штампов, а также порядке выдачи разрешений на оформление заказов на изготовление печатей и штампов, утвержденной приказом МВД Украины от 11.01.1999 г. № 17, в случае кражи, потери печатей или штампов, руководители предприятий, учреждений и организаций, хозяйственных объединений или граждане - обязаны принять меры ради их поиска, а также немедленно сообщить об этом органы внутренних дел (то есть подать заявление об утере печати).

При этом следует помнить, что в соответствии с ст. 189 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушения порядка учета и сохранения печатей и штампов, что повлекло за собой их потерю, тянет за собой наложение штрафа от одного до трех налогонеоблагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 17 до 51 грн).

Получить дубликат утраченной печати можно. Вместе с этим, печати и штампы, изготовленные вместо похищенных, утраченных, должны иметь в отражении букву „Д” (дубликат). Разрешение на оформление заказов на изготовление печатей и штампов вместо похищенных, утерянных, выдается на общих основаниях.

Так, после того как Вы осуществите эти действия (подаете заявление о краже, потере к органам внутренних дел, опубликуете в прессе сообщение о недействительности похищенных, утерянных печатей и штампов предприятия), для получения разрешения на оформление заказов на изготовление печатей и штампов нужно подать в органы внутренних дел заявление, где следует указать:

а) количество печатей и штампов, которые предполагается изготовить;

б) при изготовлении печатей не впервые, отмечаются причины их изготовления (то есть в связи с потерей печати);

в) местонахождение;

г) лицо, ответственное за получение разрешения на изготовление печатей и штампов, ее фамилия, имя, отчество, паспортные данные;

ж) фамилия, имя, отчество, паспортные данные руководителя или уполномоченного лица, которое подает ходатайство в орган внутренних дел, с какого времени на занимаемой должности;

д) о перерегистрации лица (в случае таковой), получение дубликата свидетельства о регистрации и с чем это связано, наличие недоразумений относительно пользования печатями и штампами (несвоевременная передача от одного руководителя другому, рассмотрение дел относительно пользования печатями в судебных инстанциях и т.п.). В случае отсутствия таких данных это также отображается в заявлении.

Полномочия руководителя юридического лица удостоверяются справкой из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины.

К заявлениям приобщаются:

1)органами государственной власти? государственными предприятиями? учреждениями? организациями: а) образцы (эскизы) печатей и штампов в двух экземплярах? утвержденные (согласованные) их руководителем или уполномоченным им органом (лицом); б)основание создания организации и (или) устав? положения?которые регламентируют ее деятельность и предусматривают право пользования печатями? штампами;

2)субъектами предпринимательской деятельности: а)копия свидетельства о государственной регистрации? нотариально заверенная, если другое не предусмотрено законом; б)образцы (эскизы) печатей, штампов – в двух экземплярах, утвержденные руководителем (собственником); в)копия справки о присвоении идентификационного номера физического лица-плательщика налогов (для граждан-предпринимателей).

На протяжении трех рабочих дней со дня получения документов орган внутренних дел обязан выдать разрешение на изготовление в данном случае дубликатов печатей и штампов субъекту предпринимательской деятельности или предоставить письменный отказ с указанием причин, которые обусловливаются законодательством Украины.



* * *
Вопрос:В каких случаях нужно заменять справку о взятии на учет налогоплательщика за ф.№ 4-ОПП?

Ответ: Справка о взятии на учет налогоплательщика по ф. № 4-ОПП, является единственным документом, который подтверждает взятии налогоплательщика на учет в органе государственной налоговой службы. Соответственно пп. 4.17 п. 4 Порядка учета налогоплательщиков, сборов (обязательных платежей), утвержденного приказом Государственной налоговой администрации Украины 19.02.1998 г. № 80 (в редакции приказа ГНА Украины от 17.11.1998 г. № 552)(далее – Порядок), после взятия налогоплательщика на учет, орган государственной налоговой службы формирует справку о взятии на учет налогоплательщика по форме № 4-ОПП. Такая справка присылается налогоплательщику следующего рабочего дня после дня взятия на учет. По согласию налогоплательщика не позднее следующего рабочего дня после взятия его на учет такая справка может быть выдана налогоплательщику или уполномоченному лицу налогоплательщика в органе государственной налоговой службы.

В пп. 7.6 п. 7 Порядка предусмотрено, что в случае внесения изменений в данные, которые указываются в справке о взятие на учет налогоплательщика по ф. № 4-ОПП (название, местонахождение налогоплательщика или органа государственной налоговой службы, в котором налогоплательщик находится на учете, изменение руководства и т.п.), выдается новая справка о взятии на учет налогоплательщика по ф. № 4-ОПП вместо старой.

Для получения новой справки нужно подать в орган государственной налоговой службы обращения с указанием причин замены и добавленной к нему старой справкой. Орган государственной налоговой службы на протяжении двух рабочих дней после такого обращения проверяет информацию о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр.

О выдаче справки по ф. № 4-ОПП делает запись в журнале регистрации справок о взятие на учет налогоплательщиков по ф. № 4-ОПП. Справка о взятии на учет не требует дополнительной регистрации в общем отделе или канцелярии органа государственной налоговой службы.



* * *
Вопрос: Какие требования относительно формы договора аренды жилья установлены действующим законодательством? Необходимо ли его нотариально заверять и регистрировать?

Ответ:Основные положения, которые регулируют правовые отношения по договору найма (аренды) недвижимого имущества, установлены в главах 58 „найм (аренда)” и 59 „найм (аренда) жилья” Гражданского кодекса Украины (далее – ГК). При этом, требования главы 59 ГК касается договоров найма (аренды) помещений, которые имеют четко определенное целевое назначение – для проживания. Поэтому при заключении договора найма (аренды) жилья следует руководствоваться положениями главы 59 ГК „найм (аренда) жилья”, которые являются специальными относительно положений главы 58 ГК „найм (аренда)”.

В связи с вышеупомянутым, к договорам найма жилья не применяются положения статей 793 и 794 ГК, относительно необходимости обязательного нотариального удостоверения и государственной регистрации договора аренды, которая укладывается сроком на три года и больше.

Соответственно ст. 810 ГК по договору найма (аренды) жилья одна сторона – собственник жилья (наймодатель) передает или обязуется передать второй стороне (нанимателю) жилье для проживания в нем на определенный срок за плату. Предметом договора найма жилья является помещение, в частности квартира или ее часть, жилой дом или его часть.

Сторонами в договоре найма жилья могут быть физические и юридические лица. Если же нанимателем выступает юридическое лицо, оно может использовать жилье лишь для проживания в нем физических лиц (ч. 2 ст 813 ГК). Итак, если нанимателем является юридическое лицо, то в договоре найма жилья следует отметить лица работников, которые будут постоянно проживать в нанимаемом жилом помещении. При этом, для предоставления жилья в аренду для устройства в ней офисного помещения необходимо перевести такую квартиру в не жилой фонд.

Заключается договор найма жилья, соответственно ст. 811 ГК, в письменной форме, то есть его содержание может быть зафиксировано в одном или нескольких документах, подписанных сторонами. Вместе с тем, несоблюдение сторонами договора найма жилья, требований закона относительно обязательной письменной формы договора, не тянет за собой признание его недействительным – в таком случае, в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 218 ГК, отрицание одной из сторон факта совершения правочина или оспаривание отдельных его частей может доказываться письменными доказательствами, причем суд при вынесении решения не будет брать во внимание свидетельские показания. Таким образом, чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, целесообразнее придерживаться указанной письменной формы договора.

Следует отметить, что специальными нормами главы 59 ГК не предусмотрено обязательного нотариально удостоверения договора найма жилья независимо от срока его действия. Однако, по правилу ч. 4 ст. 209 ГК, на требование физического или юридического лица любой правочин при его участии может быть нотариально удостоверен. Тем не менее, соответственно пп. „б” пп. 9.1.4 п. 9.1 ст. 9 Закона Украины “О налоге с доходов физических лиц”, договора аренды недвижимого имущества подлежат нотариальному удостоверению, если арендатор является физическим лицом, которое не является субъектом предпринимательской деятельности. Фактически норма этого Закона осуществляет фискальную функцию – нотариус обязан прислать сообщение об удостоверении такого договора налоговому органу по основному месту проживания плательщика налога-арендодателя. При этом, в случае нарушения этого требования нотариус будет нести ответственность, установленную законом за нарушение порядка или сроков предоставления налоговой отчетности.

Вместе с тем, если арендатор является физическим лицом, которое не является субъектом предпринимательской деятельности, то у арендодателя обязанность относительно начисления и уплаты (перечисления) налога в бюджет с дохода, полученного от предоставления недвижимости в аренду (жилой найм), остается независимо от нотариального удостоверения договора найма жилья.

Таким образом, есть коллизия между законодательными актами, из-за чего в указанном случае, соответственно статье 220 ГК, в случае несоблюдения сторонами требования закона про нотариальное удостоверение договор, такой договор является никчемным, то есть его недействительность установлена законом. Юристы по этому поводу спорят, но урегулировать коллизию можно лишь законодательными изменениями.

При этом, лазейкой для сторон договора аренды жилья, которые не желают его нотариально заверять, может служить положение ч. 2 ст. 220 ГК, которая предусматривает, что если стороны договорились относительно всех важных условий договора, который подтверждается письменными доказательствами, и состоялось полное или частичное выполнения договора, но одна из сторон уклонилась от его нотариального удостоверения, суд может признать такой договор действительным. В этом случае следующее нотариальное удостоверение договора не требуется.

Конечно, нужно помнить, что правовые нормы относительно условий заключения, выполнения и прекращения настоящего договора содержатся как в ГК, так и в Жилищном кодексе Украинской ССР(далее – ЖК), хотя это порождает великое множество разногласий. Так, жилищное законодательство к форме договоров найма жилья ставит значительно более жесткие требования – кроме заключения договора найма жилого помещения в письменной форме в положениях ст. 158 ЖК предусмотрена также и необходимость его следующей регистрации в исполнительном комитете местного совета народных депутатов или в органе управления, который им создается. Однако рядом с этим требованием, жилищное законодательство не содержит ни единых указаний на правовые последствия невыполнения этого требования.



* * *
Вопрос:Могу ли я отнести к налоговому кредиту сумму процентов за ипотечным жилищным кредитом в случае, если я плачу кредит и проценты по нему в иностранной валюте?

Ответ:Статьями 5 и 10 Закона Украины “О налоге с доходов физических лиц” от 22.05.2003 г. № 889 (далее – Закон) предусмотрено, что плательщик налога – резидент, имеет право включить в состав налогового кредита часть суммы процентов за ипотечным жилищным кредитом, фактически уплаченных на протяжении отчетного налогового года. При этом Закон не содержит ограничений относительно валюты, в которой осуществляется кредитование.

Законодательством Украины, при проведении операций с валютой, предусмотрен определенный порядок ее использования. Так, согласно со ст. 47 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, банки имеют право осуществлять операции по предоставлению кредитов в иностранной валюте, получению процентов от заемщиков по таким кредитам на основании банковской лицензии и письменного разрешения Национального банка Украины на осуществление операций с валютными ценностями, в частности привлечение и размещение иностранной валюты на валютном рынке Украины.

Вместе с этим, поскольку в Законе не приведены определения термина „расходы”, которые понесены в иностранной валюте”, - при расчете затрат в гривнах в соответствии с п. 1.21 ст. 1 Закона следует использовать соответствующие положения п.7.3 ст. 7 Закона Украины “О налогообложение прибыли предприятий” в части, которая не противоречит Закону.

Таким образом, налогоплательщики с доходов физических лиц имеют право включить в состав своего налогового кредита часть суммы процентов, уплаченных за ипотечными жилищными кредитами, выданными и возвращенными в иностранной валюте.



* * *
Вопрос:Через несколько месяцев я должна родить ребенка. В каком размере должна уплачиваться помощь по беременности и родам?

Ответ:В соответствии со ст. 38 Закона Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и затратами, обусловленными погребением” от 18.01.2001 г. № 2240(далее – Закон), помощь по беременности и родам застрахованному лицу выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам, продолжительность которой составляет 70 календарных дней к родам и 56 (в случаи осложненных родов или рождения двух или больше детей – 70) календарных дней после родов. Женщинам, отнесенным к 1-4 категории лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, помощь по беременности и родам выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 – до родов и 90 – после родов).

Указанная помощь вычисляется суммарно, соответственно Порядку вычисления средней заработной платы для расчета выплат за общеобязательным государственным социальным страхованием, утвержденному Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 г. № 1266, и предоставляется застрахованному лицу в полном объеме независимо от количества дней отпуска, фактически использованных до родов, в размере 100 процентов средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

Частью 2 ст. 39 Закона установлено, что сумма помощи по беременности и родам, в расчете на месяц, не должна превышать размера максимальной величины (предельной суммы) месячной заработной платы (дохода), из которой уплачивались страховые взносы на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и затратами, обусловленными погребением.

Выплата указанной помощи, в соответствии с ч.2 ст.52 Закона, осуществляется в ближайший после дня назначения срок, установленный для выплаты заработной платы.



* * *
Вопрос:На какие особенности следует обратить внимание, устраиваясь на работу по совместительству? Имеет ли работник-совместитель право на отпуск? Как и где при этом должна сохраняться трудовая книжка?

Ответ:Соответственно ч.2 ст.21 Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ), работник имеет право реализовать свои способности к продуктивной и творческой работе путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если другое не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон. Эта норма закона разрешает работникам, кроме основного трудового договора, укладывать трудовые договоры о работе по совместительству.

Совместительство определяется как выполнение работником, кроме основной, другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том или на другом предприятии, учреждении, организации или у гражданина по найму.

Статья 21 КзоТ не ограничивает совместительство ни за количеством трудовых договоров о работе по совместительству, которые может заключить работник, ни за продолжительностью рабочего времени. Однако в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 03.04.1993 г. № 245 “О работе по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций” продолжительность работы по совместительству не может превышать четырех часов на день и полного рабочего дня в выходной день. Общая продолжительность работы по совместительству на протяжении месяца не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

В соответствии с частью третей пункта 1.1 Инструкции “О порядке ведения трудовых книжек работников”, утвержденной приказом Министерства работы, Министерства юстиции, Министерства социальной защиты населения от 29.07.1993 г. № 58(далее – Инструкция), на лица, которые работают по совместительству, трудовые книжки ведутся только по месту основной работы.

Запись о работе по совместительству ведется по желанию работника и отмечается в трудовой книжке отдельной строчкой (пункт 2.14 Инструкции).

Поэтому при принятии на работу по совместительству работник обязан предъявить работодателю паспорт, поскольку трудовая книжка находится по месту основной работы. Если работа требует специальных знаний, то работодатель вправе требовать предъявления диплома или другого документа, который подтверждает наличие соответствующего образования или профессиональной подготовки. Предоставление разрешения или любого другого документа из основного места работы при принятии на работу по совместительству не нужно.

Следует отметить, что работники-совместители имеют право на отпуск наравне с другими работниками. Отпуск на работе по совместительству предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы. Оплата отпуска или выплата компенсации за неиспользованный отпуск ведется совместителями соответственно действующему законодательству.



* * *
Вопрос:Наш работник направляется за границу в командировку. Можем ли мы выдать ему средства на командировку в национальной валюте, чтобы он сам осуществил обмен на валюту страны, в которую он откомандирован?

Ответ:Соответственно Инструкции “О служебных командировках в границах Украины и за границу”, утвержденной Минфином Украины от 13.03.1998 г. № 59, предприятия, которые направляют работников в командировки за границу, обязаны обеспечить их средствами в национальной валюте страны, куда командируются работники, или в свободно конвертируемой валюте как аванс на текущие затраты в размерах в соответствии с установленными нормами и с учетом положений подпункта 5.4.8 пункта 5.4 статьи 5 Закона Украины “О налогообложении доходов предприятий”. Работникам, которых направляют в командировку предприятия (кроме государственных служащих, а также других лиц, которых направляют в командировки предприятия, которое полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств), суточные выплачиваются в иностранной валюте в сумме, которая эквивалентна по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком на день выдачи средств с кассы уполномоченного банка, не превышает определенных предельных норм суточных затрат. Если при выдаче аванса общая сумма в иностранной валюте имеет дробовую часть, то возможное применение арифметического правила округления к полной единице. Приобретение валютных средств в уполномоченном банке и бухгалтерский учет иностранной валюты осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.



* * *
Вопрос:Я присматриваю за своей матерью, которая является инвалидом первой группы. Будет ли зачисляться мне время, на протяжении которого я осуществляю уход, к трудовому стажу, который дает право на пенсию?

Ответ:В соответствии с п.14 ст. 11 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” от 09.07.2003 г. № 1058 общеобязательному государственному пенсионному страхованию подлежат, в частности, один из неработающих трудоспособных родителей, усыновителей, опекун, которые фактически осуществляют уход за ребенком-инвалидом, а также неработающие трудоспособные лица, которые осуществляют уход за инвалидом І группы или за престарелым, который за выводом медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода или достиг 80-летнего пенсионного возраста, если такие неработающие трудоспособные лица получают помощь или компенсацию соответственно законодательству.

Соответственно пункту „є” ст. 56 Закона Украины “Об пенсионном обеспечении” от 05.11.1991 г. № 1788 к стажу работы, которая дает право на трудовую пенсию, зачисляется время ухода за инвалидом І группы или ребенком-инвалидом возрастом до 16 лет, а также, за пенсионером, который по выводам медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода.

В соответствии с Порядком подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий из-за отсутствия трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденным Кабинетом Министров от 12.08.1993 г. № 637, время ухода за инвалидом І группы или ребенком-инвалидом возрастом до 16 лет, а также, за пенсионером, который по выводам медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода, устанавливается на основании акта обследования фактических обстоятельств осуществления уходу и документов, которые удостоверяют пребывание на инвалидности (для инвалидов І группы и детей-инвалидов), и возраста (для престарелых и детей-инвалидов).

Акт обследования фактических обстоятельств осуществления ухода складывается органами Пенсионного фонда на основании сведений, полученных от органов управления жилым фондом, сельских, поселковых советов народных депутатов, опрашивания лиц, за которыми осуществляется уход, и их соседей, других данных.

Документами, которые подтверждают пребывания на инвалидности, могут быть выписки из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии, медицинские выводы, пенсионное удостоверение, удостоверения получателя помощи или справки органов работы и социальной защиты население или Пенсионного фонда и прочие документы.



* * *
Вопрос:Наше предприятие после результатов проверки налоговой инспекции обжаловало ее решения, однако нам ответили, что наша жалоба не подлежит рассмотрению, поскольку она была предоставлена в вышестоящий налоговый орган. Правомерен ли такой отказ?

Ответ:Соответственно п. 4.1 Положения “О порядке представления и рассмотрения жалоб налогоплательщиков органами государственной налоговой службы”, утвержденного приказом ГНА Украины от 11.12.1996 г. № 29(далее – Положения), налогоплательщик имеет право обратиться в орган государственной налоговой службы, налоговое сообщение или решения которого собирается обжаловать, с жалобой о пересмотре этого решения в случае, если налогоплательщик считает, что орган государственной налоговой службы неверно определил сумму налогового обязательства или приняло любое другое решение, которое противоречит законодательству по вопросам налогообложения или выходит за пределы его компетенции, установленной законом. Жалоба подается в письменной форме и может сопровождаться документами, расчетами и доказательствами, которые налогоплательщик считает нужным предоставить.

Соответственно п. 7 Положения, жалоба (заявление), предоставленное с нарушением порядка и сроков, определенных, в частности, пунктом 4 указанного Положения, не подлежит рассмотрению органами государственной налоговой службы. Таким образом, предоставление жалобы возможно лишь в орган государственной налоговой службы, налоговое сообщение или решение которого плательщик собирается обжаловать.



* * *
Вопрос:Совсем рядом с моим домом началось строительство нового объекта. С течением времени на стенах дома, в том числе и на потолке моей квартиры, начали появляться трещины. Застройщик уверяет, что строительство безопасно и все необходимые документы он имеет. Рядом со строительством кокой либо информации относительно объекта не размещено. Какие документы должен был получить застройщик и могу ли я в судебном порядке требовать запретить это строительство?

Ответ:Соответственно ст. 24 Закона Украины “О планировании и застройке территорий” от 20.04.2000 г. № 1699(далее – Закон) физические и юридические лица, которые намерены осуществить строительство объектов градостроения на земельных участках, которые принадлежат им на праве собственности или пользования, обязаны получить от исполнительных органов соответствующих советов, Киевской и Севастопольской городской государственной администраций, в случае делегирования им таких полномочий соответствующими советами, разрешение на строительство объекта градостроения (далее – разрешение на строительство). Физические и юридические лица, заинтересованные в осуществимые строительства объектов градостроения, подают письменное заявление о предоставлении разрешения на строительство к исполнительному органу соответствующего совета или Киевской, Севастопольской городской государственной администрации.

К заявлению прибавляется документ, который удостоверяет право собственности или пользования земельным участком. В случае, если заказчик (застройщик) не является собственником или пользователем земельного участка, также подается нотариально удостоверенное согласие собственника земельного участка на застройку этого участка, а если участок находится в пользовании, - нотариально удостоверенные согласия собственника и пользователя земельного участка на его застройку.

Разрешение на строительство дает право заказчикам на получение исходных данных на проектирование, осуществление проектно-разведывательных работ и получение разрешения на выполнение строительных работ.

Разрешение на строительство предоставляется на основании комплексного вывода относительно соответствия предложенного строительства градостроительной документации, государственным строительным нормам, местным правилам застройки.

Соответственно ст. 27 Закона физические, юридические лица, Которые получили разрешение на строительство объекта градостроения, имеют право на получение исходных данных на проектирование этого объекта и осуществление проектно-разведывательных работ.

Соответственно ст. 28 Закона проектная документация на строительство объектов градостроения разрабатывается в соответствии с исходными данными на проектирование с соблюдением требований государственных стандартов, норм и правил, региональных и местных правил застройки и утверждается заказчиком в установленном порядке.

Согласно со ст. 29 Закона разрешение на выполнение строительных работ – это документ, который удостоверяет право застройщика и подрядчика на выполнение строительных работ, подключения объекта строительства к инженерным сетям и сооружениям, выдачу ордеров на проведение земельных работ.

Разрешение на выполнение строительных работ предоставляется инспекциями государственного архитектурно-строительного контроля, которые ведут реестр выданных разрешений. Разрешение на выполнение строительных работ предоставляется на основании: проектной документации, согласованной и утвержденной в порядке, предусмотренном законодательством; документа, который подтверждает право собственности или пользования земельным участком, а в случае, если заказчик (застройщик) не является собственником или пользователем земельного участка, также подается нотариально удостоверенное согласие собственника земельного участка на застройку этого участка, а если участок находится в пользовании, - нотариально удостоверенные согласия собственника и пользователя земельного участка на его застройку; решения исполнительного органа соответствующего совета или местной государственной администрации о разрешении на строительство объекта градостроения; документа о назначении ответственных исполнителей работ и ведомостей об осуществлении авторского и технического надзора.

Информация о разрешении на выполнение строительных работ, а также сведения о заказчике и подрядчиках строительных работ предоставляются на соответствующем стенде, который устанавливается на строительной площадке в обозримом месте.

Соответственно ст. 282 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК) физическое лицо имеет право требовать устранения опасности, созданной вследствие предпринимательской или другой деятельности, которая угрожает жизни и здоровью.

Согласно со ст. 321 ГК Украины право собственности является нерушимым. Никто не может быть лишен этого права или быть ограниченным в его осуществлении. В статье 386 ГК Украины указано, что собственник, который имеет основания предположить возможность нарушения своего права собственности другим лицом, может обратиться в суд с требованием о запрете совершения им действий, которые могут нарушить его право, или с требованием о совершении определенных действий для предотвращения такого нарушения.

Соответственно ст. 391 ГК Украины собственник имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом.

Согласно со статьями 1163, 1164 ГК Украины физическое лицо, жизни, здоровью или имуществу которого угрожает опасность, имеет право требовать ее устранения от того, кто ее создает. В случае неустранения угрозы жизни, здоровью, имуществу юридического лица заинтересованное лицо имеет право требовать применения неотложных мероприятий по устранению угрозы, возмещения причиненного вреда, запрета деятельности, которая создает угрозу.



* * *
Вопрос:Можно ли в трудовом договоре предусмотреть для работника неустойку в случае ненадлежащего выполнения положенных на него обязанностей?

Ответ:Соответственно статье 21 Кодекса законов о труде Украины (далее – КзОТ) контракт является особой формой трудового договора. Сфера применения контракта определяется законами Украины.

Исходя из этого, собственник или уполномоченный им орган может требовать от работника заключения контракта лишь в случае, если он принадлежит к категории работников, которые в соответствии с законами Украины могут работать по контракту.

Заключения контракта в случаях, не предусмотренных законами Украины, не допускается. В пункте 18 Положения о порядке заключения контрактов при принятии (найме) на работу работников, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994г. № 170(далее – Положения), указано, что контракт должен предусматривать обязательство работодателя относительно компенсации морального и материального вреда, причиненного работнику в случае досрочного разрыва контракта: работником – по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения работодателем обязательств, предусмотренных контрактом; работодателем – из оснований, не предусмотренных действующим законодательством и контрактом.

Следует отметить, что в соответствии с п. 20 Положения, контрактом не может быть применено относительно работника полной материальной ответственности, кроме случаев, предусмотренных ст. 134 КзОТ.

Соответственно ст. 9 КзОТ, условия договоров о труде, которые ухудшают положение работников сравнительно с законодательством Украины о труде, являются недействительными.

Итак, работнику запрещено брать на себя обязанности, не предусмотренные законодательством, и отказываться от прав, предусмотренных законодательством, поскольку это ухудшило бы положение работника сравнительно с законодательством.

Такой способ обеспечения обязательств (которые возникают из оснований порождающих гражданские права и обязанности), как неустойка, предусмотрен Гражданским Кодексом Украины. При заключении трудового договора возникают трудовые отношения, которые регулируются нормами трудового права – в частности, в части материальной ответственности работников. Таким образом, не является возможным использование для урегулирования соответствующего круга трудовых отношений норм гражданского права, которые предназначенные для регулирования гражданско-правовых отношений.



* * *
Вопрос:Я желаю зарегистрироваться физическим лицом – субъектом предпринимательской деятельности и сдавать квартиру, которая мне належит, в аренду. Должна ли я платить налоги с таких операций в отдельности, будет ли это облагаться единым налогом?

Ответ:Соответственно ст. 760 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК) гражданин как собственник надлежащего ему имущества может использовать его для осуществления хозяйственной и другой деятельности, не запрещенной законом, в частности, передавать его за плату во владение и пользования другим лицам.

Аренда жилых помещений – хозяйственная операция, которая предусматривает предоставление жилого дома или квартиры ее собственником в пользование другому физическому или юридическому лицу на определенный срок или бессрочно, для целевого использования и за арендную плату.

Пунктом 1.3 ст. 1 Закона Украины “О налоге с доходов физических лиц” от 22 мая 2003 г. № 880 (далее – Закон) установлено, что доходом физических лиц, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, является любой доход с источников на территории Украины, начисленный (выплаченный) в пользу налогоплательщика на протяжении отчетного налогового периода, в т.ч. и доход от предоставления в аренду недвижимости, расположенной на территории Украины.

Порядок налогообложения доходов физических лиц от предоставления недвижимости в аренду (субаренду) осуществляется соответственно пункту 9.1 статьи 9 Закона, согласно с которым налоговым агентом налогоплательщика – арендодателя при начислении дохода от предоставления в аренду недвижимого имущества (жилья, зданий, сооружений и земли) является арендатор.

Указанные доходы в конечном итоге облагаются налогами при их выплате по ставке налогообложения 15 процентов в соответствии с п. 7.1 ст. 7 Закона.

Кроме того, ст. 9 Закона установлено, что налогообложение доходов, полученных физическим лицом от продажи ею товаров (предоставления услуг, выполнения работ) в границах его предпринимательской деятельности без создания юридического лица осуществляется по правилам, установленным специальным законодательством по этим вопросам, с учетом норм этого пункта. К специальному законодательству в вашем случае принадлежит специальная (упрощенная) система налогообложения в соответствии с Указом Президента Украины “Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства” от 03.07.1998 г. № 727/98(далее - Указ).

В случае если физическое лицо – субъект предпринимательства получает другие доходы, отличные от предпринимательской деятельности, то такие доходы облагаются налогами по общим правилам, установленным Законом для налогоплательщиков, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности.

Указом определено, что плательщик единого налога не является налогоплательщиком на доходы физических лиц именно от осуществления того вида предпринимательской деятельности, доход от которой облагается единым налогом.

Перечень видов деятельности и ставки единого налога устанавливаются местными советами по месту государственной регистрации плательщика в зависимости от вида деятельности и соответственно Национальному классификатору видов экономической деятельности (КВЕД). То есть, если местным советом, по месту государственной регистрации субъекта хозяйствования не установлена ставки единого налога на определенный вид деятельности, у государственного налогового органа нет правовых оснований для выдачи Свидетельства на такой вид деятельности.

Статьей 150 Жилищного кодекса Украины определено, что граждане, которые имеют в частной собственности дом, квартиру, пользуются ею для личного проживания и проживания членов их семей, имеют право распоряжаться этой собственностью на свое усмотрение. В случае если в Свидетельстве плательщика будет указан вид деятельности „Сдача в аренду собственного недвижимого имущества” (за КВЕДом код 70.20), налогоплательщик может платить налог за сдачу в аренду за упрощенной системой налогообложения.



* * *
Вопрос:В свое время к себе в квартиру я прописал своего родственника, поскольку ему была необходимая прописка для получения кредита. Но на сегодня мы поссорились, и он со мной не поддерживает контактов. Я должна каким-то образом его выписать. Как можно это сделать?

Ответ:Соответственно ст. 71 Жилищного кодекса Украины (далее - ЖК) при временном отсутствии нанимателя или членов его семьи за ними сохраняется жилое помещение на протяжении шести месяцев. Если наниматель или члены его семье отсутствовали по уважительной причине свыше шести месяцев, этот срок по заявлению отсутствующего может быть продолжен наймодателем, а в случае спора – судом.

Жилое помещение сохраняется за временно отсутствующим нанимателем или членами его семьи свыше шести месяцев в случаях:

1)призыва на срочную военную службу или направления на альтернативную (невоенную) службу, а также призыва офицеров запаса на воинскую службу на срок до трех лет – на протяжении всего периода прохождения указанной воинской службы; пребывания на воинской службе прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы – на протяжении первых пяти лет пребывания на воинской службе;

2)временного выезда с постоянного местожительства по условиям и характеру работы или в связи с обучением (ученики, студенты, стажеры, аспиранты и т.п.), в том числе за границу, - на протяжении всего времени выполнения этой работы или обучения;

3)помещения ребенка (детей) на воспитание в детское учреждение, к родственникам, опекуну – на протяжении всего времени их пребывания в этом учреждении, у родственников или опекуна, если в доме, квартире (их части) остались проживать другие члены семьи;

4)выезда в связи с выполнением обязанностей опекуна – на протяжении всего времени выполнения этих обязанностей;

5)размещения нетрудоспособных лиц, в том числе детей-инвалидов, в доме-интернате и другом учреждении социальной помощи – на протяжении всего времени пребывания в них;

6)выезда для лечения в лечебно-профилактические учреждения – на протяжении всего времени пребывания в нем;

7)взятия под стражу или осуждения к аресту, ограничения воли, лишения свободы на определенный срок или пожизненное лишение свободы – на протяжении всего времени пребывания под стражей или отбытия наказания, если в этом доме, квартире (их части) остались проживать другие члены семьи.

Если в доме, квартире (их части) не остались проживать другие члены семьи нанимателя, это жилье может быть предоставлено по договору найма (аренды) в установленном законом порядке другому гражданину до освобождения таких лиц из-под стражи или отбытие ими наказания.

В случаях, предусмотренных пунктами 1-7 этой статьи, право пользования жилым помещением сохраняется за отсутствующим на протяжении шести месяцев со дня окончания срока, указанного в соответствующем пункте.

Соответственно ст. 72 ЖК признание лица таким, что утратил право пользования жилым помещением вследствие отсутствия этого лица свыше установленных сроков, осуществляется в судебном порядке. Соответственно ст. 7 Закона Украины “О свободе передвижения и свободном выборе местожительства в Украине” от 11.12.2003 г. № 1382 снятие с регистрации местожительства осуществляется на протяжении семы дней на основании заявления лица, запроса органа регистрации по новому месту проживания лица, окончательного решения суда (о лишение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением, признания лица безвестно пропавшим или умершим), свидетельства о смерти.



* * *
Вопрос:Умер единственный основатель частного предприятия. Наследниками являются жена и трое детей. Жена и двое детей желают стать основателями частного предприятия, а третий ребенок, не желая входить в состав основателей предприятия, хочет получить свою часть в натуральном виде – часть нежилых помещений – имущества частного предприятия. Может ли в таком случае часть имущества частного предприятия передаваться наследнику?

Ответ:Статьей 191 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК) предусмотрено, что предприятие является единым имущественным комплексом, который используется для осуществления хозяйственной деятельности.

В состав предприятия как единого имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также право на торговую марку или другое обозначение и прочие права, если иное не установлен договором или законом. Предприятие как единый имущественный комплекс является недвижимостью.

Предприятие или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других правовых действий.

Соответственно ст.178 ГК объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке правопреемства или наследования или иным образом, если они не изъяты из гражданского оборота, или не ограничены в обороте, или не являются неотъемлемыми от физического или юридического лица.

Соответственно ст.62 Хозяйственного кодекса Украины предприятие является самостоятельным субъектом хозяйствования, юридическим лицом, имеет отдельное имущество, самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков, печать со своим наименованием и идентификационным кодом.

В соответствии с действующим законодательством имущество частного предприятия и имущество физического лица – его основателя нельзя отождествлять, поскольку эти лица являются разными субъектами гражданских правоотношений, которые в совершении право чинов выступают каждый от своего имени и несут самостоятельную ответственность. Кроме того, в случае смерти основателя частное предприятие не прекращает своего существования и продолжает деятельность.

Соответственно требованиям ст.1218 ГК в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти.

Статьей 1216 ГК предусмотрено, что наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, умершего (наследодателя), к другим лицам (наследникам).

Итак, наследуются права и обязанности, которые принадлежали конкретному физическому лицу, а не юридическому лицу, которое было создано этим физическим лицом.



* * *
Вопрос:Недавно мы узнали, что в Интернете продается электронная версия книжки, авторские права на которую принадлежат нашему предприятию. Мы намереваемся обратиться в суд, но довольно тяжело подсчитать причиненные нам убытки, ведь учитывая форму изложения книги, когда ее можно скачивать и многократно распространять, круг лиц, которые имели возможность воспользоваться ею, реально определить невозможно и доказать фактически нереально. Каким образом мы можем компенсировать наши убытки?

Ответ:Соответственно ст.440 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК) имущественными правами интеллектуальной собственности на произведение являются: право на использование произведения; исключительное право разрешать использование произведения; право препятствовать неправомерному использованию произведения, в том числе запрещать такое использование; другие имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом. Имущественные права на произведение принадлежат его автору, если иное не установлено договором или законом.

Согласно с ст.443 ГК использование произведения осуществляется лишь по согласию автора, кроме случаев правомерного использования произведения без такого согласия, установленных этим кодексом и другим законом.

Статьей 445 ГК установлено, что автор имеет право на плату за использование его произведения, если иное не установлено этим Кодексом и другим законом.

Согласно частей второй и третьей статьи 15 и пункта „а” статьи 50 Закона Украины «Про авторское право и смежные права» от 23.12.1993 г. № 3792(далее – Закон) использование произведения без разрешения лица, владеющего авторским правом, является нарушением авторского права.

В соответствии с пп. „г” ч.1 ст.52 Закона при нарушении любым лицом авторских прав, предусмотренных ст.50 Закона, субъекты авторского права имеют право подавать иски о выплате компенсаций. В то же время как пп. „г” ч.2 этой статьи установлено, что суд имеет право постановить решение о выплате компенсации, которая определяется судом, в размере от 10 до 50000 минимальных заработных плат, вместо возмещения убытков или взыскания дохода.

Взыскание компенсации является одним из видов ответственности за нарушение авторского права, которое применяется как альтернативное мероприятие в случае невозможности точного вычисления причиненных в связи с правонарушением убытков и размера полученного нарушителем дохода. В определении размера такой компенсации необходимо выходить из конкретных обстоятельств дела и общих оснований гражданского законодательства, установленных ст.3 ГК Украины, в частности, справедливости, добросовестности и разумности.

В пункте 33 рекомендаций президиума Высшего хозяйственного суда Украины от 10.06.2004 г. № 04-5/1107 «О некоторых вопросах практики решения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности» указано, что при решении соответствующих споров хозяйственным судам следует иметь в виду, что компенсация выплачивается в случае подтверждения факта нарушения имущественных прав субъекта авторских прав, а не размера причиненных убытков; таким образом, для удовлетворения требования о выплате компенсации достаточно наличия доказательств совершения лицом действий, которые признаются нарушением авторского права и (или) смежных прав.

Размер компенсации может определяться судом в пределах заявленных требований в зависимости от характера нарушения, степени вины ответчика и других обстоятельств. В частности, учитывается: продолжительность нарушения и его размер (одно – или многоразовое использование объекта авторского права); предвиденный размер убытков потерпевшего лица; размер дохода, полученного вследствие правонарушения; количество пострадавших лиц; намерения ответчика; возможность восстановления предыдущего состояния и необходимые для этого усилия и т.п. Соответствующие мотивы определения размера компенсации отмечаются судом в судебном решении.



* * *
Вопрос:Мой бывший муж обычно забирает нашего пятилетнего сына к себе на выходные. В последнее время я заметила, что сын начал агрессивно вести себя, а потом узнала от него, что отец довольно часто оставляет его самого на весь день, а чтобы занять его, ставит для просмотра фильмы со сценами насилия. Возможно ли на основании того, что отец не надлежащим образом относится к формированию сознания ребенка, лишить его родительских прав?

Ответ:Соответственно ст.164 Семейного кодекса Украины лица могут быть лишены родительских прав лишь относительно ребенка, которому не исполнилось восемнадцати лет, и только на следующих основаниях:

1)не забрали ребенка из роддома или из другого учреждения здравоохранения без уважительной причины и на протяжении шести месяцев не проявляли по отношению к нему родительской заботы;

2)уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка;

3)жестоко ведут себя с ребенком;

4)являются хроническими алкоголиками или наркоманами;

5)прибегают к любым формам эксплуатации ребенка, принуждают ее к попрошайничеству и бродяжничеству;

6)осужденные за совершение умышленного преступления по отношению к ребенку.

Соответственно постановления Пленума Верховного Суда Украины «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении и о лишении и возобновлении родительских прав» от 30 марта 2007 г. № 3 уклонение родителей от выполнения своих обязанностей имеет место, когда они не проявляют заботу о физическом и духовном развитии ребенка, его обучении, подготовке к самостоятельной жизни, в частности: не обеспечивают необходимого питания, медицинского ухода, лечения ребенка, что отрицательно влияет на его физическое развитие как составную воспитания; не общаются с ребенком в объеме, необходимом для его нормального самосознания; не предоставляют ребенку доступа к культурным и другим духовным ценностям; не оказывают содействие в осознании ребенком общепризнанных норм морали; не проявляют интереса к его внутреннему миру; не создают условий для получения образования. Указанные факторы, как каждый в отдельности, так и в совокупности, можно расценивать как уклонение от воспитания ребенка лишь при условии виновного поведения родителей, сознательного пренебрежения ними своими обязанностями.

Учитывая то, что отец не уделяет надлежащего внимания ребенку, оставляет его без присмотра, что плохо влияет на формирование моральных ценностей и на детскую психику, есть основания для лишения его родительских прав.



* * *
Вопрос:В связи с кризисом наше предприятие, которое занимается производством сельскохозяйственной продукции, ведет переговоры с трудовым коллективом на предмет того, чтобы выплачивать часть зарплаты сельскохозяйственной продукцией. Каким образом это осуществляется?

Ответ:Соответственно ст.1 Закона Украины «Об оплате труда” 24.03.1995 г. № 108/95 (далее - Закон) заработная плата – это вознаграждение, которое вычисляется, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору собственник или уполномоченный ним орган выплачивает работнику за выполненную ним работу.

Статьей 23 Закона определено, что коллективным договором, в порядке исключения, может быть предусмотрена частичная выплата заработной платы натурой (по ценам не выше себестоимости) в размере, который не превышает 30 процентов начисленной за месяц, в тех областях или по тем профессиям, где такая выплата, эквивалентна по стоимости оплаты работы в денежном выражении, является обычной или желаемой для работников, кроме товаров, список которых устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Условия выплаты заработной платы натурой должны устанавливаться в коллективном договоре предприятия.

При решении этих вопросов каждое хозяйство должно выходить из конкретных условий и собственных экономических возможностей.

Коллективным договором определяется порядок формирования фонда натуроплаты, соотношения между денежной и натуральной формами заработной платы, цены для начисления, сроки выплаты, перечень видов продукции, которыми будет выплачиваться заработная плата, кроме товаров, не разрешенных для выплаты заработной платы натурой, перечень которых утвержден постановлением Кабинета Министров Украины «О перечне товаров, не разрешенных для выплаты заработной платы натурой» от 03.04.1993 г. № 244.

При этом основными критериями при определении размеров натурального фонда должны быть уровень производства продукции, обеспечение потребностей общественного производства, разумные потребности работников хозяйства в том или другом виде продукции, специализация хозяйства и т.п.

Работнику за выполненную норму работы начисляют заработную плату (в денежной форме), а после с учетом условий коллективного договора и ст.23 Закона (относительно ограничения натуроплаты) осуществляют начисление и выплату натурой.



* * *
Вопрос:Я имею квартиру и хочу заключить договор пожизненного содержания. Необходимо ли его где-то регистрировать?

Ответ:Соответственно ст.745 Гражданского кодекса Украины договор пожизненного содержания заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Договор пожизненного содержания (ухода), по которому передается приобретателю в собственность недвижимое имущество, подлежит государственной регистрации. Право собственности на имущество, переданное по договору пожизненного содержания, исходя из определения понятия настоящего договора и учитывая установленную законодательством форму, возникает с момента нотариального удостоверения договора, а если договор подлежит государственной регистрации – с момента такой регистрации.

Соответственно п.82 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденной Приказом Министерства юстиции Украины от 03.03.2004 г. № 20/5, договора пожизненного содержания (ухода) заверяются нотариусами с соблюдением общих правил удостоверения договоров отчуждения.

До смерти отчуждателя право распоряжаться имуществом, переданным по договору пожизненного содержания (ухода) ограничено законом. Так, до смерти отчуждателя приобретатель лишен права продавать, дарить, обменивать или передавать в залог имущество, полученное по этому договору. С целью соблюдения приобретателем указанных ограничений, при нотариальном удостоверении договора нотариусом накладывается запрет отчуждения такого имущества.

Соответственно ст.19 Закона Украины «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничений» от 01.07.2004 г. № 1952 основанием для государственной регистрации прав, которые заверяют возникновение, переход, прекращение вещевых прав на недвижимое имущество, ограничением этих прав, является, в частности, нотариально удостоверенный договор купли-продажи, пожизненного содержания, дарения, мены земельного участка или другого недвижимого имущества.

Соответственно временному порядку государственной регистрации правовых действий, утвержденного Постановлением Кабинета Министров от 26 мая 2004 г. № 671 (далее – Временный порядок), государственной регистрации подлежит, в частности, договор пожизненного содержания (ухода), по которому передается в собственность недвижимое имущество.

Соответственно п.1 Временного порядка регистраторами являются государственные нотариальные конторы, частные нотариусы (далее – нотариусы), в соответствии с договорами, заключенными с администратором Реестра, проводят государственную регистрацию правовых действий, изменений, внесенных в них, сведений о прекращении их действия, принимают запросы, выдают заверенные извлечения из Реестра и выполняют другие функции, предусмотренные этим Порядком.

Государственная регистрация правовых действий проводится путем внесения нотариусом записи в Реестр одновременно с ее нотариальным удостоверением.



* * *
Вопрос:Я организую выезд детей за границу. Как оформляется согласие родителей на выезд ребенка?

Ответ:Статьей 313 Гражданского кодекса Украины определено, что физическое лицо, которому не исполнилось шестнадцати лет, имеет право на выезд за пределы Украины лишь по согласию родителей (усыновителей), опекунов и в их сопровождении или в сопровождении лиц, которые ими уполномочены. Вместе с тем физическое лицо, которому исполнилось шестнадцать лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины.

Для выезда ребенка за границу оформляется проездной документ, а в отдельных случаях – паспорт. На детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые выезжают вместе с законными представителями и данные о которых вписываются в их паспорта, подаются фотографии, которые вклеиваются в эти паспорта и скрепляются печатью. Для оформления паспорта (проездного документа) фотографии подаются независимо от возраста ребенка. Проездной документ оформляется на срок до трех лет или до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Соответственно Правилам пересечения Государственной границы гражданами Украины, утвержденными Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57, выезд за пределы Украины граждан, которые не достигли 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей или в сопровождении лиц, которые уполномочены одним из родителей по нотариально удостоверенному согласию, осуществляется:

1)по нотариально удостоверенному согласию второго из родителей с указанием государства следования и соответствующего промежутка времени пребывания в этом государстве, если второй из родителей не находится в пункте пропуска через государственную границу;

2)без нотариально удостоверенного согласия второго из родителей:

когда второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждает запись о родителе в свидетельстве о рождении ребенка, и отсутствующий в пункте пропуска;

когда в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с которым направляется гражданин, не достигший 16 лет, или проездном документе ребенка есть соответствующая запись о выезде на постоянное проживание за пределы Украины или отметка о взятии на консульский учет в дипломатическом представительстве Украины за границей;

3)в случае предъявления оригиналов документов или их нотариально удостоверенных копий;

свидетельства о смерти второго из родителей;

решения суда о лишении родительских прав второго из родителей;

решения суда о признании второго из родителей без вести отсутствующим;

решения суда о признании второго из родителей недееспособным;

решения суда о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины гражданина, который не достиг 16 лет, без согласия и сопровождения второго из родителей;

справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце соответственно части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери).



* * *
Вопрос:Недавно умерла моя тетка. Кроме меня у нее не было наследников, однако она оставила завещание на сомнительное лицо, не имеющее никакого отношения к нашей семье. В последнее время тетка вела себя странно, и у меня есть подозрение, что лицо, указанное в завещании, пользуясь её психическим состоянием, заставило ее завещать все имущество ей. Сейчас я намереваюсь обратиться в суд с требованием признать завещание недействительным. Могу ли я указать как основание для признания завещания не действительным основания, которые используются для признания недействительным правого действия?

Ответ:Соответственно ст.1257 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК) завещание, составленное лицом, которое не имеет на это права, составленное с нарушением требований относительно его формы и удостоверения, является никчемным.

По иску заинтересованного лица суд признает завещание недействительным, если будет установлено, что волеизъявление завещателя не было свободным и не отвечало его воле.

Недействительность отдельного распоряжения, которое содержится в завещании, не является основанием для признания недействительности другой его части.

В случае недействительности завещания наследник, который по этому завещанию был лишен права на наследование, получает право на наследование по закону на общих основаниях.

Соответственно положениям постановления Пленума Верховного Суда Украины «О практике по делам о наследовании» от 30 мая 2008 г. № 7 завещание является правовым действием, поэтому на него распространяются общие положения про правовые действия, если в книге шестой ГК нет соответствующего правила.

Право на предъявление иска о недействительности завещания возникает лишь после смерти завещателя.

Завещание, составленное лицом, не имеющим на это права, в частности, недееспособным, малолетним, несовершеннолетним (кроме лиц, которые в установленном порядке приобрели полную гражданскую дееспособность), лицом с ограниченной гражданской дееспособностью, представителем от лица завещателя, а также завещание, составленное с нарушением требований относительно его формы удостоверения, согласно ст.1257 ГК является никчемным, поэтому на основании ст.215 ГК признания такого завещания недействительным судом не требуется.



* * *
Вопрос:В каких случаях подлежат уплате затраты стороны за участие адвоката в рассмотрении дела в хозяйственном процессе? Подлежат ли возмещению затраты стороны на оплату услуг других представителей, которые не являются адвокатами?

Ответ:Статьей 44 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (далее – ГПК) предусмотрено, что в состав судебных издержек входит оплата услуг адвоката. В контексте этой нормы судебные издержки за участие адвоката в рассмотрении дела подлежат уплате лишь в том случае, если они уплачены адвокату стороной, которой такие услуги предоставлялись, а их уплата подтверждена соответствующими финансовыми документами.

Взыскания указанных затрат в счет будущей их оплаты в виде судебных издержек действующим законодательством не предусмотрен.

Соответственно ч.3 ст.48 ГПК затраты, которые подлежат уплате за услуги адвоката, определяются в порядке, установленном Законом Украины «Об адвокатуре» (далее - Закон). Действие этого Закона распространяется только на лиц, которые являются адвокатами.

Понятие лица, являющегося адвокатом, приводится в ст.2 Закона, где указано, что адвокатом может быть гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование, стаж работы по специальностью юриста или помощника адвоката не меньше двух лет, сдал квалификационные экзамены, получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и принял Присягу адвоката Украины.

Таким образом, судебные издержки за участие адвоката в рассмотрении дела подлежат оплате лишь в том случае, если они уплачены адвокату стороной, которой такие услуги предоставлялись, а их уплата подтверждается соответствующими финансовыми документами. Статьей 44 ГПК предусмотрено возмещение указанных затрат на услуги предоставленные лишь адвокатом, а не иным представителем.



* * *
Вопрос:Наше предприятие зарегистрировало устав в новой редакции. Соответственно новому уставу часть названия предприятия теперь пишется большими буквами. Является ли это изменением названия предприятия и необходимо ли при этом изменять печать и прочие документы предприятия?

Ответ:Соответственно приказа Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 09.06.2004 г. № 65 «Об утверждении требований относительно написания наименования юридического лица или его отделенного подразделения „в учредительных документах при заполнении регистрационной карточки используются прописные буквы украинского алфавита (А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, С, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, В, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я).»

Программа АРМу государственного регистратора, разработана с учетом требований Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» от 15.05.2003 г. № 755, воспринимает наименование юридического лица как такое, что написано прописными буквами, и, таким образом, полное наименование юридического лица печатается на свидетельстве единого образца большими буквами.

В связи с этим нельзя считать изменением наименования написание этого наименования прописными (большими) буквами в учредительных документах и на свидетельстве о государственной регистрации юридического лица единого образца, если каждая буква (символ, разделительный знак и др.) этого наименования отвечает буквам (символам, разделительным знакам и др.), написанным большими и маленькими буквами. Таким образом, наименование юридического лица, написанное большими буквами, является тождественным наименованию юридического лица, написанному большими и маленькими буквами, если эти буквы полностью совпадают.

Таким образом, предприятию не нужно получать новую печать и осуществлять замену документов.



* * *
Вопрос:Меня довольно часто штрафуют за нарушение порядка ведения налогового учета. Как можно обжаловать постановление в деле об административном правонарушении и какой порядок рассмотрения жалоб?

Ответ:Соответственно ст.294 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее КУпАП) постановление судьи по делам об административных правонарушениях вступает в законную силу после окончания срока представления апелляционной жалобы или протеста прокурора, за исключением постановлений о применении взыскания, в виде административного ареста.

Постановление судьи по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицом, привлеченным к административной ответственности, его законным представителем, защитником, пострадавшим, его представителем или на него может быть внесен протест прокурора на протяжении десяти дней со дня вынесения постановления. Апелляционная жалоба, протест прокурора, представленные после окончания этого срока, возвращаются апелляционным судом лицу, подавшему ее, если лицом не заявлено ходатайство о возобновлении этого срока, а также, если в возобновлении этого срока отказано.

Апелляционная жалоба, протест прокурора подаются в соответствующий апелляционный суд через местный суд, который вынес постановление. Местный суд на протяжении трех дней присылает апелляционную жалобу, протест прокурора вместе с делом в соответствующий суд.

Рассмотрение в апелляционном порядке осуществляется судьей судебной палаты апелляционного суда по уголовным делам на протяжении двадцати дней со дня поступления дела в суд.

Апелляционный суд сообщает о времени, дате и месте судебного заседания лицу, направившему жалобу, прокурору, который внес протест, другим лицам, которые принимают участие в проведении по делу об административном правонарушении, не позднее, чем за три дня до начала судебного заседания.

Неявка в судебное заседание лица, направившего жалобу, прокурора, который внес протест, других лиц, которые принимают участие в проведении по делу об административном правонарушении, не препятствует рассмотрению дела, кроме случаев, когда имеются уважительные причины неявки или в суде отсутствует информация о надлежащем уведомлении этих лиц.

Апелляционный суд пересматривает дело в пределах апелляционной жалобы. Суд апелляционной инстанции не ограничен доводами апелляционной жалобы, если во время рассмотрения дела будет установлено неправильное применение норм материального права или нарушение норм процессуального права. Апелляционный суд может использовать новые доказательства, которые не использовались раньше, если признает обоснованным не предоставление их в местный суд или необоснованным отклонение их местным судом.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, протеста прокурора суд апелляционной инстанции имеет право:

1)оставить апелляционную жалобу или протест прокурора без удовлетворения, а постановление без изменений;

2)отменить постановление и закрыть проведение в деле;

3)отменить постановление и принять новое постановление;

4)изменить постановление.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу немедленно после его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

После окончания апелляционного проведения дело не позднее чем в пятидневный срок направляется в местный суд, который его рассматривал.



* * *
Вопрос:Мы желаем отправить работника в командировку за границу, и хотим для большей безопасности вместо валюты наличными обеспечить его корпоративной карточкой, с которой можно снимать иностранную валюту. Будет ли считаться, что мы обеспечили его средствами для командировки?

Ответ:Соответственно п.4 постановления Кабинета Министров Украины «О нормах возмещения затрат на командировки в пределах Украины и за ее границы» от 23.04.1999г. № 663 предприятия, учреждения и организации, которые направляют работников в командировки в пределах Украины и за границу, обязаны обеспечить их средствами (в случае командировки за границу – в национальной валюте страны, куда командируется работник, или в свободно конвертируемой валюте) как аванс на текущие затраты в размерах, соответствующих установленным нормам. Аванс откомандированному работнику может выдаваться наличными или перечисляться в безналичной форме на соответствующий счет для использования с помощью платежных карточек.

Работникам, которые направляются в командировки за границу предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности (кроме государственных служащих, а также других лиц, которые направляются в командировки предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств), суточные выплачиваются в иностранной валюте в сумме, которая эквивалентна согласно официального курса гривны к иностранным валютам, установленного Национальным банком на день выдачи средств из кассы уполномоченного банка, не превышает установленных предельных норм суточных затрат.

Соответственно пункта 3.10 главы 3 Положения «О порядке эмиссии платежных карточек и осуществления операций по их применению», утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19.04.2005 г. № 137 (далее – Положение), держатели корпоративных платежных карточек могут осуществлять операции по безналичной оплате товаров (услуг) и получать деньги наличными в таких случаях:

* получение денег наличными в гривнах для осуществления расчетов, связанных с производственными (хозяйственными) потребностями, в том числе для оплаты затрат на командировку в пределах Украины, с учетом ограничений, установленных нормативно-правовыми актами Национального банка по вопросам регулирования обращения наличностью, а также чистого дохода физическими лицами-предпринимателями;

* осуществление расчетов в безналичной форме в гривнах, связанных с уставной и хозяйственной деятельностью, затратами представительного характера, а также затратами на командировку в пределах Украины;

* получение денег наличными в иностранной валюте за пределами Украины и в установленном порядке на территории Украины, для оплаты

затрат на командировку;* осуществление расчетов в безналичной форме иностранной валютой за пределами Украины, которые связаны с затратами на командировку и затратами представительного характера, а также на оплату эксплуатационных затрат, связанных с содержанием и пребыванием воздушных, морских, автотранспортных средств за пределами Украины, соответственно условиям Кодекса торгового мореходства Украины, Воздушного кодекса Украины, Конвенции про международную гражданскую авиацию, международной конвенции о дорожном движении в размерах, установленных для вывоза иностранной валюты наличными, нормативно-правовыми актами Национального банка, которые регулируют перемещение валюты Украины, иностранной валюты, банковских металлов, платежных документов и платежных карточек через таможенную границу Украины.

В соответствии с п.3.12 Положения средства, которые списаны с карточного счета юридического лица или физического лица-предпринимателя за операции, осуществленные с использованием корпоративных платежных карточек, считаются выданными под отчет держателю платежной карточки. Эти средство могут быть использованы исключительно на определенные цели. Использование средства может быть подтверждено соответствующими отчетными документами. Возвращение доверенным лицом клиента неиспользованных средств осуществляется соответственно законодательства Украины.

Исходя из вышесказанного, иностранная валюта, которую работник снял с карточного счета за пределами Украины для оплаты затрат на командировку, считается выданной нему под отчет, а лицо – обеспеченным средствами для командировки.



* * *
Вопрос:Я желаю купить у своего соседа земельный участок. С какого момента я должен платить земельный налог?

Ответ:Соответственно ст.15 Закона Украины «О плате за землю” от 3 июля 1992 г. № 2535 (далее – Закон) собственники земли и землепользователи платят земельный налог, а также арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности с дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком.

Соответственно ст.125 Земельного кодекса Украины (далее – ЗК) право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав.

Частью 2 ст.126 ЗК установлено, что право собственности на земельный участок, приобретенный в собственность из земель частной собственности без изменения его размеров и целевого назначения, заверяется гражданско-правовым соглашением относительно отчуждения земельного участка, заключенным в порядке, установленном законом, в случае обретения права собственности на земельный участок по такому соглашению или свидетельством о праве на наследство.

При этом соответственно ст.132 ЗК соглашение о переходе права собственности на земельные участки должно содержать, в частности, момент перехода права собственности на земельный участок. Приложением к соглашению, по которому осуществляется отчуждение земельного участка частной собственности, является государственный акт о праве собственности на земельный участок, который отчуждается (или отчуждался). Соглашения о переходе права собственности на земельный участок подлежат нотариальному удостоверению и государственной регистрации.

Таким образом, собственник земельного участка, который приобрел его в собственность из земель частной собственности без изменения его размеров и целевого назначения, должен платить земельный налог в бюджет со дня возникновения права собственности на землю, что заверяют гражданско-правовым соглашением относительно отчуждения такого земельного участка, заключенным в порядке, установленном законом, если другое не определено в настоящем соглашении (должно содержать момент перехода права собственности на земельный участок).



Вопрос: Как платить коммунальные услуги?

Ответ: Основной момент на который необходимо обратить сразу внимание - это штрафные санкции за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для начала кратко поясню что такое штрафные санкции: например вы задолжали за оплату каких-либо коммунальных услуг 100 грн., и прострочили срок платежа на месяц. И вот вы получаете очередной счет, а там коварные коммунальные службы выставляют вам суму в 150 грн. исходя из того что вы должны заплатить 100 грн. долга + по 2% от сумы долга за каждый день просрочки. Так вот, штрафными санкциями в этом случае и будут дополнительные 50 грн.

Однако, спешу вас обрадовать, в соответствии с действующим законодательством (Закон Украины от 13.11.1996 г. № 486/96-ВР "Про тимчасову заборону стягнення з громадян Укра§ни пен¦ за несво¤часне внесення плати за житлово-комунальн послуги") временно запрещено насчитывать по расчетах с 1 октября 1996 года и взыскивать с граждан Украины пеню (что также является штрафной санкцией) за несвоевременное внесение квартирной платы и за жилищно-коммунальные услуги.

Под жилищно-коммунальными услугами понимаются: водоснабжение, газ, электрическая энергия, тепловая энергия, водоотвод, содержание и эксплуатация жилища и придомовых территорий, уборка мусора, лифтовое хозяйство.

Действие указанного закона распространяется на время до устранения Кабинетом Министров Украины причин, связанных с невыполнением государством обязательств по выплате заработной платы, пенсий, стипендий, и других денежных выплат, а также принятия соответствующего решения Верховной Радой Украины. И если с выплатой зарплаты, пенсий и стипендий сейчас все почти нормально, то соответствующего решения Верховной Радой еще не было и наверное не скоро будет! А это значит что закон продолжает действовать.

Иными словами все положения договора с ЖЕКом и другими коммунальными службами, которые предусматривают взыскание с потребителя (т.е. нас с вами) штрафных санкций за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, - являются незаконными и должны быть исключены из договора. Или же вы можете абсолютно законно не выполнять эти положения.

И так часто бывает что в подъездах вообще нет дверей, или если есть, то только название. Возникает вопрос: кто обязан установить и привести в порядок эти двери?

Берем "Примерный перечень услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений", который утвержден приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 10 августа 2004 года №150, и в разделе 1 что называется "Утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй" читаем что установка и ремонт дверей в подсобных помещения дома (сюда относится и подъезд) обязанность жилищно-эксплуатационной организации.

Таким образом отказ ЖЕКа от установки и произведения текущего ремонта дверей в подъезде (даже неисправность кодового замка) ссылаясь на то, что это не входит в их функциональные обязанности - является незаконным.

Но как повести себя в такой ситуации? Для начала вам необходимо обратиться с письменным заявлением на имя начальника ЖЕКа с просьбой провести ремонт неисправностей входных дверей в подъезде. В случае отказа или отсутствия ответа, а также в случае не проведения ремонтных работ, необходимо будет обратиться с жалобой в госадминистрацию в вашем районе.



Вопрос: Добрый день, Юрий Алексеевич, помогите пожалуйста советом. При ДТП (автомобиль виновника принадлежит Вооружённым силам) инспектор ГАИ проигнорировав ВСЕ обстоятельства назначил виновником меня. В каком порядке я могу обжаловать его действия? Имею ли я право подать на него иск об отмене протокола из-за искажения фактов, изложенных в нём? (в настоящее время другая сторона подала иск на меня о возмещении ущерба). Обязательно ли на моё заседание суда (по вопросу возмещения мной ущерба) я должен привести свидетеля или достаточно письменных свидетельств? (свидетель живёт в другом городе). Что мне желательно делать в первую очередь: ждать заседания суда или не теряя времени подавать свой иск на работника ГАИ?

Большое спасибо, с уважением В. Андреев

Ответ: Мое почтение! Для начала надо было в самом протоколе написать, что не согласны с его содержанием, вину свою не признаете и т.п.

Обжаловать действия гаишника можете, сейчас по новому Кодексу административного судопроизводства это будет называться обжалование действий субъекта властных полномочий, т.е. в данном случае - работника ГАИ.

Если оппоненты подали иск, то обязанность его доказывания будет у них, а вы и ведите своих свидетелей и т.п., можно и письменно, но такие свидетельства надо заверить нотариально, а то суд не примет их во внимание.

Но у вас будет еще один суд - по протоколу, который составил гаишник, на вас суд будет накладывать административное взыскание.

Вот на этот суд желательно навалиться в полную силу, т.к. если суд признает, что вы не виновны а ДТП и не оштрафует вас, а дело закроет, то такое решение будет козырным тузом на том суде о взыскании ущерба и им скорее всего откажут.

Вот тогда уже вы будете подавать на них в суд и доказывать, что ущерб надо возмещать вам.



Вопрос: Здравствуйте, anisim. У меня такая проблема с авто. Я купил автомобиль после оформления документов(оформили доверенность) буквально через несколько дней останавливает милиция и забрав авто на штрафплощадку заявили что авто не зарегистрированное и на нем номера с Москвича (это бил WV golf) И после проверки техпаспорта оказалось что он тоже не настоящий. После я сказал кто как и когда в общем рассказал подробно все о том как и где и кто продал мне его. Через некоторое время то есть 5 месяцев расследования мне сообщили что недостаточно доказательств против владельца(а он пошел в отказ)и поэтому они ничего не могу сделать. И предложили мне взять вину в подделке документов на себя получить 1-1.5 года условного и после этого забрать авто. Меня интересует возможно ли другим путем забрать его .Может за недостаточностью доказательств закрыть дело или как. У этого владельца во время расследования при обыске был обнаружен еще автомобиль без документов его забрали но позже вернули на каком основании ничего вразумительного не объяснили, но после этого я получил такое предложение. У меня есть подозрения в подкупе и поэтому у меня пропало доверие к этому расследованию, тем более что главный следователь, начГАИ, Прокурор района все родственники и я просто не знаю к кому обратиться за помощью. Пожалуйста посоветуйте куда обратится и ли что делать и есть ли шанс вообще забрать авто или просто забыть о нем.

Ответ: Да положение у вас не позавидуешь...

Однозначно - ничего на себя "брать" не надо. Машину вам все равно не отдадут. Надо найти добросовестного адвоката, т.к. сами вы явно это дело не потянете. Надо обжаловать через прокурора и в суд постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (или о его закрытии) - смотря что они там вынесли, но там срок - 7 дней с момента получения копии такого постановления.

Если все отменится менты будут расследовать уголовное дело и их надо грузить, ногой под зад пинать, писать жалобы и ходатайства, чтобы чувака сажали в тюрьму. По делу вы должны выступать в качестве потерпевшего, тогда у вас куча прав, в т.ч. на возмещение причиненного вам ущерба, для чего надо заявить гражданский иск. Если менты нормально наедут на того черта, то он вам деньги вернет, а потом пусть с ними решает как дело похерить, вам уже будет без разницы. Думаю, это был бы оптимальный вариант.

Машина такая вам вряд ли нужна, да и ворованная скорее всего, можно конечно отсудиться, признать вас добросовестным приобретателем, но это сложно и долго, да и не купили вы ее, по доверенности - это не купля-продажа, собственник тот, кто указан в техпаспорте. Так машины не покупаются, это вы себе проблемы купили, у чем и имели возможность убедиться.



Вопрос: Я хочу обратиться за защитой своих прав в Европейский Суд по правам человека, но не знаю, как это сделать и какую пошлину нужно платить.

Ответ: Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека таков. Само обращение, как правило, называется жалобой и подается эта жалоба в произвольной форме по следующему адресу: Au Secretaire de la Commission Еuropeenne des Droits de l\'Homme Conseil de l\'Europe F-67075 Strasbourg Cedex.

Подача жалобы не оплачивается пошлиной и она может быть составлена на русском языке.

Для того чтобы добиться успеха при обращении в Европейский Суд по правам человека, необходимо соблюдение следующих условий.

Во-первых, заявитель обязан исчерпать эффективные средства правовой защиты, существующие в Украине. Применительно к Украине, эффективными средствами защиты, которые необходимо исчерпать перед обращением в Европейский Суд по правам человека, являются первая, апелляционная и кассационная судебные инстанции. Обращение к этим инстанциям является обязательным. Что касается надзорного порядка рассмотрения дел, то он решением Европейского Суда по правам человека по конкретному делу был признан неэффективным, так как заявитель не имеет права инициировать судебное разбирательство в порядке надзора.

Во-вторых, жалоба в Европейский Суд должна быть направлена не позднее 6 месяцев с момента принятия последнего судебного решения.

В-третьих, жалоба должна быть обоснованной ссылками на нарушение прав заявителя, предусмотренных Европейской Конвенции по правам человека.

В-четвертых, в жалобе нужно изложить средства правовой защиты, которые были использованы заявителем, и к жалобе необходимо приложить копии решений, вынесенных по делу со стороны официальных властей, с указанием их точной даты, краткого содержания и инстанции, их издавшей.

Европейский Суд по правам человека принимает любые обращения, поэтому заявитель может написать в Европейский Суд по правам человека, изложив свою ситуацию так, как ему представляется необходимым это сделать. Но, как правило, после получения такого письма - предварительного обращения, Секретариат Европейского Суда высылает заявителю формуляр обращения, текст Европейской Конвенции по правам человека и пояснительную записку о том, как заполнять формуляр.

Предварительное обращение прерывает течение 6-месячного срока.

Формуляр обращения - это определенная форма, выработанная Европейским Судом по правам человека. Все разделы этого формуляра составлены таким образом, чтобы после ознакомления с формуляром можно было составить представление о нарушении прав человека, и о том, может ли жалоба быть потенциально приемлемой.

После получения формуляра обращения можно порекомендовать для его правильного заполнения обратиться к юристу.



Вопрос: В данный момент я нахожусь в положении. У меня будет 3-й ребенок. Мне сказали что после 1-го апреля материальную помощь после родов меняли. Скажите пожалуйста на какую материальную помощь я реально могу рассчитывать. Что для этого я должна сделать? Какие документы мне надо готовить. Заранее благодарна, Ирина.

Ответ: Уважаемая Ирина, существуют определённые особенности получения помощи при рождении для лиц зарегистрированных в системе общеобязательного социального страхования, и лиц, которые не зарегистрированы. Если Вы являетесь незарегистрированным лицом, дабы не повторяться, я лишь скопирую ответ, данный мною вчера на аналогичный вопрос:

"Согласно Закону Украины "О госпомощи семьям с детьми" Вы имеете право:

1. На получение материальной помощи в связи с беременностью и родами.

Для получения этого вида помощи Вам необходимо обратиться в срок не позднее 6 месяцев с дня рождения в местный орган социальной защиты и труда. За весь период отпуска Вы получите денежную компенсацию.

2. Аналогично Вы должны обратиться в тот же орган и в тот же срок для получения одноразовой помощи (8.500,00 грн.).

3. По окончании отпуска в связи с беременностью и родами , т.е. 126 дней, Вы должны обратиться в тот же орган для назначения помощи до по уходу до достижения 3-летнего возраста. Помощь назначается ежемесячно с момента обращения за такой помощью.

Для назначения первого вида помощи Вам необходимо представить соответствующую справку с лечебного учреждения и справку с места прописки о том, что вы нигде не работаете. Величина помощи устанавливается в размере 25 % прожиточного минимума, установленного для трудоспособного лица. Для получения одноразовой помощи (8.500,00 грн.) Вам необходимо представить свидетельство о рождении ребёнка, выданное органами регистрации гражданского состояния (копию), заявление, копию трудовой книги обоих родителей, справка о составе семьи родителей, справку, выданную ОРАГС о назначении одноразовой помощи. Для получения помощи до достижения 3-летнего возраста, неработающим женщинам, согласно Постановлению КМУ от 27 .12. 2001 года № 1751 необходимо представить следующие документы: (цитирую):

1) заява матерi (батька, усиновителя, опiкуна), що склада¤ться за формою, затвердженою Мiнпрацi;

2) виписка з наказу за мiсцем служби про надання вiдпустки;

3) копiя свiдоцтва про народження дитини;

4) довiдка з мiсця проживання заявника про те, що з ним проживаe дитина;

5) копiя трудовоi книжки матерi (батька, усиновителя, опiкуна), яка(який) здiйснюe догляд за дитиною;

6) довiдка з мiсця навчання - для осiб, якi навчаються;

7) непрацюючi особи подають довiдку, видану органом, який здiйснюe державну реeстрацiю суб'eктiв пiдприeмницькоi дiяльностi, про те, що вони не зареeстрованi як суб'eкти пiдприeмницькоi дiяльностi, а у разi перебування на облiку в центрi зайнятостi - довiдку про те, що виплата допомоги по безробiттю або матерiальна допомога по безробiттю не проводиться.



Вопрос касается регистрации торговой марки. Какие сроки регистрации и сколько это стоит, особое спасибо если подскажите где это можно прочитать. В приказе "Про затвердження Правил складання i подання заявки на видачу свiдоцтва Украiни на знак для товарiв i послуг" об этом вроде ничего не сказано.

Ответ: Срок от подачи заявки и до получения свидетельства на практике доходит до 2-2,5 лет.

Первые года полтора - формальная экспертиза, еще полгода - квалификационная, и еще "трошки" - на оплату за выдачу свидетельства, публикацию и т.п. Стоимость - от 1020грн. (за заявку на три класса) + 85грн. (за выдачу свидетельства).

Есть также ускоренный порядок (около полугода).

Прочитать - в Законе "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", названных Вами правилах, Положении о поряке оплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (Постановление КМУ от 22.05.2001 № 543), Положении о госреестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг (Приказ Минобразования № 10 от 10.01.2002) и на сайте Укрпатента.



Вопрос: Не могли бы вы мне помочь в решении след. проблемы. Я открыл компьютерный клуб. Приехали с проверкой сотрудники с "вiддiлу по боротьбi з економiчною злочиннiстю при МВС". Проводили проверку. Документы они предоставили только свои удостоверения. Больше никаких документов не было. На одном компьюте было установлено программное обеспечение (Widows XP Home Edition) (две недени назад) без лицензии на него. При этом опечатали и забрали этот компьютер. Какие бумаги должны предоставить милиция (направление на проверку)? ПО было установлено 2 недели назад, активация его возможна в течении месяца. т.е. Какие у меня нарушения? Какая ответственность за использование ПО(Widows XP Home Edition)? без лицензии?

Ответ: Такие действия работники прокураторы и МВД проводят руководствуясь Законом Украины "Об оперативно-розыскной деятельности". Ст.9 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" установлено, что оперативно-розыскная деятельность должна осуществляться только при наличии заведенного оперативно-розыскного дела. Требуйте его номер. Если отказываются назвать - смело можно вообще не пускать на порог.

Постановление о заведении такого дела подлежит утверждению начальником органа внутренних дел или его уполномоченным заместителем. Без заведения оперативно-розыскного дела оперативно-розыскные мероприятия проводить запрещено. Кроме того, работники милиции, которые явились на предприятие с целью осуществления тех или иных мероприятий оперативно-розыскной деятельности, должны иметь при себе служебные удостоверения, которые по первому требованию должностных лиц предприятия должны предоставить им для ознакомления.

Кстати, действующим законодательством Украины не предусмотрено проведение проверок юридических и физических лиц на предмет соблюдения ими требований действующего законодательства в сфере защиты авторского права. НО предусмотрена уголовная и административная ответственность за нарушения авторских и смежных прав.



Вопрос: До какого времени имеют право хозяева кафе включать громкую музыку?

Ответ: В Законе Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемичного благополучия населения", в ч.6 ст.24, сказано: в ночное время с 22 до 06 часов на защищенных объектах запрещается громкое пение и выкрики, пользование звуковоспроизводящей аппаратурой и иными источниками бытового шума, проведение салютов, фейерверков, использование пиротехнических средств. В ч.4 этой же статьи указано что относится к защищенным объектам:

1) жилые дома и прилегающие к ним территории;

2) лечебные, санитарно-курортные учреждения, дома-интернаты, учреждения образования, культуры;

3) гостиницы и общежития;

4) расположенные в черте населенных пунктов учреждения общественного питания, торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса;

5) иные здания и сооружения, в которых постоянно или временно находятся люди;

6) парки, скверы, зоны отдыха, расположенные на территории микрорайонов и групп жилых домов.

* * *

Вопрос: В ночное время на загородной трассе произошло ДТП в результате которого пешеход, пересекавший проезжую часть в неположенном месте, погиб. Водитель начал торможение только после столкновения с пешеходом, так как увидел пострадавшего прямо перед автомобилем. В течение какого времени должны быть проведены экспертиза, следственный эксперимент, и сделаны соответствующие выводы по данному ДТП, а также какие могут быть претензии со стороны родственников погибшего?

Ответ: В вашем случае, скорее всего откажут в возбуждении уголовного дела, а если возбудили, прекратят его по ст.6 п.2 - отсутствие состава преступления (нет вины в действиях водителя, т.к. он не имел технической возможности предотвратить ДТП). Но, хочу заметить, что пешеход, все-таки имеет право переходить дорогу в неустановленном месте (согласно ПДД), если в зоне прямой видимости нет пешеходного перехода, под прямым углом и убедившись в безопасности своих действий. Поэтому, правильно давайте пояснения! Если откажут в возбуждении уголовного дела - никаких следственных действий не будут проводить, если же дело возбудят, то сроки - в УПК (но них можете не ориентироваться, т.к. случаи их соблюдения довольно редки). Что касается второй части вопроса - то вы, как водитель автомобиля, хотя и будете признаны не виновным, однако, являетесь владельцем источника повышенной опасности и несете гражданско-правовую ответственность (по возмещению ущерба) без наличия вины. Поэтому родственники вполне могут потребовать от вас компенсировать затраты на похороны и т.п. расходы. Что касается морального ущерба - это уже на усмотрение суда, так как судебная практика в подобных случаях - очень разнообразна.

* * *
Вопрос: Какие документы должны быть при проверке предприятия у ОБЭП (ОБХСС). У налоговой - удостоверене на проверку, а эти что, могут при наличии служебного удостоверения проводить проверку?

Ответ: Если это связано с оперативно-розыскной деятельностью, то - да, фактически могут, предъявив только служебное удостоверение. Но и здесь есть шансы у предприятия. Во-первых, в журнале регистрации проверок они обязаны зарегистрироваться, указав должность, удостоверение, цель. Если откажутся - имеете полное право не допускать для проверки. По крайней мере - выиграете время. Далее - в Законе об ОРД сказано, что они имеют право беспрепятственно входить в помещения, на территорию, если есть законные основания, в установленном законом порядке. Они настаивают на том, что имеет право, а вы настаивайте, что не соблюден установленный законом порядок (это четкая формулировка статьи) - какой этот порядок - они сами не знают. Как правило, для вас могут возникнуть негативные последствия - если они преследуют преступника - а вы препятствуете или вы скрываете у себя преступника или предметы преступления. Во всех остальных случаях - вы оттянете время, так как они будут вынуждены вернуться, взять направление у начальника для проведения проверки и др. Если что-то не удалось, пусть проверяют, но вы ходите за ними везде и при них пишите жалобу в прокуратуру на их действия, описывая все, что они делают, поверьте, это их сдержит от беспредела. Рекомендую (если ваша работа связана с риском подобных проверок) проводить занятия с персоналом, иметь подготовленную охрану помещения, юристов.

* * *
Вопрос: Я - частный предприниматель. Имеет ли право работник ГАИ требовать у меня накладные на приобретенный мною товар (подакцизная группа) и в случае их отсутствия "конфисковывать" транспортное средство с товаром до выяснения его происхождения. Каким образом я могу защитить свои права от работников ГАИ?

Ответ: Наличие товарно-транспортных накладных, согласно ст.16 Закона Украины "О дорожном движении" необходимо только для юридических лиц. Но даже в этом случае, работники ГАИ не имеют право, согласно ст.126 КоАП Украины, изымать товар, а тем более транспортное средство. Вышеуказанной нормой предусмотрен лишь административный штраф. Хочется также добавить, что лучше требованиям работников ГАИ не сопротивляться, даже если они незаконные, иначе из незаконных, они вполне могут перерасти в "законное" неповиновение или сопротивление. В данных ситуациях необходимо требовать внесение ВСЕХ проводимых работниками ГАИ действий в протоколы и другие документы, которые будут составляться, а уже после этого писать жалобы.

* * *
Вопрос: Проведя неизвестно какую проверку (т.к. документы не были предъявлены) ОБЭП опечатал наше помещение на основании отсутствия договора с пожарными, на сколько его действия законны?

Ответ: Отсутствие "договора с пожарными" не является основанием для опечатывания помещения - не существует обязательного заключения с пожарными каких-либо договоров. В данном случае речь может идти о наличии согласования на деятельность/аренду помещения - наличии соответствующего письменного разрешения согласно закону о пожарной безопасности и соответствующему порядку. Но, безусловно, действия работников ОБЭП являются неправомерными, поскольку они обязаны предъявить документы на проведение проверки, представиться по форме и предъявить свои удостоверения, и притом вести себя подобающе государственным служащим. При таких нарушениях можно обжаловать их неправомерные действия в установленном порядке. И проверьте наличие разрешения "пожарных", в т.ч. на аренду помещения, и наличие в договоре аренды положений об обеспечении пожарной безопасности, т.к. могут придти и они сами с соответствующей проверкой.

* * *
Вопрос: Какими законами регулируются определения: "посадова особа" или "службова особа"?

Ответ: Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003 г. Публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица; любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника; любое другое лицо, определяемое в качестве "публичного должностного лица" во внутреннем законодательстве Государства-участника. Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных мер, предусмотренных главой II настоящей Конвенции, "публичное должностное лицо" может означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника.

Уголовным кодексом.

1. "Службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.

2. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов'язки, зазначені в пункті 1 цієї примітки.

Законом "О государственной службе". "Посадовими особами відповідно до цього Закону вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій."

Хозяйственным кодексом Украины. "Посадовими особами товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а у разі створення ради товариства (спостережної ради) - голова і члени цієї ради. Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюються законом. Посадовими особами господарського товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та законом несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

Законом "О местном самоуправлении". "Посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;"

Таможенным кодексом Украины. "Стаття 407. Посадові особи митної служби України. Посадовими особами митної служби України є працівники митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, на яких цим Кодексом та іншими законами України покладено здійснення митної справи, організаційно-розпорядчих та

консультативно-дорадчих функцій і яким присвоєно спеціальні звання". "30) посадові особи підприімств - керівники та інші працівники підприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків відповідають за виконання вимог, встановлених цим Кодексом, законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними в установленому законом порядку."

* * *
Вопрос: Какие нужны документы (весь перечень) для регистрации торговой марки?

Ответ: Полный перечень таков:

1. Заявка. Она должна направляться по форме, которая приведена в приложении к Правилам составления, предоставления и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, утвержденным Приказом Государственного патентного ведомства Украины от 28.07.1995 г. № 116 (в редакции приказа Госпатента от 20.08.1997 г. № 72) (далее - Правила).

2. Документ об уплате сбора за предоставление заявки, в том числе за экспертизу, оформленный в соответствии с требованиями Положения о порядке уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 22.05.2001 г. № 543 (далее - Положение № 543);

3. Копия предыдущей заявки, заверенная ведомством страны предоставления, если заявитель желает воспользоваться правом на приоритет в соответствии с п.1 ст.9 Закона № 3689;

4. Документ, который подтверждает показ экспонатов с использованием заявленного знака на официальной или на официально признанной международной выставке, если заявитель желает воспользоваться правом приоритета в соответствии с п.2 ст.9 Закона № 3689;

5. Доверенность на имя представителя, если заявка подается через него;

6. Документы, которые подтверждают право заявителя на использование в заявленном обозначении элементов, о которых речь идет в п.1 ст.6 Закона № 3689.

Перед тем как приступить к составлению заявки, следует ознакомиться с п.2.1.6 - 2.1.25 Правил, которые подробно разъясняют порядок ее заполнения.

* * *
Вопрос: Вот уже на протяжении многих лет бьемся мы с соседкой, по причине громкого шума (музыки). Я слышал что можно вытворять что хочешь только до 22:00 но она твердит, что даже в дневное время я нарушаю ее спокойствие, погрозила судом, якобы с соседями снизу уже судиться, а меня так еще терпит. О каком документе тут идет речь, по сколько только у всех на устах эти правила, а сами их не видели.

Ответ: Очевидно, речь идет о Постановлении КМУ от 08.10.1992 г. № 572 "Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", якою було затверджено "Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями". В соответствии с п.22 этих Правил, "використання телевізорів, радіоприймачів, магнітофонів та інших гучномовних пристроїв дозволяється лише за умови зменшення звуку до ступеня, що не порушує спокою мешканців будинку. З 23 до 7 години у будинку повинен зберігатися спокій".

Кроме того, Законом от 03.06.2004 г. № 1745-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму", в частности в ст.182 Кодекса Украины об административных правонарушениях: Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиш¦ в населених пунктах і громадських місцях Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші".

Вопрос: Здравствуйте, уважаемый Юрий Алексеевич! С Вашего позволения хочу спросить Вашего совета. Мне 24 года, год назад я вышла замуж и спустя 9 месяцев родила ребенка. Сейчас дочери около 4 месяцев. Мой муж и на протяжении беременности, и после рождения ребенка находился время от времени в состоянии сильного алкогольного опьянения, что приводило к ссорам, он время от времени поднимал на меня руку. Я - кормящая мама, и все это просто очень плохо сказывается и на мне, и на дочери. Согласно новому семейному Кодексу я не могу подать на развод в течение одного года после рождения ребенка. Неужели нет никакого выхода?

И еще вопрос: Если мне удастся уговорить мужа подать совместное заявление о разводе, то можно ли это сделать раньше указанного выше срока?

Заранее очень благодарна. Ольга

Ответ: Мое почтение! Ольга, все это печально, но отнюдь не так безнадежно, как Вам представляется.

Да, есть такая норма в СК, но в ней есть и очень важная оговорка: "кроме случаев, когда один из супругов совершил противоправное поведение, которое содержит признаки преступления, в отношении одного из супругов или ребенка" (ч.2 ст.110 СК Украины).

Таким образом, все, о чем Вам надо позаботиться - зафиксировать факт его противоправного поведения в отношении Вас. Это заявление в милицию о побоях и причинении телесных повреждений, от них взять направление на медицинское освидетельствование и пройти его, зафиксировать побои (можно просто обратиться в травмопункт, они сами милицию уведомят). Достаточно легких телесных, чтобы возбудить уголовное дело (но это тока суд может - по Вашему заявлению). Но скорее всего милиция вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (желательно по п.7 ст.6 УПК - за отсутствием жалобы потерпевшей), но главное, чтобы там было описано его противоправное поведение.

Тогда можно будет подавать в суд, это еще и ускорит рассмотрение дела, т.к. по идее суд должен принимать меры к примирению и сохранению семьи, может давать срок для примирения, думаю можно отсудиться за месяц, потом подождать месяц, пока решение вступит в силу и получить свидетельство о разводе в ЗАГСе, тока с этого момента Вы будете разведены юридически.

Вопрос: Сложилась следующая ситуация: одно из предприятий по договору купли-продажи отгрузило своим транспортом другому предприятию (Покупатель) товар (запорную арматуру). В условиях расчета по договору сказано: "с отсрочкой платежа до момента реализации". В стоимость товара (по Договору) входят и расходы по доставке. Через несколько дней после получения товара, в силу непредвиденных ранее обстоятельств, Продавец хочет вернуть отгруженный товар, реализация которого на момент обращения к Покупателю не началась. Возврат товара он хочет осуществить своим транспортом и за свой счет, т.е. на момент обращения Продавца к Покупателю последний никаких расходов как по отгрузке, так и по хранению не несет. Подскажите, каким документом (какой формы) можно осуществить эту операцию по возврату товара?

Ответ: В Вашей ситуации важно определить кому принадлежит право собственности на поставленный товар (запорную арматуру). Согласно ст.128 ГК Украины право собственности у приобретателя по договору возникает с момента передачи вещи, если иное не установлено законом или договором. Т.о. по общим нормам гражданского права Украины право собственности по договору купли-продажи переходит от Продавца к Покупателю в момент получения товара, если иное не предусмотрено Договором. Если Вашим Договором не установлен момент перехода права собственности на товар со времени, например, его оплаты, то это означает, что товар перешел в собственность Покупателя в момент его передачи и вернуть ее себе Продавец сможете только с согласия Покупателя оформив Дополнительное соглашение к договору. Если же собственником товара остается Продавец и товар был передан покупателю, так сказать под реализацию (это условие непременно должно быть отражено в Договоре), то Продавец может известить Покупателя письмом о том, что отказался от намерения продавать товар запретить ее отчуждение третьим лицам, либо другое использование и потребовать ее возврата. Если Покупатель откажется добровольно вернуть товар, то Поставщик может обратиться в суд с иском Об истребовании имущества из чужого, незаконного владения.

В любом случае при возврате товара составляется Акт возврата товара и выписывается Возвратная накладная. В Вашей ситуации не важно несет Покупатель расходы, или не несет. Главное - это момент перехода права собственности.

Вопрос: Прошу Вас объяснить понятие (если я его правильно интерпретирую) "Договор оферты". Слышала еще употребление названия "Публичная оферта". Особенно в применении его провайдерами Интернета. Меня интересует: что это такое? Какую юридическую силу он имеет при применении в электронном виде при общении?

Ответ: Оферта - это предложение, сделанное с целью заключить договор. Т.е. оферта всегда предшествует заключению договора. Вопросы, связанные с офертой регулируются ст. ст. 155, 156 ГК Украины. Имеются определенные юридические последствия для стороны, сделавшей предложение заключить договор (у оферента). Оферент связан своим предложением и в случае необоснованного отказа от оферты обязан возместить другой стороне убытки, которые она понесла, действую в предвидении заключения договора.

Предложение заключить договор может быть сделано без указания срока для ответа и с указанием срока для ответа. Если имеет место оферта без указания срока для ответа, то оферент связан своим предложением в течение времени, нормально необходимого для дачи ответа. Определение этого "нормально необходимого времени" процесс субъективный. Если же предложение сделано с указанием срока для дачи ответа, то оферент связан своим предложением в течение указанного времени.

Публичная оферта - это предложение заключить договор, сделанное неопределенному кругу лиц. Например, провайдер предлагает заключить с ним договор на предоставление Интернет услуг неопределенному кругу лиц, при этом в своем предложении он описывает существенные условия такого договора, например, такие, как цена, скорость доступа, периодичность подключения, скидки, льготы и т.д. Может быть указан срок, до которого можно заключить договор именно на предложенных условиях. В таком случае провайдер связан своим предложением и не может его изменить до истечения срока, указанного им же.

Оферта может быть выражена любым способом, в том числе и в электронном виде. А так же средствами массовой информации, даже устно и по - телефону, или непосредственно при переговорах между партнерами. Проект договора, направленный одной стороной другой стороне является офертой, заявленной в письменной форме. Кроме проекта договора, офертой, заявленной в письменной форме считается обмен письмами, телеграммами. В предпринимательской деятельности оферта используется практически постоянно при заключении хозяйственных договоров. В основном используется оферта без указания срока для ответа. При этом мало кто задумывается о том, что от указания или не указания срока для ответа, зависят юридические последствия заключаемой сделки. Например, если ответ на предложение заключить договор, сделанное с указанием срока, получен с опозданием, то такой ответ считается новой офертой. Ответ на оферту, сделанный с предложением заключить договор на иных условиях, так же считается новой офертой.

Вопрос: Вопрос касается проверок нашего предприятия налоговыми органами. Дело в том, что в конце прошлого года на нашем предприятии прошла документальная проверка по всем видам налогов и неналоговых платежей. Предприятие наше находится в г.Киеве, а в г.Белая Церковь у нас есть филиал без права юридического лица. В начале этой недели наш филиал получил уведомление Налоговой инспекции г.Белая Церковь о проведении документальной проверки деятельности филиала. Я работаю бухгалтером. Мне не понятно, как можно проверять отдельно филиал, если у него нет отдельного баланса, нет своих счетов, печатей и штампов, директор филиала не уполномочен подписывать налоговые и бухгалтерские документы. Кроме того, деятельность предприятия, в том числе и филиала была проверена в конце прошлого года. Как нам быть в такой ситуации, как вести себя с налоговой?

Ответ: В первую очередь нужно внимательно прочитать уведомление о проверке. Если в нем написано, что это плановая проверка, то в ее проведении нужно отказать налоговой, написав об этом письмо за подписью директора головного предприятия, находящегося в г. Киеве. Если же это проверка внеплановая, должно быть указано, на каком основании она проводится. Оснований для проведения внеплановой проверки не очень много и к ним не относится такое основание, как, например, "распоряжение вышестоящего налогового органа". Всего оснований для проведения внеплановых проверок шесть и все они перечислены в Указе Президента Украины "О некоторых мерах по дерегулированию предпринимательской деятельности" № 817/98 от 23.07.1998 г. В этом же Указе, относительно плановых проверок сказано, что плановая проверка проводится не чаще одного раза в год с обязательным уведомлением о ней предприятия за 10 дней до ее начала. Не соблюдение этого требования позволяет не допускать налоговую к проведению проверки.

Филиал предприятия без статуса юридического лица и без отдельно ведущегося баланса является всего лишь структурным подразделением головного предприятия. Плановая и внеплановая документальная проверка отдельного дислокационного объекта (структурного подразделения) не предусмотрена законодательством. Кроме того, в Вашей ситуации такая проверка была бы повторной за один и тот же отчетный период, а это противоречит Указу Президента Украины "По дерегулированию". Вести себя нужно следующим образом. Написать письмо налоговой, указать в нем номер и дату акта о проведении на Вашем предприятии проверки, а так же указать, что Ваш филиал не является самостоятельным хозяйствующим субъектом и его проверка было проведена в рамках проверки всего предприятия. В конце напишите, что допустить налоговую к документальной проверке филиала нет законных оснований. Передайте это письмо в налоговую под роспись, или отправьте его заказной почтой с обратным уведомлением о вручении и спокойно работайте дальше.

Вопрос: Мой папа является председателем ООО (бывший КСП), которое находится на фиксированном сельскохозяйственном налоге. Я зарегистрирован субъектом предпринимательской деятельности без создания юридического лица - частным предпринимателем и являюсь плательщиком единого налога. Мой основной вид деятельности - купля-продажа сельхозпродукции и оказание консультационных услуг в сфере предпринимательства. Специализация - особенности налогового и бухгалтерского учёта в сельском хозяйстве, внедрение новых форм ведения сельского хозяйства, и др. Время от времени, естественно, мы друг другу или продаём товар, или оказываем услуги. В связи с тем, что мы являемся "связанными лицами", каким образом определять "обычную цену" по которой я могу купить (продать) товар или оказать (получить) услугу, для расчёта дохода (расхода) с целью налогообложения? Ведь у папы, при продаже мне, например, подсолнечника, доход должен быть "не меньше обычной цены на такие товары (роботы, услуги), которая действовала на дату такой продажи", а мои затраты "не больше обычной цены, которая действовала на дату такого приобретения".

Как определить цену, поставить ее полностью в затраты и не оказаться в числе подозреваемых в уклонении от налогообложения? Можно ли считать "обычной ценой" на пшеницу (другие зерновые) цену, которая подлежит государственному регулированию и, по этому, является "обычной ценой"?

Ответ: С 1997 года в законодательстве появилось новое понятие - обычные цены. Обычная цена - это цена продажи товаров (работ, услуг) продавцом, включая сумму начисленных (уплаченных) процентов, стоимость иностранной валюты, которая может быть получена в случае их продажи лицам, не связанным с продавцом при обычных условиях ведения хозяйственной деятельности. Такое понятие обычной цены дает Закон Украины "О налогообложении прибыли предприятия" № 283 от 22.05.1997 г. Продажа товаров (работ, услуг) по ценам ниже обычных в определенных данным законом случаях, приводит к занижению валового дохода и налогового обязательства, а это, в свою очередь - к неприятностям с налоговой.

Порядок определения обычных цен определен Указом Президента Украины "О некоторых мерах по дерегулированию предпринимательской деятельности" № 817/98 от 23.07.1998 г. Индикативные или обычные цены на товары (работы, услуги) для применения их в налоговых или таможенных целях устанавливаются на основании статистической оценки уровня цен реализации таких товаров (работ, услуг) на внутреннем рынке Украины, которая производится уполномоченным государственным органом в определенном им порядке. Таким органом выступают региональные управления Министерства статистики Украины. Если для каких-либо товаров (работ, услуг) нет статистических данных относительно обычных цен, то следует самостоятельно определить данную цену исходя из среднерыночной цены на аналогичные товары (работы, услуги) на внутреннем рынке. Налоговые органы в такой ситуации используют прайс-листы различных предприятий, предлагающих аналогичные товары (работы, услуги) и проверяют правильность определения налогоплательщиком обычной цены исходя из среднего уровня цен на рынке.

Если налоговые органы по результатам документальных проверок имеют основания для заключений относительно правомерности определения уровня обычных цен налогоплательщиком, эти органы имеют право обратиться с запросом, а налогоплательщик обязан предоставить по такому запросу обоснование уровня используемых им цен.

Так что, для того, что бы у налоговой не возникло к Вам вопросов при проверке, необходимо получить статистические данные по уровню цен, а если статистических данных нет, то запастись несколькими прайс-листами на аналогичные товары (работы, услуги), которые предлагают другие субъекты предпринимательской деятельности и вывести среднерыночную цену, которая и будет обычной ценой.

Если же цены на некоторые товары (работы, услуги) регулируются государством, то такая урегулированная цена и будет обычной ценой. Исходя из практики, можно сделать вывод, что хозяйственные отношения со "связанными лицами" это не всегда выгодно и удобно, кроме того у налоговой возникают лишние вопросы, мешающие спокойно жить и работать.

Поэтому, Вам прежде всего нужно подумать над вопросом, как избежать ситуации со "связанными лицами". Может быть зарегистрировать частным предпринимателем кого-нибудь другого, или не покупать товары (работы услуги) на предприятии Вашего отца. Вот тогда точно к Вам никаких вопросов у налоговой не возникнет.

ВОПРОС: Здравствуйте. У меня сложилась к 24 годам такая ситуация.

Повесток от своего военкомата (по месту прописки) не получил ни разу за время учебы в институте и после окончания обучения тоже.

Складывалось впечатление, что меня пожалели в виду наличия ребенка, хотя ему 3 года исполнилось ровно 3 года назад уже.

Теперь недавно наткнувшись случайно на призывное свидетельство в бумагах (я и забыл, что это такое), обнаружил в нем две печати.

Одна о принятии на учет моим родным военкоматом, другая - о снятии с него в феврале 1996 года. Вероятно, мне следовало приписаться где-то, хотя я не знаю где, так как мой институт общежития с пропиской не предоставлял, военной кафедры не имел тоже. В связи с таким поворотом событий хотелось бы получить, по возможности, информацию, как они, эти события грозят разворачиваться дальше.

Заранее благодарю. С уважением, Роман.

ОТВЕТ: Приветствую, Роман! Да, вопрос конечно интересный... Раз вас нет ни в первом военкомате, ни во втором - так и повесток вам слать никто не будет, вас просто нет перед лицом Родины и ее доблестными вооруженными силами. Законом установлен срок в течение которого вы обязаны были встать на учет после снятия с оного. Не помню по памяти какой именно, но что-то три недели или месяц, так что в вашем случае - это уже не имеет значения. По идее - на учет надо встать... Когда это обнаружится, прокуратура скорее всего

станет интересоваться когда у вас возник умысел таким образом уклониться от военной службы. По старому кодексу (до 01.09.2001

г.) - это ч.3 ст.192 УК (исправработы до 3 мес. или штраф до сорока минзарплат), но это при условии что ранее вас уже привлекали за это к административной ответственности. В новом УК - это ст.335 - ограничение сободы до трех лет, но уже без предварительной админответственности. Поскольку санкция (наказание) по новому кодесу более суровая, то колбасить вас будут по старому. Если админответсвенности не было - привлекут по ст.210 КоАП (штраф 51 грн.), при этом могут привлечь и ваших работодателей, если приняли на работу без учета (ст.211-3 КоАП). После этого - начнут призывать - во всеми вытекающими... Дело втом, что ваша проблема рано или поздно вылезет наружу и решать ее все равно придется. Поэтому, ежели имеете право на отсрочку от призыва - лучше это сделать сразу, штраф заплатить и т.п. Если могут призвать - рожайте второго ребенка ;-) Впрочем, адвокат только советует, а решение принимать - вам лично. С уважением, Анисимов.

К ВОПРОСУ: Здравствуйте! Разрешите поблагодарить Вас за оказанное внимание и совет. Появилась надежда, что могу отделаться легким испугом. Так как, все-таки, привлекать меня будут по старому кодексу, насколько я понял. По видимому, придется дождаться 25- летия и тогда идти уже здаваться, так как второго ребенка заводить в планах нет сейчас и в помине, да и в аспирантуру не тянет, все некогда. Разве что было бы неплохо сыграть на каких либо смягчающих обстоятельствах, если они могут присутствовать в данном примере, или позаботиться об их присутствии. Еще раз выражаю вам свою признательность и благодарность. Роман

К ОТВЕТУ: В данном случае очень подходящим смягчающим обстоятельством явился бы глубокий летаргический сон в течение всех этих лет :-))) Чем еще можно пояснить столь длительную "забывчивость" мне в голову не приходит. Впрочем, если бы Вы пришли ко мне на прием, то я конфиденциально, вне правового поля, мог бы предположить, что Вы могли бы найти в военкомате человека и узнать от него что Вы совершенно своевременно встали на учет. Вопрос в том - где Ваше личное дело призывника? Если в старом военкомате, то новый, как выяснится, поставив вам штампики и т.п., еще три года назад послал запрос в старый военкомат - чтоб дело ваше прислали, а те не прислали, аль запрос потерятся в пути и т.п. Таким образом и Вы свой долг выполнили, и военкомат, а всему виной почта, секретарша-дурочка, неразбериха в стране и т.п. Вся процедера просто не была доведена до ума по ни от кого не зависящим обстоятельствам. Есть и другие подобные варианты - ищущий да обрящет! Мои наилучшие пожелания. Анисимов.


ВОПРОС: В мае прошлого года сыну в результате ДТП разбивают хорошую машину, восстановление оказывается невозможным. Дознанием установлена вина второго участника аварии, нарушившего правила дорожного движения, и его привлекают к административной ответственности. Материальные претензии сыну предлагается решать в гражданском судопроизводстве. Виновник аварии обжалует постановление ГАИ, мотивируя неправомерными действиями его представителей при рассмотрении обстоятельств ДТП. Суд по разным причинам не однократно откладывался, на днях должно состояться заседание. Месяц назад сына не стало. Имею ли право я, отец, предъявлять претензии к виновнику аварии в связи с причиненным материальным ущербом, ведь эту машину купил ему я? Заранее благодарен, Евгений.


ОТВЕТ: По сути вопроса: ситуация конечно печальная и уже сильно затянувшаяся, хотя и не рекорд по волоките... Если ДТП было без трупов и телесных повреждений, то сейчас за это к уголовной ответственности уже не привлекают - раньше привлекали и за "железо", т.е. за причинение материального ущерба, тогда все проще было - виновный имел стимул добровольно возместить причиненный ущерб, иметь смягчающее вину обстоятельство и рассчитывать на "церковное покаяние" - т.е. на наказание не связанное с лишением свободы). Сейчас действительно остается только взыскивать причиненный ущерб в гражданско-правовом порядке, т.е. через суд. Виновник ДТП вправе обжаловать постановление ГАИшников, как и их действия, хоть в ООН... Это его право, никто не отнимет... Смысл в этом прямой - что-то отменится, будет поставлена под сомнение его виновность в целом - Вы лишитесь главного козыря в доказывании своей правоты, а обязанность доказывания по гражданскому делу - лежит именно на Вас. Это Вы обязаны доказать суду обоснованность своих требований (по сути - доказать причинно-следственную связь между наступившими для вас последствиями (причинение материального ущерба) - это "следствие" и виновными действиями (нарушение правил ДТП) Вашего оппонента - это "причина". Отрицая свою виновность (доказав свою невиновность) вторая сторона "отмазывается" от своей обязанности возмещать Вам причиненный ущерб. Про страховку не говорю, т.к., даже при ее наличии, страховое возмещение, наверное, не возместит Вам "не подлежащего восстановлению" автомобиля. Другой аспект: если виновник "новый русский", попросту состоятельный человек - с него еще можно надеяться что-то получить по суду, но если у него ничего нет - ни работы (зарплаты), ни даже имущества, на которое можно наложить арест, описать (а это случается гораздо чаще), то Вам вообще сильно не повезло - решение суда (пусть и в Вашу пользу) попросту останется не исполненным, оно будет года три "пылиться" в столе у судебного исполнителя (теперь называются "государственный исполнитель"). Что касается смерти сына, то Вы можете наследовать за ним. Не занимая здесь лишнего места, советую обратиться по данному вопросу к нотариусу, который поможет оформить и Ваши права, и Ваши полномочия в суде. На чьи деньги покупалась машина принципиального значения не имеет.


ВОПРОС: Здравствуйте. У меня к вам очередной вопрос по поводу провоза валюты. Этим летом я с товарищем отправился в Крым на отдых, на поезде. По прибытии на вокзал нас сразу задержала милиция, и попросили пройти в отделение для проверки. Во время проверки у моего друга нашли порядка 600$ и потребовали заплатить штраф в размере суммы превышающей 500$ (т.е. ~100$), мотивируя это тем, что суммы свыше 500$ должны быть, указаны в декларации, хотя при пересечении границы ни Российские, ни Украинские таможенники не требовали заполнения декларации. Меня интересует: Имеется ли ограничение на ввоз валюты на Украину (Хотя рубль для них тоже является валютой, к рублям претензий не было). Имеют ли право сотрудники милиции проверять кол-во ввозимой валюты, при том, что таможня уже пройдена и после ее прохождения мы преодолели не один десяток километров (т.е. вполне могли купить $ на территории Украины). Телегин

ОТВЕТ: Довольно распространенная ситуация - "развод кроликов", рассчитана на "лохов" (простите за сленг, но яснее не выразишься). Приказом Государственного таможенного комитета Украины 9 от 31.12.1991 г. "О Временных правилах таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Украины предметов, валюты и иных ценностей гражданами Украины" (с последующими изменениями и дополнениями) установлено, что граждане вправе ВВОЗИТЬ на территорию Украины денежные средства на сумму до 10.000 долларов США (в любой валюте) без указания источника их происхождения, но задекларировав их при перемещении через таможенную границу Украины (или заявив об этом при устном опросе). ВЫВОЗИТЬ можно уже только 1500 долларов, в том же порядке. Постановлением Кабинета Министров Украины 7 от 15.07.1997 г. "О перечне сведений, оглашаемых гражданами по установленной форме в случае перемещения ими через таможенную границу Украины товаров и иных ценностей", предусмотрено, что граждане должны указывать в декларации сумму перевозимых ими наличных денежных средств в иностранной валюте или заявлять о ней при устном опросе таможенным инспектором. Милиция никакого отношения в данным вопросам не имеет, но иногда сильно хочет иметь. По Закону Украины "О милиции" у нее много прав и обязанностей и, на "местах" каждый "ушлый" милиционер, исходя из соображений материальной выгоды и в меру своих способностей - пытается их толковать по своему. По большому счету (и то при наличии у них конкретных оснований и "подозрений) они могли только проверить Ваши документы и убедиться в том, что Вы - это Вы. Заполняли ли Вы декларацию, а потом сходили с ней в отхожее место, или купили валюту в Украине, а квитанцию об обмене использовали так же - вопросы Ваших "отмазок". На мой взгляд, предложение показать, что у Вас в карманах (по сути, произвести личный обыск) и требование каких-либо объяснений по поводу обнаруженного - незаконно.


ВОПРОС: Очень прошу Вас разобраться и по возможности помочь. Я проживаю в г.Славутич, Киевской обл. Дело касается работы городского кабельного телевиденья. До 1.09.97г. кабельное телевиденье принадлежало коммунальному хозяйству города. С 1.09.97г. телевиденье было передано электроцеху ЧАЭС, учитывая лучшую материальную базу, и квалификацию специалистов. Но с того времени кабельным телевиденьем фактически управляет ООО " ПАЛВИ" в лице еe: директора г-на Ивашко. Г-н. Ивашко, используя оборудование, принадлежащее ЧАЭС, организовал перекодировку каналов НТВ+, устанавливает свои декодеры по цене 130гр., и абонентной платой 10 гр. Теперь "ПАЛВИ" отключила от трансляции каналы НТВ, RenTV, для последующей их кодировки. Обещают закодировать и другие не государственные каналы. На каком основании мы должны дополнительно платить частной фирме? Тем более, что показ этих каналов был ещe: до вмешательства "ПАЛВИ". Не является ли деятельность "ПАЛВИ" нарушением авторских прав, ретранслируемых телеканалов, и ущемлением прав потребителей? Разрешает ли НТВ (информационное) ретранслировать свой канал по сетям кабельного телевиденья. С уважением Баранов Ю.В.

ОТВЕТ: К сожалению из сообщенной Вами информации нельзя проанализировать ситуацию в достаточно полном объеме. Работа Вашего городского кабельного телевидения (как и телевидения вообще) подробно регламентирована Законом Украины "О телевидении и радиовещании" от 21.12.1993 г. (с последующими многочисленными изменения и дополнениями). В частности, ст.24 Закона "Кабельное телерадиовещание" говорит о том, что таковое создается и работает по разрешению местных органов государтвенной власти. Кому и как оно "передавалось", реорганизовывалось и т.п. - отдельный вопрос, все что Вы описали, вполне могло иметь место, и ООО "Палви" работает вполне легально. На каких условиях это осуществляется сказать сложно - здесь масса вариантов, возможно "Палви" и не является собственником телевидения, а только эксплуатирует его на тех или иных условиях, ничего противозаконного в этом нет. Вопрос с перекодировкой каналов - чисто технический, возможно он связан с необходимостью защиты своего вещания от "несанкционированного доступа". Кабельное телевидение ОБЯЗАНО обеспечивать своим абонентам трансляцию программ государственного и общественного телевидения (та же ст.24). Использование программ и отдельных передач других телерадиоорганизаций (в т.ч. НТВ, Рен ТВ) разрешается после получения от них соответствующего разрешения. Ст.36 защищает авторское право телеорганизаций, ст.40 - защищает права телезрителей, ст. 46 - предусматривает ответственность за нарушение требований этого Закона. Какие договоренности имеются у "Палви" с НТВ и Рен ТВ - мы не знаем. Вы являетесь абонентом и пользуетесь услугами вещания (оплачиваете их) на договорных основах, поэтому в Вашей ситуации следует "отплясовать" именно от условий Договора, который Вы заключали с ООО "Палви" и ли его предшественниками, при условии, что "Палви" является их правонаследником. По практически любому вопросу, связанному с деятельностью кабельного телевидения Вам следует обратиться в Национальную Раду по вопросам телевидения и радиовещания (к сожалению не нашел точного адреса), которая имеет столь обширные права и возможности, что в случае каких-либо нарушений, Ваше ООО "Палви" и г-н Ивашко проклянут тот день, когда они что-то не так сделали.


ВОПРОС: Мне 21 год, женат, ребенку уже более 3 лет, супруга не работает. Так получилось, что теперь меня забирают в армию, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы отмазать от армии? Имеет ли права забирать в армию, если семья получается на иждивении? Заранее благодарен, Дмитрий.

Ответ: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо иметь всю информацию о призывнике, поскольку перечень оснований, освобождающих от прохождения военной службы или предоставляющих отсрочку, достаточно широк. Полный перечень таких оснований закреплeн в статьях 17, 18 Закона Украины "О всеобщей воинской обязанности и военной службе". Здесь можно привести некоторые из этих оснований. От призыва на военную службу освобождаются граждане: признанные за состоянием здоровья непригодными к воинской службе в мирное время; которые ко дню отправки на срочную военную службу достигли 25-летнего возраста; отец, мать, родной брат или сестра которых во время прохождения воинской службы погибли, умерли или стали инвалидами. Призывники, которые имеют право на увольнение от призыва на этом основании, могут его не использовать; которые прошли воинскую службу в других государствах. От призыва освобождаются также граждане, которые закончили курс обучения по программе подготовки офицерского состава или прапорщиков в учебных заведениях Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, других воинских формирований и имеют воинские или специальные звания.

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: которые имеют:

а) нетрудоспособных отца и мать или нетрудоспособного отца или нетрудоспособную мать, если они не имеют других трудоспособных лиц, обязанных соответственно законодательству их содержать, независимо от того, проживают они вместе с нетрудоспособными родителями или нет. Нетрудоспособность родителей определяется в порядке, предусмотренному законодательством;
б) родных братьев и сестер в возрасте до 18 лет, если они не работают, или старших, если они независимо от века есть инвалидами I ли II группы, в случае отсутствия других лиц, которые обязанные их содержать;
в) одного из родителей, в которых на содержании находятся двое и больше несовершеннолетних детей, до исполнения старшему из несовершеннолетних 18 лет.

Отсрочка от призыва по семейным обстоятельствам, по их желанию, предоставляется также призывникам, которые имеют на своем содержании:

а) ребенка в возрасте до трех лет или старше трех лет, который воспитывается без матери в связи с ее смертью или по решению суда;
б) двух и больше детей;
в) ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет;
г) жены-инвалида;
д) нетрудоспособных лиц, под опекой, заботой или на содержании которых находился призывник, если нет других трудоспособных лиц, обязанных соответственно законодательству их содержать.

Отсрочка от призыва предоставляется призывникам на время осуществления ними опеки или попечительства, если у лиц, над которыми установлены опека или попечительство, нет других трудоспособных лиц, обязанных соответственно законодательству присматривать и содержать их. В случае наличия в семьи только двух сынов отсрочка от призыва по семейным обстоятельствам может предоставляться призывнику, если его брат проходит срочную военную службу. В случае если призыву подлежат несколько сынов одновременно, отсрочка может предоставляться одному из них по желанию и предложению родителей. Отсрочка от призыва за состоянием здоровья на срок до одного года предоставляется призывникам, которые признанны во время медицинского осмотра временно непригодными к воинской службе. 4. Отсрочка от призыва для продолжения обучения предоставляется призывникам, которые учатся в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях, а также в высших учебных заведениях I и II уровней аккредитации, к получению полного общего среднего образования. В случае достижения такими призывниками 21-летнего возраста во время обучения отсрочка теряет силу. Отсрочка от призыва также предоставляется: призывникам, которые учатся в аспирантуре с отрывом или без отрыва от производства, - на весь период обучения; выпускникам высших учебных заведений, аспирантуры, которые направленные на работу к учреждениям Национальной академии наук Украины, - на весь период работы; студентам, которые учатся в высших учебных заведениях III и IV уровней аккредитации с дневной формой обучения, - к их окончанию; студентам, которые учатся в высших и средних духовных учебных заведениях; выпускникам профессионально-технических учебных заведений - на один год при условии их трудоустройства и работы за полученной профессией; студентам, которые учатся в высших учебных заведениях всех уровней аккредитации с дневной формой обучения, которые осуществляют подготовку специалистов для Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований и заключили контракт о направлении их после окончания обучения для дальнейшего прохождения воинской службы на должностях офицерского состава. Перечень таких учебных заведений и объемы подготовки специалистов определяются Кабинетом Министров Украины по представлению Министерства обороны Украины. Студентам, которые учатся в высших учебных заведениях, независимо от форм собственности, а также в высших и средних духовных учебных заведениях, отсрочка от призовую на срочную военную службу предоставляется один раз на период обучения. Лица, отчисленные за неуспеваемость и недисциплинированность, теряют указанное право на отсрочку от призыва. Отсрочка от призыва предоставляется призывникам с высшим педагогическим образованием - педагогическим работникам, основным местом работы которых есть общеобразовательные учебные заведения, на весь период их работы за специальностью, а также медицинским работникам на период их работы в сельской местности по специальности при условии полной нагрузке на занимаемой должности.

Призывники, которым предоставлена отсрочка, обязаны ежегодно до 1 октября подавать в воинские комиссариаты документы, которые подтверждают их право на отсрочку. Призывники, которые утратили основания для предоставления отсрочки, а также лица, которые не имеют права на отсрочку или оснований для увольнения от призыва, предусмотренных статьями 17 и 18 этого Закона, и не призванные по разной причине на срочную военную службу в установленные сроки, должны быть призваны во время осуществления очередного призыва. Так что смотрите, какое основание для освобождения от службы у вас имеется. Рекомендую почитать Закон Украины "О всеобщей воинской обязанности и военной службе" от 25 марта 1992 года.


Отвечаю сразу на несколько однотипных и часто задаваемых вопросов об имуществе супругов. Надеюсь, это в какой-то мере поможет одним, и убережет других:

Имущество супругов является их совместной собственностью, т.е. все, что приобретено ими, или одним из них, во время брака, принадлежит им обоим. За исключением того, что было подарено или унаследовано каждым из них. К имуществу относятся все денежные выплаты, включая доходы от предпринимательской деятельности и пособия, не имеющие целевого назначения, движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале коммерческих предприятий.

Все, что было Вашей собственностью до брака, принадлежит только Вам. В связи с этим настоятельно рекомендую: сохраняйте свидетельства того, что вещи были подарены именно Вам, а не семье в целом. Но бывают случаи, когда Ваша половина вложила в это имущество столько средств, что это существенно увеличило его стоимость, например: перепланировка квартиры с производством дорогого ремонта или достройка дома. Вещи индивидуального пользования, а именно одежда, обувь, книги по специальности - остаются в Вашей собственности, за исключением того, что может быть признано предметами роскоши. Предметы профессиональных занятий (музыкальные инструменты, врачебное оборудование и т.п.) тоже придется делить. Особое внимание обратите на драгоценности: подарки остаются с Вами, а предметы роскоши надо делить, но если подарок является предметом роскоши - он Ваш.

Приватизация квартиры является безвозмездной сделкой (считается, что ее Вам подарили), однако выселить из этой квартиры бывшего мужа или жену практически нереально (пожалуй, единственно надежный вариант - признание брака недействительным). Имущество, купленное во время брака, принадлежит обоим (вне зависимости от того, на чье имя оно было оформлено) в равных долях. Если есть несовершеннолетние дети, если супруга сидела дома и ничего не делала (не училась, не работала, не воспитывала детей, да еще и не вела домашнего хозяйства), или супруг пропивал или иным способом расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи, и тому есть доказательства, которые примет суд, то суд может признать доли не равными. Чаще всего доли перераспределяют в зависимости от того, с кем остаются дети (при этом обязательства по алиментам, естественно, никто не отменяет). В значительной степени Вы сможете обезопасить себя и свои имущественные права, заключив брачный контракт.

Обязательно согласие одного супруга, если другой супруг продает, дарит, меняет недвижимость, находящуюся в совместной собственности супругов, а так же совершает любую сделку, требующую государственной регистрации или нотариального удостоверения. Обратите внимание, это может пригодиться: если Ваше согласие на данные действия Вашего супруга не было нотариально удостоверено, Вы можете требовать в суде признание данной сделки недействительной. По обязательствам одного из супругов отвечает только этот супруг (взыскание по обязательствам может быть наложено только на имущество этого супруга).

Однако это только общее правило, имеющее несколько исключений. Обратите внимание на то, что Вы можете нести ответственность по обязательствам Вашего супруга если то, что получено Вашим супругом по обязательствам, было израсходовано на нужды семьи, если общее имущество было приобретено или увеличено одним из супругов за счет средств, приобретенных преступным путем. В обоих случаях данные факты устанавливаются только судом.


ВОПРОС: Может ли женщина, находящаяся в разводе, лишить отца ребенка родительских прав без его согласия, если он находится в местах лишения свободы?
Ответ:

Законодательно не предусмотрен порядок лишения женщиной, находящейся в разводе, родительских прав отца без его согласия. Ссылка на то, что отец находится в местах лишения свободы, не является основанием для принятия такого решения. Согласно ч.2 ст.70 КоБС Украины лишение родительских прав производится исключительно в судебном порядке. Основаниями для принятия такого решения является уклонение одного из супругов от своих обязанностей, связанных с воспитанием детей, а также злоупотребление своими родительскими правами, жестокого обращения с детьми, оказание негативного влияния на детей своим аморальным, антиобщественным поведением, а так же если родители хронические алкоголики или наркоманы.

В данном случае у бывшего супруга есть преимущество. Ст.65 КоБС Украины установлено, что вопрос воспитания детей решается родителями совместно. Один из родителей, который проживает отдельно от ребенка, обязан принимать участие в его воспитании и имеет право на общение с ним. Нахождение в местах лишения свободы временно лишает его этого права и делает невозможным выполнение таких обязательств. Ну, ведь он же сам не отказывается от отцовства? Лишение родительских прав является крайним средством влияния на лиц, которые грубо нарушают родительские обязанности, поэтому вопрос о его применении решается только после полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела и характера отношения родителя к ребенку.

Если Вы, все же решились отстоять свои интересы до конца, то Вам необходимо вначале обратится в местный орган опеки и попечительства с мотивацией лишения отца родительских прав и просьбой ходатайствовать с их стороны перед судом об удовлетворении Ваших требований. Желательно иметь поддержку со стороны детского учебно-воспитательного заведения (детского сада, школы), прокурора. Можно сразу обратиться в суд, но поддержка указанных органов обязательна, иначе дело могут даже не принять к рассмотрению. Будьте готовы к тому что ребенка будут допрашивать в судебном заседании.

Мотивация заявления может быть следующей:
- неучастие в воспитании ребенка;
- негативное влияние на процесс воспитания ребенка и становления его характера, антиобщественное поведение отца до осуждения и нынешнее его местонахождение;
- насмешки и презрительное отношение к ребенку со стороны его друзей и их родителей, формирование у ребенка по этому поводу комплекса и пр.

Если срок у бывшего супруга достаточно длительный и преступление, за которое он отбывает наказание, относится к особо опасным преступлениям - то это только на руку. Желательно наличие документации из мест лишения свободы о том, что он не встал на путь исправления и т.п.

В общем - побольше фактов, негативно характеризующих его. Главное запомните, что основной мотивацией Вашего заявления должны быть факты о его негативном влиянии на ребенка своим антисоциальным и аморальным поведением до осуждения и, как следствие этому, наказание в виде лишения свободы. В таком случае, факт судимости может быть принят судом как отягощающее обстоятельство.



ВОПРОС: Сложилась следующая ситуация: одно из предприятий по договору купли-продажи отгрузило своим транспортом другому предприятию (Покупатель) товар (запорную арматуру). В условиях расчета по договору сказано: «с отсрочкой платежа до момента реализации». В стоимость товара (по Договору) входят и расходы по доставке. Через несколько дней после получения товара, в силу непредвиденных ранее обстоятельств, Продавец хочет вернуть отгруженный товар, реализация которого на момент обращения к Покупателю не началась. Возврат товара он хочет осуществить своим транспортом и за свой счет, т.е. на момент обращения Продавца к Покупателю последний никаких расходов как по отгрузке, так и по хранению не несет. Подскажите, каким документом (какой формы) можно осуществить эту операцию по возврату товара?.

Ответ:
В Вашей ситуации важно определить кому принадлежит право собственности на поставленный товар (запорную арматуру). Согласно ст. 128 ГК Украины право собственности у приобретателя по договору возникает с момента передачи вещи, если иное не установлено законом или договором. Т.о. по общим нормам гражданского права Украины право собственности по договору купли-продажи переходит от Продавца к Покупателю в момент получения товара, если иное не предусмотрено Договором. Если Вашим Договором не установлен момент перехода права собственности на товар со времени, например, его оплаты, то это означает, что товар перешел в собственность Покупателя в момент его передачи и вернуть ее себе Продавец сможете только с согласия Покупателя оформив Дополнительное соглашение к договору. Если же собственником товара остается Продавец и товар был передан покупателю, так сказать под реализацию (это условие непременно должно быть отражено в Договоре), то Продавец может известить Покупателя письмом о том, что отказался от намерения продавать товар запретить ее отчуждение третьим лицам, либо другое использование и потребовать ее возврата. Если Покупатель откажется добровольно вернуть товар, то Поставщик может обратиться в суд с иском Об истребовании имущества из чужого, незаконного владения. В любом случае при возврате товара составляется Акт возврата товара и выписывается Возвратная накладная. В Вашей ситуации не важно несет Покупатель расходы, или не несет. Главное - это момент перехода права собственности.

Вопрос: Прошу Вас объяснить понятие (если я его правильно интерпретирую) «Договор оферты». Слышала еще употребление названия «Публичная оферта». Особенно в применении его провайдерами Интернета. Меня интересует: что это такое? Какую юридическую силу он имеет при применении в электронном виде при общении?

Ответ:
Оферта - это предложение, сделанное с целью заключить договор. Т.е. оферта всегда предшествует заключению договора. Вопросы, связанные с офертой регулируются ст. ст. 155, 156 ГК Украины. Имеются определенные юридические последствия для стороны, сделавшей предложение заключить договор (у оферента). Оферент связан своим предложением и в случае необоснованного отказа от оферты обязан возместить другой стороне убытки, которые она понесла, действую в предвидении заключения договора. Предложение заключить договор может быть сделано без указания срока для ответа и с указанием срока для ответа. Если имеет место оферта без указания срока для ответа, то оферент связан своим предложением в течение времени, нормально необходимого для дачи ответа. Определение этого "нормально необходимого времени" процесс субъективный. Если же предложение сделано с указанием срока для дачи ответа, то оферент связан своим предложением в течение указанного времени. Публичная оферта - это предложение заключить договор, сделанное неопределенному кругу лиц. Например, провайдер предлагает заключить с ним договор на предоставление Интернет услуг неопределенному кругу лиц, при этом в своем предложении он описывает существенные условия такого договора, например, такие, как цена, скорость доступа, периодичность подключения, скидки, льготы и т.д. Может быть указан срок, до которого можно заключить договор именно на предложенных условиях. В таком случае провайдер связан своим предложением и не может его изменить до истечения срока, указанного им же. Оферта может быть выражена любым способом, в том числе и в электронном виде. А так же средствами массовой информации, даже устно и по - телефону, или непосредственно при переговорах между партнерами. Проект договора, направленный одной стороной другой стороне является офертой, заявленной в письменной форме. Кроме проекта договора, офертой, заявленной в письменной форме считается обмен письмами, телеграммами. В предпринимательской деятельности оферта используется практически постоянно при заключении хозяйственных договоров. В основном используется оферта без указания срока для ответа. При этом мало кто задумывается о том, что от указания или не указания срока для ответа, зависят юридические последствия заключаемой сделки. Например, если ответ на предложение заключить договор, сделанное с указанием срока, получен с опозданием, то такой ответ считается новой офертой. Ответ на оферту, сделанный с предложением заключить договор на иных условиях, так же считается новой офертой.


Вопрос: Вопрос касается проверок нашего предприятия налоговыми органами. Дело в том, что в конце прошлого года на нашем предприятии прошла документальная проверка по всем видам налогов и неналоговых платежей. Предприятие наше находится в г. Киеве, а в г. Белая Церковь у нас есть филиал без права юридического лица. В начале этой недели наш филиал получил уведомление Налоговой инспекции г. Белая Церковь о проведении документальной проверки деятельности филиала. Я работаю бухгалтером. Мне не понятно, как можно проверять отдельно филиал, если у него нет отдельного баланса, нет своих счетов, печатей и штампов, директор филиала не уполномочен подписывать налоговые и бухгалтерские документы. Кроме того, деятельность предприятия, в том числе и филиала была проверена в конце прошлого года. Как нам быть в такой ситуации, как вести себя с налоговой?

Ответ:
В первую очередь нужно внимательно прочитать уведомление о проверке. Если в нем написано, что это плановая проверка, то в ее проведении нужно отказать налоговой, написав об этом письмо за подписью директора головного предприятия, находящегося в г. Киеве. Если же это проверка внеплановая, должно быть указано, на каком основании она проводится. Оснований для проведения внеплановой проверки не очень много и к ним не относится такое основание, как, например, «распоряжение вышестоящего налогового органа». Всего оснований для проведения внеплановых проверок шесть и все они перечислены в Указе Президента Украины «О некоторых мерах по дерегулированию предпринимательской деятельности» N817/98 от 23.07.1998 г. В этом же Указе, относительно плановых проверок сказано, что плановая проверка проводится не чаще одного раза в год с обязательным уведомлением о ней предприятия за 10 дней до ее начала. Не соблюдение этого требования позволяет не допускать налоговую к проведению проверки. Филиал предприятия без статуса юридического лица и без отдельно ведущегося баланса является всего лишь структурным подразделением головного предприятия. Плановая и внеплановая документальная проверка отдельного дислокационного объекта (структурного подразделения) не предусмотрена законодательством. Кроме того, в Вашей ситуации такая проверка была бы повторной за один и тот же отчетный период, а это противоречит Указу Президента Украины «По дерегулированию». Вести себя нужно следующим образом. Написать письмо налоговой, указать в нем номер и дату акта о проведении на Вашем предприятии проверки, а так же указать, что Ваш филиал не является самостоятельным хозяйствующим субъектом и его проверка было проведена в рамках проверки всего предприятия. В конце напишите, что допустить налоговую к документальной проверке филиала нет законных оснований. Передайте это письмо в налоговую под роспись, или отправьте его заказной почтой с обратным уведомлением о вручении и спокойно работайте дальше.


Вопрос: Мой папа является председателем ООО (бывший КСП), которое находится на фиксированном сельскохозяйственном налоге. Я зарегистрирован субъектом предпринимательской деятельности без создания юридического лица - частным предпринимателем и являюсь плательщиком единого налога. Мой основной вид деятельности - купля-продажа сельхозпродукции и оказание консультационных услуг в сфере предпринимательства. Специализация - особенности налогового и бухгалтерского учёта в сельском хозяйстве, внедрение новых форм ведения сельского хозяйства, и др. Время от времени, естественно, мы друг другу или продаём товар, или оказываем услуги. В связи с тем, что мы являемся «связанными лицами», каким образом определять «обычную цену» по которой я могу купить (продать) товар или оказать (получить ) услугу, для расчёта дохода (расхода) с целью налогообложения? Ведь у папы, при продаже мне, например, подсолнечника, доход должен быть «не меньше обычной цены на такие товары (роботы, услуги), которая действовала на дату такой продажи», а мои затраты «не больше обычной цены, которая действовала на дату такого приобретения». Как определить цену, поставить ее полностью в затраты и не оказаться в числе подозреваемых в уклонении от налогообложения? Можно ли считать «обычной ценой» на пшеницу (другие зерновые) цену, которая подлежит государственному регулированию и, по этому, является «обычной ценой»?

Ответ:
С 1997 года в законодательстве появилось новое понятие - обычные цены. Обычная цена - это цена продажи товаров (работ, услуг) продавцом, включая сумму начисленных (уплаченных) процентов, стоимость иностранной валюты, которая может быть получена в случае их продажи лицам, не связанным с продавцом при обычных условиях ведения хозяйственной деятельности. Такое понятие обычной цены дает Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятия» № 283 от 22.05.1997 г. Продажа товаров (работ, услуг) по ценам ниже обычных в определенных данным законом случаях, приводит к занижению валового дохода и налогового обязательства, а это, в свою очередь - к неприятностям с налоговой. Порядок определения обычных цен определен Указом Президента Украины «О некоторых мерах по дерегулированию предпринимательской деятельности» № 817/98 от 23.07.1998 г. Индикативные или обычные цены на товары (работы, услуги) для применения их в налоговых или таможенных целях устанавливаются на основании статистической оценки уровня цен реализации таких товаров (работ, услуг) на внутреннем рынке Украины, которая производится уполномоченным государственным органом в определенном им порядке. Таким органом выступают региональные управления Министерства статистики Украины. Если для каких-либо товаров (работ, услуг) нет статистических данных относительно обычных цен, то следует самостоятельно определить данную цену исходя из среднерыночной цены на аналогичные товары (работы, услуги) на внутреннем рынке. Налоговые органы в такой ситуации используют прайс-листы различных предприятий, предлагающих аналогичные товары (работы, услуги) и проверяют правильность определения налогоплательщиком обычной цены исходя из среднего уровня цен на рынке. Если налоговые органы по результатам документальных проверок имеют основания для заключений относительно правомерности определения уровня обычных цен налогоплательщиком, эти органы имеют право обратиться с запросом, а налогоплательщик обязан предоставить по такому запросу обоснование уровня используемых им цен. Так что, для того, что бы у налоговой не возникло к Вам вопросов при проверке, необходимо получить статистические данные по уровню цен, а если статистических данных нет, то запастись несколькими прайс-листами на аналогичные товары (работы, услуги), которые предлагают другие субъекты предпринимательской деятельности и вывести среднерыночную цену, которая и будет обычной ценой. Если же цены на некоторые товары (работы, услуги) регулируются государством, то такая урегулированная цена и будет обычной ценой. Исходя из практики, можно сделать вывод, что хозяйственные отношения со «связанными лицами» это не всегда выгодно и удобно, кроме того у налоговой возникают лишние вопросы, мешающие спокойно жить и работать. Поэтому, Вам прежде всего нужно подумать над вопросом, как избежать ситуации со «связанными лицами». Может быть зарегистрировать частным предпринимателем кого-нибудь другого, или не покупать товары (работы услуги) на предприятии Вашего отца. Вот тогда точно к Вам никаких вопросов у налоговой не возникнет.